|Правительство Российской Федерации |
|Федеральные министерства |
|Государственные комитеты Российской Федерации |
|Федеральные комиссии России |
|Федеральные службы России |
|Российские агентства |
|Федеральные надзоры России |
|Иные федеральные органы исполнительной власти |
Природа и место Правительства Российской Федерации в системе органов
государственной власти в процессе проведения с конца 80-х годов
политической реформы и конституционных преобразований существенно
менялись. В силу Конституции 1978 г. (с изменениями и дополнениями,
внесенными Законом от 27 октября 1989 г. - ВВС РСФСР, 1989, N 44, ст.
1303) Совет Министров РСФСР являлся высшим исполнительным и
распорядительным органом государственной власти РСФСР, ответственным и
подотчетным перед Съездом народных депутатов и Верховным Советом РСФСР.
Поскольку в компетенции данных высших представительных органов
государственной власти советского типа было осуществление не только
законодательной функции, но и полномочий по исполнению законов, Совет
Министров был правомочен решать вопросы государственного управления,
отнесенные к ведению РСФСР, за исключением тех, которые входили в
компетенцию Съезда народных депутатов и Верховного Совета.
С введением поста Президента РСФСР на основе решений референдума 1991 г.
Правительство было включено в систему федеральной исполнительной власти,
возглавляемой Президентом Российской Федерации, как орган, подотчетный
Президенту Российской Федерации.
Закон "О Совете Министров - Правительстве Российской Федерации", принятый
22
декабря 1992 г. (ВВС РФ, 1993, N 1, ст. 14), урегулировал отношения в сфере осуществления исполнительной власти в Российской Федерации с учетом того,
что Президент Российской Федерации был наделен полномочиями по руководству деятельностью Совета Министров. При этом вопросы исполнительной власти
были
целиком сосредоточены в руках Президента и Правительства вследствие того,
что
Конституция провозгласила в качестве незыблемой основы конституционного
строя
разделение властей (ст. 3 Конституции 1978 г. в редакции Закона Российской
Федерации от 21 апреля 1992 г., - ВВС РФ, 1992, N 20, ст. 1084).
Принятие Конституции 1993 г. знаменует новый этап в развитии института
исполнительной власти, для характеристики которого определяющее значение
имеют
положения Конституции, согласно которым Правительство самостоятельно
осуществляет государственную власть в Российской Федерации наряду с
Президентом Российской Федерации, Федеральным Собранием и судами
Российской Федерации (ст. 10 и 11 Конституции). В текст новой Конституции
не была включена формула прежней Конституции о подотчетности федерального
Правительства Президенту, поскольку
Президент Российской Федерации провозглашен главой государства, а не главой
исполнительной власти. Вместе с тем следует отметить, что Конституция
наделила Президента широкими полномочиями по формированию Правительства,
направлению его деятельности.
Президент назначает Председателя (с согласия Государственной Думы) и членов Правительства, принимает решения о его отставке, утверждает структуру
федеральных органов исполнительной власти. Правительство действует на
основе указов Президента, и в случае противоречия актов Правительства
Конституции, федеральным законам и указам Президента они могут быть
отменены Президентом Российской Федерации.
Анализ конституционных норм о полномочиях Президента и Правительства
позволяет
прийти к выводу о том, что многие из конституционных полномочий Президента
свидетельствуют о наличии у главы государства функций исполнительной
власти. К
их числу, в частности, относится руководство внешней политикой (п. "а" ст.
86),
право председательствовать на заседаниях Правительства (п. "б" ст. 83) и
другие.
Кроме того, Президент, реализуя свои конституционные полномочия по
определению
основных направлений внутренней и внешней политики государства,
осуществляет
исполнительную власть на практике, принимая многочисленные указы,
обусловленные
требованиями осуществления экономической и политической реформ и
обеспечения
социальных преобразований в обществе, в том числе и по вопросам,
находящимся в
силу ст. 114 Конституции в компетенции Правительства.
Объективная необходимость в согласовании действий Президента и
Правительства как
органов, обеспечивающих осуществление полномочий федеральной
государственной
власти на всей территории Российской Федерации (ч. 4 ст. 78), заставляет
находить способы их взаимодействия, исключающие дублирование в
управленческой сфере. Правительство проводит работу по осуществлению
социально-экономических
преобразований, руководствуясь указами Президента Российской Федерации,
установками, определенными в таких документах, как послания Президента
Федеральному Собранию Российской Федерации. Так, с целью реализации мер,
намеченных в Послании Президента Российской Федерации "О действенности
государственной власти в Российской Федерации", Правительством принято
специальное Постановление от 31 марта 1995 г. N 305, в котором федеральным
органам и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
предписывается, руководствуясь посланием Президента, осуществить разработку
и реализацию мероприятий, направленных на обеспечение экономических и
социальных прав граждан, скорейшее достижение финансовой стабилизации,
совершенствование системы государственного регулирования экономики,
развитие рыночных отношений в агропромышленном комплексе и интеграции
российской экономики в мировое хозяйство (СЗ РФ, 1995, N 15, ст. 1302).
Сложилась практика систематического информирования Президента Председателем
Правительства о работе Правительства, установлен детальный и четкий порядок взаимного согласования проектов актов Президента и Правительства, планов
законопроектных работ и т.д. (см. Указ Президента от 10 июня 1994 г., N
1185 - СЗ РФ, 1994, N 7, ст. 697; 1995, N 19, ст. 1732). Правительство
Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и
в определенных ею пределах возглавляет единую систему исполнительной
власти в Российской Федерации, образуемую федеральными органами
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, и обеспечивает осуществление полномочий федеральной
государственной власти на территории Российской Федерации, сочетание
интересов Федерации и субъектов
Российской Федерации в системе исполнительной власти. По предметам ведения
Российской Федерации и полномочиям Российской Федерации по предметам
совместного
ведения с субъектами Российской Федерации главы администраций подчиняются
Президенту и Правительству Российской Федерации. В порядке обеспечения
полномочий федеральных органов государственной власти на всей территории
Российской Федерации контроль за осуществлением полномочий глав
администраций осуществляется Председателем Правительства Российской
Федерации (см. Указ Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 г. N
1969, - СЗ РФ, 1994, N 24, ст. 2598). При Правительстве Российской
Федерации по предложению администраций субъектов Российской Федерации
учреждаются их представительства и назначаются руководители
представительств. Так, образованы представительства администраций
Брянской, Магаданской, Тульской, Самарской, Ивановской областей (СЗ РФ,
1995, N 3, ст. 223; N 7, ст. 574; N 14, ст. 1257; N 29, ст. 2846; N 44,
ст. 4215), других областей и автономных округов.
Федеральные органы исполнительной власти находятся в ведении Правительства
Российской Федерации, за исключением случаев обеспечения конституционных
полномочий Президента Российской Федерации либо подведомственности
Президенту
Российской Федерации в соответствии с федеральными законодательными актами.
В пределах своей компетенции Правительство Российской Федерации утверждает Положения о федеральных органах исполнительной власти, устанавливает
порядок
создания и деятельности территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, назначает и освобождает заместителей министров,
руководителей иных федеральных органов и их заместителей, утверждает
членов коллегий министерств и иных федеральных органов исполнительной
власти.
Правительство Российской Федерации в рамках отведенных ему полномочий
осуществляет контроль за деятельностью федеральных органов исполнительной
власти
и на основе Закона Российской Федерации "О Совете Министров - Правительстве
Российской Федерации" от 22 декабря 1992 г. вправе отменять акты
министерств,
государственных комитетов Российской Федерации и других подведомственных
ему
федеральных органов исполнительной власти (ч. 3 ст. 23 Закона).
Конституция 1993 г. изменила характер взаимоотношений органов
законодательной и исполнительной власти, а также характер ответственности
Правительства перед
парламентом. Она вывела Правительство из прямого подчинения парламенту,
сохранив
за Государственной Думой контроль в ключевой сфере - бюджетной политике.
Правительство представляет Государственной Думе федеральный бюджет и отчет
об исполнении федерального бюджета за прошедший финансовый год. В
соответствии с Конституцией Российской Федерации Правительство дает
заключения по законопроектам, требующим финансирования из федерального
бюджета, в том числе о введении или отмене налогов, освобождении от их
уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых
обязательств государства и другим.
Правительство как исполнительная власть должно исполнять и проводить в
жизнь
федеральные законы. При этом в законах зачастую не только определяется
компетенция Правительства в соответствующей сфере, но и даются ему
определенные поручения.
Деятельность федерального Правительства оценивается и при рассмотрении
палатами
Федерального Собрания практики реализации конкретных законов. Так,
Государственной Думой отмечено неудовлетворительное финансирование
образования и науки и неисполнение Правительством требований ряда законов
в этой области.
Правительству предложено разработать конкретные программы по выводу из
кризиса
науки и образования, а Счетной палате Российской Федерации проводить
ежемесячную
проверку исполнения Правительством соответствующих статей Закона "О
федеральном
бюджете на 1996 г." (см. Постановление Государственной Думы от 21 февраля
1996
г. - СЗ РФ, 1996, N 10, ст. 864).
В соответствии с Конституцией с Государственной Думой должно быть
согласовано
назначение Председателя Правительства. Государственная Дума вправе вынести
вотум
недоверия Правительству.
Как субъект законодательной инициативы Правительство обеспечивает
подготовку
значительной части законопроектов, назначает официальных представителей в
Государственной Думе, участвует в согласительных и рабочих комиссиях по
доработке законопроектов.
В целях обеспечения взаимодействия Правительства с палатами
Федерального Собрания Правительством принято специальное Постановление от
16 декабря 1994 г. N 1392, которым образовано Представительство
Правительства в Федеральном Собрании в составе статс-секретарей -
заместителей министров Российской Федерации и других лиц, назначаемых
Правительством, и утверждено Положение об этом Представительстве (СЗ РФ,
1994, N 35, ст. 3703).
Члены Правительства вправе присутствовать на заседаниях палат Федерального
Собрания и быть выслушанными, как и официальные представители
Правительства, при
рассмотрении соответствующих законопроектов.
Конституция Российской Федерации предоставляет право Правительству
Российской Федерации обращаться в Конституционный Суд Российской Федерации
с запросами о соответствии Конституции Российской Федерации федеральных
законов, нормативных актов федеральных органов государственной власти,
конституций республик,
уставов, а также нормативных актов субъектов Российской Федерации,
некоторых
других правовых актов, определенных Конституцией, с запросами о толковании
Конституции Российской Федерации, а также в связи с разрешением споров о
компетенции (статья 125 Конституции Российской Федерации).
Конституция 1993 г. конкретно определяет круг высших должностных лиц,
которые
входят в состав Правительства Российской Федерации. Это Председатель
Правительства, заместители Председателя и федеральные министры. Следует
отметить, что в силу Конституции РСФСР 1978 г. и Закона Российской
Федерации от 22 декабря 1992 г. "О Совете Министров - Правительстве
Российской Федерации", помимо руководителей федеральных органов
исполнительной власти, в состав Правительства РСФСР входили по должности
председатели Советов Министров республик в составе России. Закон "О Совете
Министров - Правительстве Российской Федерации" предусматривает также
вхождение в состав Совета Министров руководителя аппарата Совета Министров
(см. ст. 7 Закона).
Если в соответствии с прежней Конституцией на назначение министров
иностранных
дел, обороны, безопасности, внутренних дел Президенту требовалось согласие
Верховного Совета (см. ст. 109 (п. 3 ч. 1), 121-5 (п. 5) Конституции
Российской Федерации 1978 г. в редакции Закона от 9 декабря 1992 г. - ВВС
РФ, 1993, N 2, ст. 55), то по действующей Конституции весь состав
Правительства утверждается Президентом Российской Федерации, при этом
согласие Государственной Думы дается только на назначение Председателя
Правительства.
Новая Конституция сократила число должностных лиц, входящих в состав
Правительства, исключив из него председателей Государственных комитетов и
установив, что члены Правительства должны быть в ранге не ниже федерального министра. Поскольку формирование Правительства тесно связано с его
структурой (ст. 112 Конституции) и зависит от усмотрения Президента
Российской Федерации, решающего эти вопросы по представлению Председателя
Правительства, то на практике в состав Правительства включаются и
должностные лица, не возглавляющие какие-либо министерства, а получившие
ранг министра в соответствии с Указом Президента и вследствие этого
включенные в состав Правительства. В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 10 января 1994 г. N 66 "О структуре федеральных
органов исполнительной власти" (СЗ РФ, 1994, N 3, ст. 190) в Правительство
входят не только заместители Председателя Правительства, как это значится
в формулировке Конституции, но и первые заместители Председателя (п. 9
Указа).
Действующая структура федеральных органов исполнительной власти
включает
Правительство Российской Федерации, а также федеральные органы
исполнительной власти, которые подразделяются на федеральные министерства
и иные федеральные органы исполнительной власти. Она утверждена на основе
Конституции 1993 г. Указом Президента Российской Федерации "О структуре
федеральных органов исполнительной власти" с последующими изменениями и
дополнениями. Прежняя Конституция Российской Федерации исходила из того,
что структура центральных органов государственного управления определялась
законом. Конституция 1993 г. не дает четкого ответа, кто должен
окончательно утверждать
перечень федеральных органов исполнительной власти, она лишь устанавливает,
что
предложения по структуре вносятся Председателем федерального Правительства
в недельный срок после его назначения Президенту Российской Федерации.
Сформированная упомянутым Указом Президента Российской Федерации структура
федеральных органов исполнительной власти призвана служить инструментом
проведения политической и экономической реформ на основе Конституции 1993
г., осуществления полномочий федеральной государственной власти на всей
территории Российской Федерации и ее субъектов. Вместе с тем анализ норм
текущего законодательства показывает, что в регулировании вопросов
предназначения органов, подведомственных Правительству Российской
Федерации, их взаимоотношений внутри исполнительной власти во многом
сохранена преемственность с Законом Российской Федерации от 22 декабря 1992
г. "О Совете Министров - Правительстве Российской Федерации" (ВВС РФ,
1993, N 1, ст. 14). Федеральные министерства в своем большинстве остаются
органами,
осуществляющими отраслевое управление, а государственные комитеты и
комитеты
действуют как коллегиальные органы функционального и межотраслевого
управления.
Помимо этих органов в структуру федеральной исполнительной власти входят
различные государственные и федеральные службы, агентства, департаменты,
федеральные надзоры, Управление делами Президента, которые, как и
министерства,
образуются указами Президента Российской Федерации.
Ряду федеральных органов исполнительной власти придан особый статус:
они
подведомственны Президенту Российской Федерации по вопросам обеспечения
конституционных полномочий главы государства либо подведомственности ему в
соответствии с законодательными актами Российской Федерации. К их числу
относятся: министерства - обороны, внутренних дел, иностранных дел, а также Федеральная служба России по телевидению и радиовещанию, Государственная
архивная служба России, Главное управление охраны Российской Федерации,
Служба внешней разведки Российской Федерации, Федеральное агентство
правительственной связи и информации, Федеральная пограничная служба,
Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Федеральный надзор
России по ядерной и радиационной безопасности, Государственный комитет
Российской Федерации по военно-технической политике.
Формирование персонального состава Правительства предопределено ч. 2
ст. 110
Конституции и зависит от структуры федеральных органов исполнительной
власти. Конституция не устанавливает срок для внесения Председателем
федерального Правительства предложений по его составу. Представляется, что
формирование нового Правительства в полном составе должно происходить при
назначении его Председателя, а внесение отдельных персональных изменений в
состав Правительства может осуществляться в течение всего срока полномочий
Правительства (см. также ч. 2 ст. 110 Конституции).
Глава 4. Судебная власть.
Конституционный суд РФ Председатель Марат Баглай
Верховный суд РФ Председатель Вячеслав Лебедев
Высший арбитражный суд РФ Председатель Вениамин Яковлев
Третейский суд РФ
Адвокатура РФ
Прокуратура РФ Генеральный Прокурор Юрий Скуратов
Нотариат РФ
Правосудие - особый вид юридической деятельности, возлагаемый
обществом и
государством на судебную власть. Понятия "правосудие" и "судебная власть"
не тождественны, хотя они выражают сущностные характеристики одной и той
же государственной функции, которая заключается в том, чтобы рассматривать
и разрешать различные споры и конфликты, связанные с действительным или
предполагаемым нарушением норм права. Правосудие осуществляется именем и
властью государства в установленных законом процессуальных формах путем
рассмотрения исковых требований, заявлений, ходатайств, других материалов
(обвинительный акт прокурора и т.д.) в условиях, обеспечивающих равенство
прав сторон. При этом соблюдается ряд конституционно закрепленных
процессуальных принципов.
В демократических обществах именно на правосудие возложена миссия
защиты
конституционных прав и свобод граждан; в этом смысле суды всех видов
выполняют
две важнейшие и взаимосвязанные функции - правозащитную и
правовосстановительную, которые не могут быть выполнены в полном объеме
другими правоприменяющими органами.
Положение ч. 1 ст.118 об осуществлении правосудия только судом
означает, что в России нет и не должно быть иных, кроме судов,
государственных или общественных органов, которые имели бы право разрешать
гражданские, уголовные и иные дела. Носителями судебной власти и,
следовательно, уполномоченными законом на отправление правосудия могут
быть только судьи, а также присяжные и народные заседатели в случаях,
установленных законом (см. п. 1 ст. 1 Закона Российской Федерации от 26
июня 1992 г. "О статусе судей в Российской Федерации" - ВВС, 1992, N 30,
ст. 1792). Согласно п. 3 ст. 1 этого Закона, судьями "являются лица,
наделенные в конституционном порядке полномочиями осуществлять правосудие
и исполняющие свои обязанности на профессиональной основе".
Судья не издает общезначимых правил поведения, он "подводит"
определенные нормы закона под индивидуальный случай и выносит решение,
являющееся актом применения права. Он призван разрешать конкретные дела,
стремясь восстановить нарушенное право, в максимально возможной мере
обеспечить возмещение материального и морального ущерба, справедливо
разрешить спор, наказать виновного в преступлении
или ином правонарушении.
Длительное время в условиях бывшего СССР суды и судьи находились под
опекой
партийной и государственной номенклатуры. Отбор судей, их назначение на
должность, продвижение по службе, стиль работы и даже содержание и характер выносимых решений предопределялись официальным политическим курсом,
отражаемым в соответствующих партийных документах. В таких условиях нельзя
было и помышлять о независимом и авторитетном правосудии; органы
правосудия становились придатком административно-командной системы и, по
существу, обслуживали карательные акции советской власти, ее руководящего
ядра. Создавались и внесудебные органы с расширенной компетенцией. Так,
согласно постановлению ЦИК и СНК СССР от 5 ноября 1934 г. при Народном
комиссариате внутренних дел было учреждено Особое совещание с правом
применять высылку, ссылку, заключение в исправительно-трудовых лагерях на
срок до пяти лет и высылку за пределы СССР. Наряду с Особым совещанием на
местах, в областных, краевых и республиканских центрах создавались
пресловутые "тройки", возглавляемые начальниками территориальных
управлений НКВД. В их состав входили руководители партийных, советских
органов и представители прокуратуры. "Тройки" принимали решения о
расстрелах, о лишении свободы на длительные сроки и других внесудебных
мерах расправы с неугодными властям людьми. В правовом государстве, каким
провозглашена Российская Федерация по Конституции 1993 г., на судебную
власть возлагается особая миссия по развитию в обществе принципов
демократии и начал справедливости. Для этого создается соответствующая
нормативная база.
Судьи обязаны основывать свои решения исключительно на законе,
руководствуясь
при этом внутренним убеждением. Это означает, что они объективно оценивают
представленные сторонами доказательства и самостоятельно принимают решения,
не поддаваясь постороннему влиянию.
Конституционное закрепление правосудия как отдельной, самостоятельной
и
независимой государственной власти впервые было осуществлено в Конституции
РСФСР
1978 г. (с изменениями и дополнениями, внесенными в 1989-1992 гг.). Глава
IX
этой Конституции называлась "Правосудие и прокурорский надзор". В новой
Конституции Российской Федерации 1993 г. в полном соответствии с принципом
разделения властей идея обособления функций правосудия от функций
законодательной и исполнительной властей нашла отражение в отдельной главе
7 "Судебная власть"), идущей вслед за главами 4 ("Президент Российской
Федерации"), 5 ("Федеральное Собрание") и 6 ("Правительство Российской
Федерации").
Одним из направлений осуществляемой ныне в России судебной реформы
должно стать расширение масштабов юрисдикционного контроля со стороны
судебной власти с
распространением его на все обжалуемые акты и действия исполнительно-
распорядительных органов власти в центре и на местах. В настоящее время
контроль за противозаконными действиями должностных лиц государственного
аппарата управления осуществляется лишь эпизодически, при рассмотрении ими
конкретных дел; он недостаточно емок и эффективен, учитывая ресурсную
перенапряженность судебной системы, отсутствие соответствующей
специализации у многих судей и распространенность правового нигилизма среди подавляющей части граждан, предпочитающих терпеть факты беззакония и
произвола, нежели испытывать свои силы и терпение в неравном
противоборстве с чиновниками, злоупотребляющими своими прерогативами.
Другая важная цель судебной реформы заключается в повышении качества
правосудия, в том числе путем сокращения числа необоснованных или плохо
аргументированных решений. Наиболее эффективно эта задача может быть
выполнена в рамках апелляционного обжалования. Подача жалобы в
апелляционный суд дает возможность повторного рассмотрения дел, решенных
по существу в низших судах, но уже на более высоком профессиональном
уровне (в составе коллегии из трех судей), что
одновременно повышает уровень правовой защиты законных прав и интересов
сторон и
авторитет самого решения.
В нынешних условиях целесообразно восстановить трехинстанционную
судебную
систему, учрежденную еще в ходе судебной реформы 1864 г. в виде: судов
первой инстанции (мировых судей и окружных судов), апелляционных судов
второй инстанции, при сохранении существующей - третьей (кассационной)
инстанции в лице Верховного Суда Российской Федерации. При этом должен
быть учтен положительный опыт апелляционного судопроизводства в системе
арбитражных судов России.
Перечисленные в п. 2 ст. 118 четыре формы осуществления судебной
власти - конституционное, гражданское, административное и уголовное
судопроизводство - являются равными по своему юридическому статусу и
значению формами осуществления судебной власти и, несмотря на специфику
каждой из них, базируются на единых принципах. Этот вид власти отличается
от законодательной и исполнительной властей в трех аспектах. Во-первых,
любая из ветвей судебной власти по своей природе консервативна и инертна;
если законодательная и исполнительная власти могут действовать по
собственной инициативе, то судебная власть проявляет свою "инициативу"
опосредованно, а именно: она действует только "в ответ" на поступившие на
ее рассмотрение заявления, жалобы, ходатайства, материалы уголовных дел.
Право на возбуждение судебного процесса принадлежит обладателю нарушенных
прав
или государству в лице прокурора. Это условие обязательно для того, чтобы
дать ход любому делу, от гражданского до конституционного. Во-вторых,
судебная деятельность подчинена более жестким правилам, чем
законодательная и исполнительно-распорядительная деятельность. Судьи
обязаны действовать в строгом соответствии с процедурой, установленной в
соответствующих процессуальных кодексах и регламентах. Нарушение
процедурных правил не только означает нарушение нормального хода судебного
разбирательства, но и в ряде случаев может повлечь нарушение законных прав
и интересов участников процесса. Судебное решение может быть по этой
причине (в ряду других) обжаловано в вышестоящие судебные инстанции,
которые при наличии веских и убедительных доказательств вправе их изменить
или отменить.
В-третьих, окончательное, вступившее в законную силу судебное решение имеет авторитет постановления, обязательного для исполнения всеми гражданами,
учреждениями и должностными лицами любого уровня, которых оно так или иначе затрагивает. Решения же законодательной или исполнительной власти, как
правило,
периодически пересматриваются и обновляются.
С 1992 г. в России получило четкую законодательную базу арбитражное
судопроизводство в качестве особой формы судебной деятельности. В
соответствии со ст. 127 Конституции Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах
осуществляет судебный надзор за деятельностью нижестоящих арбитражных
судов. Эти процессуальные формы, как и сама процедура разбирательства
арбитражными судами экономических споров и иных дел, определены
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.
По Федеральному конституционному закону от 28 апреля 1995 г. "Об
арбитражных судах в Российской Федерации" (СЗ РФ, 1995, N 18, ст. 1589) в
системе арбитражного судопроизводства функционируют федеральные
арбитражные суды округов, обладающие правом рассмотрения жалоб на решения
нижестоящих арбитражных судов. Исходя из принципа двухступенчатой
юрисдикции, на региональном уровне в 1995 г. создано десять апелляционных
региональных судов с правом пересмотра решений нижестоящих арбитражных
судов, включая правовую и фактическую оценки существа спора. Таким
образом, наряду с кассацией, существующей в уголовном и гражданском
судопроизводстве, в России в сфере арбитражного судопроизводства
действует институт апелляции. Что же касается конституционного
судопроизводства,
то решения Конституционного Суда Российской Федерации имеют окончательную
силу и
обжалованию и пересмотру не подлежат (см. ст. 125).
В России действуют Конституционный Суд, Верховный Суд и Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации. Действуют также другие федеральные
суды (см. ст. 83, 125-127). Судебная система Российской Федерации
устанавливается Конституцией и федеральным конституционным законом.
В соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством (см., например, Закон РСФСР от 8 июля 1981 г. "О судоустройстве РСФСР")
правосудие по гражданским, уголовным делам и делам, возникающим из
административных правонарушений, осуществляют суды общей юрисдикции:
Верховный Суд Российской
Федерации, верховные суды республик в составе Российской Федерации,
краевые,
областные суды, суды автономной области, автономных округов, Московский и
Санкт-Петербургский городские суды, районные (городские) народные суды.
Военные
суды, входящие в федеральную судебную систему, рассматривают дела о
преступлениях военнослужащих и лиц, приравненных к ним по закону (служащих
вневедомственной охраны, пожарных и др.). В своей деятельности военные суды
руководствуются тем же законодательством, что и другие суды, действующие на территории Российской Федерации. Военные суды учреждаются в гарнизонах,
армиях, флотилиях, воинских соединениях, военных округах, группах войск,
флотах, видах Вооруженных Сил.
Споры, возникающие в процессе предпринимательской деятельности и вытекающие
из
гражданских правоотношений (экономические споры) либо из правонарушений в
сфере
управления, рассматривают Высший Арбитражный Суд Российской Федерации,
региональные апелляционные арбитражные суды, арбитражные суды краев,
областей,
автономной области, автономных округов, Московский и Санкт-Петербургский
городские арбитражные суды.
Проектом Федерального конституционного закона "О судебной системе
Российской
Федерации" предусмотрено создание и других судов федерального уровня. Кроме того, согласно ч. 2 ст. 5 Конституции свое законодательство имеют:
республика, край, область, город федерального значения, автономная
область, автономный округ. На этом уровне возможно образование так
называемых местных судов, которые в своей деятельности руководствуются не
только федеральными законами, но и местными (региональными) нормативными
актами.
В настоящее время в рамках концепции судебной реформы, указ о
разработке которой был подписан Президентом 6 июля 1995 г., осуществляются
следующие меры:
1) подготовлен проект Федерального конституционного закона "О
судебной власти", который должен определить природу и назначение судебной
власти в правовом
государстве; структуру органов, входящих в судебную систему; формы
взаимодействия судов с органами законодательной и исполнительной властей,
органами предварительного расследования, прокуратурой и Министерством
юстиции;
2) предусматривается расширение доступа граждан к правосудию, что
будет
достигаться двумя путями: во-первых, созданием системы мировых судей и
окружных
судов на местном уровне, а во-вторых, упрощением судебных процедур по
малозначительным делам и по спорам, в отношении которых стороны достигнут
полюбовного соглашения на основе согласительной процедуры. Такая практика
хорошо
себя зарекомендовала в зарубежных странах. В качестве одного из вариантов
предполагаются два звена местных судов: мировые судьи, действующие
единолично, и окружные суды, действующие в качестве судов первой инстанции
в судебных участках и судебных округах. Мировые судьи могут единолично
рассматривать уголовные дела о преступлениях, по которым возможны
минимальные сроки лишения свободы либо наказания, не связанные с лишением
свободы, значительную часть гражданских дел, административные дела. Мировые
суды будут действовать в судебных участках.
Окружные суды будут действовать в судебных округах, как правило, не
совпадающих
с административно-территориальным делением. В качестве суда первой
инстанции они
могут рассматривать более сложные уголовные и гражданские дела. Кроме того,
им
отводится роль суда второй инстанции, осуществляющего апелляционное
судопроизводство. Законопроектом "О судебной системе Российской Федерации"
предусмотрено не только расширение системы судебных органов за счет
создания судов специальной юрисдикции (например, судов по делам
несовершеннолетних), но и ряд мер по укреплению авторитета судебной
власти.
Конституцией запрещено образование чрезвычайных судов (ч. 3 ст.118
статьи). Практика создания таких судов, имевшая место ранее (например,
"тройки"), несовместима с законностью. Чрезвычайные суды создавались за
пределами судебной системы, проводили репрессивную, карательную политику
государства, игнорируя гарантии защиты прав личности, предусмотренные
законом.
Именно поэтому они неприемлемы в условиях правового государства.
Запрет на создание чрезвычайных судов служит дополнительной гарантией того,
что никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в суде и
судьей, к ведению которых оно отнесено законом (см. ч. 1 ст. 47).
Глава 5. Центральная избирательная комиссия.
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК РФ) -
особая властная структура, статус которой определен федеральным законом "Об
основных гарантиях избирательных прав граждан" (от 6 декабря 1994 г. N56-
фз.), установившему, что
. ЦИК РФ действует на постоянной основе, срок полномочий Комиссии - 4 года
. Комиссия состоит из 15 членов. Пять членов Комиссии назначаются
Государственной Думой из числа кандидатур, предлагаемых депутатскими объединениями в Государственной Думе; пять членов
Комиссии назначаются Советом Федерации из числа кандидатур, предлагаемых законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации; пять членов Комиссии назначаются Президентом Российской Федерации.
. Члены Центральной избирательной комиссии избирают из своего состава тайным голосованием Председателя, заместителя Председателя и секретаря Комиссии.
. Член ЦИК может уйти в отставку только по собственному желанию или же после вступления в силу обвинительного приговора суда в его отношении.
. Досрочный роспуск Центральной избирательной комиссии невозможен ни при каких основаниях
Новый состав Комиссии был сформирован в марте 1999г.
24 марта 1999 г. Александр Вешняков был избран Председателем ЦИК РФ.
Заместитель Председателя ЦИК РФ Александр Власов.
В сентябре 1997 года вступил в силу новый Федеральный закон "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", который установил порядок деятельности,
формирования и численный состав Комиссии. Федеральный закон зафиксировал,
что Центральная избирательная комиссия Российской Федерации является
государственным органом.
Полномочия и порядок деятельности Комиссии устанавливаются также
Федеральным конституционным законом "О референдуме Российской Федерации",
Федеральным законом "О выборах Президента Российской Федерации",
Федеральным законом "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации" и Регламентом Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации. Новая редакция Регламента Комиссии
утверждена постановлением постановлением Комиссии от 23 июня 1998 года.
В соответствии с перечисленными законодательными актами и Регламентом
a) Комиссия осуществляет в пределах своей компетенции руководство деятельностью избирательных комиссий по выборам в федеральные органы государственной власти, а также руководство по проведению референдума
Российской Федерации.
b) Комиссия устанавливает результаты выборов Президента Российской
Федерации, итоги голосования при выборах депутатов Государственной Думы в целом по Российской Федерации, определяет результаты референдума
Российской Федерации и публикует их в печати.
c) Совместно с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации
(они также являются государственными органами) Комиссия . осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав и права граждан
Российской Федерации на участие в референдуме . организует разработку нормативов технологического оборудования, необходимого для работы избирательных комиссий, комиссий референдума, утверждает указанные нормативы и осуществляет контроль за их соблюдением . обеспечивает реализацию федеральных целевых программ, связанных с подготовкой и проведением выборов и референдумов, развитием избирательной системы в Российской Федерации, правовым обучением избирателей, профессиональной подготовкой членов избирательных комиссий и других организаторов выборов и референдумов . осуществляет меры по организации системы финансирования выборов и референдумов; единого порядка распределения эфирного времени между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, избирательными блоками для проведения предвыборной агитации, установления итогов голосования, определения результатов выборов и референдумов в
Российской Федерации и порядка опубликования итогов голосования и результатов выборов, референдумов . распределяет выделенные из федерального бюджета средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов и референдума, контролирует их целевое использование . оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь избирательным комиссиям, комиссиям референдумов . заслушивает сообщения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов и референдумов . устанавливает нормативы изготовления (включая степень защищенности) избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, списка избирателей, участников референдума и других избирательных документов, а также документов, связанных с подготовкой и проведением референдума . рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и принимает по ним мотивированные решения . осуществляет иные полномочия
Деятельность Комиссии осуществляется на основе коллегиальности,
свободного, открытого и гласного обсуждения и решения вопросов, входящих в
ее компетенцию.
Раздел II. Органы местного самоуправления РФ.
Глава 1. Местное самоуправление.
Часть 1 ст. 130 развивает положения о местном самоуправлении как
форме осуществления власти народом (ч. 2 ст. 3 Конституции) и основе
конституционного строя Российской Федерации (ст. 12). В данном случае
определяется его социальное назначение обеспечивать самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и
распоряжение муниципальной собственностью.
В этой сущностной функциональной характеристике местного
самоуправления обращается внимание на ряд важных моментов. Первое: назван
субъект местного самоуправления - население. Ему как сообществу граждан,
проживающих на соответствующей территории, и каждому в отдельности
гарантируется право на осуществление местного самоуправления
непосредственно и через своих представителей, причем независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям (см. ч. 2 ст. 3 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" - СЗ РФ, 1995,
N 35, ст. 3506). Указанное право конкретизируется через систему
специальных прав, предусмотренных Конституцией:
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, участвовать в
референдуме (ч. 2 ст. 32); обращаться лично, а также направлять
индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления
(ст. 33); знакомиться с документами и материалами органов местного
самоуправления, непосредственно затрагивающими права и свободы гражданина
(ч. 2 ст. 24); определять структуру органов местного самоуправления (ч. 1
ст. 131); выражать мнение по поводу изменения границ территорий местного
самоуправления (ч. 2 ст. 131); защищать право на местное самоуправление и
образующие его права в судебном порядке (ст. 46). Прецедент последнего был
создан определениями Верховного Суда Российской Федерации от 1 марта 1995
г. (Государство и право, 1995, N 7, с. 12-18), который поддержал решения
Ярославского областного суда по жалобам граждан и регионального отделения
"Демократической России" на правовые акты губернатора Ярославской области,
нарушающие права местного самоуправления, в частности право самостоятельно
формировать свои органы и распоряжаться собственными средствами.
Второе: в общем виде сформулировано поле деятельности местного
самоуправления - "вопросы местного значения", под которыми понимаются
вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения
муниципального образования, отнесенные к таковым уставом муниципального
образования в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом, законами субъектов Российской Федерации (ч. 1 ст. 1
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации"). В их перечень Конституция включает жилищное
строительство и распределение жилья (ст. 40), муниципальное здравоохранение
(ст. 41) и образование (ст. 43), управление муниципальной собственностью,
охрану общественного порядка и др. (ст. 131, 132). Подробнее об этом
сказано в упомянутом Федеральном законе, где названо 30 предметов ведения
местного самоуправления и определено, что "муниципальные образования вправе
принимать к своему рассмотрению иные вопросы, отнесенные к вопросам
местного значения законами субъектов Российской Федерации, а также
вопросы, не исключенные из их ведения и не отнесенные к ведению других
муниципальных образований и органов государственной власти" (ч. 2 ст. 6).
Третье: установлена экономическая основа местного самоуправления с
наделением населения правами собственника - владения, пользования и
распоряжения этой собственностью. Она признается и защищается наравне с
другими формами собственности (ч. 2 ст. 8 Конституции). Федеральный закон
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" под муниципальной собственностью понимает собственность
муниципальных образований - городских, сельских и иных (ч. 1 ст. 1). В ее
состав, согласно названному Закону (ст. 29), входят средства местного
бюджета, муниципальные внебюджетные фонды, имущество органов местного
самоуправления, а также муниципальные земли и другие природные ресурсы,
находящиеся в муниципальной собственности, муниципальные предприятия и
организации, муниципальные банки и другие финансово-кредитные организации,
муниципальные жилищный фонд и нежилые помещения, муниципальные учреждения
образования, здравоохранения, культуры и спорта, другое движимое и
недвижимое имущество.
Субъекты Российской Федерации передают в собственность муниципальных
образований объекты, находящиеся в собственности субъектов Российской
Федерации, необходимые для решения вопросов местного значения, в
соответствии с разграничением полномочий между субъектами Российской
Федерации и муниципальными образованиями,
а также между муниципальными образованиями. Споры, возникающие по этому
поводу, разрешаются посредством согласительных процедур или в судебном
порядке. Органы местного самоуправления управляют муниципальной
собственностью. Они же от имени муниципального образования осуществляют
права собственника в отношении имущества, входящего в состав данной
собственности; в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской
Федерации и уставами муниципальных образований, это право может быть
реализовано населением непосредственно. В соответствии с Законом органы
местного самоуправления вправе передавать объекты муниципальной
собственности во временное или постоянное пользование физическим и
юридическим лицам, сдавать их в аренду, отчуждать в установленном порядке,
а также совершать с имуществом, находящимся в муниципальной собственности,
иные сделки, определять в договорах и соглашениях условия использования
приватизируемых или передаваемых в пользование объектов. В интересах
населения они могут устанавливать условия использования земель, находящихся
в границах муниципального образования. Муниципальная собственность может
быть приватизирована. При этом порядок и условия ее приватизации
определяются непосредственно населением или представительными органами
местного самоуправления. Доходы от приватизации объектов муниципальной
собственности поступают в полном объеме в местный бюджет.
Право муниципальной собственности регулируется Гражданским кодексом
Российской Федерации (ст. 125 и др.). Им, в частности, закреплено, что
особенности приобретения и прекращения права собственности на имущество,
включая имущество, находящееся в собственности муниципального образования,
могут устанавливаться лишь законом (ч. 3 ст. 212). Четвертое: местное
самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов
местного значения. Самостоятельность - определяющая черта местного
самоуправления. Она выделяется при его характеристике как основы
конституционного строя (ст. 12 Конституции) и в других случаях (ч. 1 ст.
131, ч. 1 ст. 132); реализуется в пределах установленных полномочий;
производна от реально обеспеченных материальных, финансовых и других
условий функционирования местного самоуправления; корреспондирует
ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления; получает конкретное правовое выражение и гарантируется
(см. комментарий к ст. 12).