бесплано рефераты

Разделы

рефераты   Главная
рефераты   Искусство и культура
рефераты   Кибернетика
рефераты   Метрология
рефераты   Микроэкономика
рефераты   Мировая экономика МЭО
рефераты   РЦБ ценные бумаги
рефераты   САПР
рефераты   ТГП
рефераты   Теория вероятностей
рефераты   ТММ
рефераты   Автомобиль и дорога
рефераты   Компьютерные сети
рефераты   Конституционное право
      зарубежныйх стран
рефераты   Конституционное право
      России
рефераты   Краткое содержание
      произведений
рефераты   Криминалистика и
      криминология
рефераты   Военное дело и
      гражданская оборона
рефераты   География и экономическая
      география
рефераты   Геология гидрология и
      геодезия
рефераты   Спорт и туризм
рефераты   Рефераты Физика
рефераты   Физкультура и спорт
рефераты   Философия
рефераты   Финансы
рефераты   Фотография
рефераты   Музыка
рефераты   Авиация и космонавтика
рефераты   Наука и техника
рефераты   Кулинария
рефераты   Культурология
рефераты   Краеведение и этнография
рефераты   Религия и мифология
рефераты   Медицина
рефераты   Сексология
рефераты   Информатика
      программирование
 
 
 

Система органов государственной власти в РФ

               Вкратце позволим себе чуть подробней остановиться на отдельных видах юридических лиц, упомянутых выше.

               О хозяйственных товариществах и обществах можно сказать, что это родовое понятие, обозначающее несколько самостоятельных видов коммерческих юридических лиц, общим для которых является то, что их уставной капитал разделяется на доли (это главное, пожалуй, отличие от других коммерческих организаций).

               Хозяйственные товарищества в российском законодательстве понимаются как договорные объединения нескольких лиц для совместного ведения предпринимательской деятельности под общим именем.

               Хозяйственные общества - это организации, создаваемые одним или несколькими лицами путем объединения (обособления) их имущества для ведения предпринимательской деятельности.

               Основные права и обязанности участников хозяйственных обществ и товариществ в общем виде закреплены ст.67 ГК и могут дополняться в учредительных документах.

               Перейдем к рассмотрению правового положения отдельных видов хозяйственных обществ и товариществ.

               Хозяйственное товарищество, участники которого солидарно несут субсидиарную (дополнительную) ответственность по его обязательствам всем своим имуществом, называется полным товариществом. Оно возникает на основе договора между несколькими участниками, в качестве которых могут выступать только предприниматели - индивидуальные или коллективные.

               Хозяйственное товарищество, состоящее из двух категорий участников: полных товарищей, солидарно несущих субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом, и товарищей - вкладчиков (коммандитистов), не отвечающих по обязательствам предприятия, называется товариществом на вере.

               Коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли заранее определенных размеров, образованная одним или несколькими лицами, не отвечающими по ее обязательствам, называется обществом с ограниченной ответственностью.

               Изменения персонального состава участников общества с ограниченной ответственностью, равно как и их имущественного положения, не приводят к его ликвидации. Общество продолжает функционировать даже если в нем остался всего один участник.

               Коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли заранее определенных размеров, образованная одним или несколькими лицами, солидарно несущими субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере, кратном стоимости их вкладов в уставный капитал, называется обществом с дополнительной ответственностью.

               Этот вид обществ отличается от обществ с ограниченной ответственностью, пожалуй, только лишь спецификой характера имущественной ответственности участников по его долгам.

               Коммерческая организация, образованная одним или несколькими лицами, не отвечающими по его обязательствам, с уставным капиталом, разделенным на доли, права на которые удостоверяются ценными бумагами - акциями, называется акционерным обществом (АО).

               Основное отличие АО от других юридических лиц заключается в способе закрепления прав участника по отношению к обществу: путем удостоверения их акциями. Это, в свою очередь, обуславливает специфику осуществления прав по акции и их передачи.

               Единственным учредительным документом АО является устав (утверждается на собрании учредителей). Уставный капитал АО равен номинальной стоимости приобретенных акционерами акций - обыкновенных и привилегированных (ст.99 ГК).

               ГК различает открытые АО и закрытые АО. Открытое АО вправе проводить публичную подписку на свои акции, акционеры могут отчуждать акции без согласия других акционеров, число акционеров в таком АО не ограничивается. В закрытом же АО акции распределяются среди заранее определенного круга лиц, число акционеров в таком обществе ограничивается  Законом  "Об акционерных  обществах" от 26 декабря 1995 г.

               К органам управления АО закон относит общее собрание акционеров, а также совет директоров (наблюдательный совет), который обязательно создается, если в обществе более 50 участников. Органами АО как юридического лица, т.е. исполнительными органами, являются либо единоличный и (или) коллегиальный орган (правление, дирекция и т.п.).

               В ст.105 и 106 ГК, а также ст.6 Закона "Об акционерных обществах" упоминаются дочерние и зависимые хозяйственные общества (не являющиеся самостоятельными организационно - правовыми формами юридических лиц). Их выделение преследует цель защитить интересы кредиторов и участников обществ, оказавшихся под влиянием других предпринимательских организаций.

               Зависимые общества выделяются по чисто формальному критерию принадлежности более 20% их уставного капитала (а в АО - более 20% голосующих акций) другому хозяйственному обществу (преобладающему).

               Переходя к рассмотрению производственных кооперативов (артелей), нужно охарактеризовать их как объединение лиц для совместного ведения предпринимательской деятельности на началах их личного трудового и иного участия, первоначальное имущество которых складывается из паев членов объединения. Ст.7 Закона "О производственных кооперативах" от 8 мая 1996 г. ограничивает количество членов кооператива, не принимающих личного трудового участия в его деятельности, всего 25-тью % от числа членов, участвующих в работе кооператива личным трудом.

               Участниками производственного кооператива являются, по общему правилу, граждане (статуса индивидуального предпринимателя не требуется); число членов кооператива не может быть менее пяти.

               Система органов состоит из общего собрания его членов (высший орган), наблюдательного совета (образование не обязательно) и исполнительных органов: правления и (или) председателя (ст.110 ГК).

               Останавливаясь на государственных и муниципальных предприятиях, можно отметить, что специфика этих субъектов гражданского права состоит в том, что их имущество находится соответственно в государственной или муниципальной собственности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (п.1 ст.113 ГК). Поэтому они являются единственным видом коммерческих юридических лиц, которые имеют не право собственности на принадлежащее им имущество, а вторичное вещное право. Государственные и муниципальные предприятия являются унитарными, а их имущество неделимо и не может быть распределено по вкладам. Таким образом, государственным (муниципальным) предприятием называется юридическое лицо, учрежденное государством либо органом местного самоуправления в предпринимательских целях или в целях выпуска особо значимых товаров (производства работ или оказания услуг), имущество которого состоит в государственной (муниципальной) собственности.

               Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения существует за счет самостоятельно извлеченной прибыли. Собственник имущества унитарного предприятия имеет широкие полномочия по вопросам его деятельности:

               - принимает решение о его создании, реорганизации и ликвидации;

               - определяет содержание его специальной правоспособности;

               - назначает на должность и освобождает от должности руководителя предприятия;

               - осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего предприятию имущества.

               Лишь применительно к унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения, в ГК используется понятие дочернего предприятия; его отличительные черты:

               1) Единственным учредителем дочернего унитарного предприятия может быть только "материнское" унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения.

               2) Учредитель самостоятельно утверждает устав дочернего предприятия.

               3) Учредитель назначает на должность и освобождает от должности руководителя дочернего предприятия.

               4) Ответственность учредителя по обязательствам дочернего предприятия аналогична ответственности собственника унитарного предприятия по обязательствам последнего (п.8 ст.114 ГК).

               Правовое же положение унитарного предприятия, основанного на праве оперативного управления (федерального казенного предприятия), весьма специфично (осуществляет коммерческую деятельность, и в то же время может осуществлять свою хозяйственную деятельность за счет бюджетных средств, выделенных федеральной казной). Такое юридическое лицо условно можно назвать "предпринимательским учреждением".

               Источниками формирования материальной базы казенного предприятия являются: 1) имущество, переданное ему по решению Правительства РФ для ведения основных видов деятельности; 2) денежные и иные средства, полученные от реализации продукции (работ, услуг) предприятия; 3) средства, выделенные из федерального бюджета или внебюджетных фондов.

               В силу прямого указания закона (п.5 ст.115 ГК) РФ несет субсидиарную ответственность по обязательствам казенного предприятия при недостаточности его имущества.

               И, завершая рассмотрение первого вопроса, следует осветить главные моменты, связанные с некоммерческими организациями, коими именуются организации, не преследующие цели извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие прибыль между своими участниками (п.1 ст.50 ГК).

               Что характерно, перечень организационно - правовых форм некоммерческих юридических лиц, предусмотренный ст.116-123 ГК, не является исчерпывающим, но, тем не менее, остановимся на тех, которые прямо указаны в законе.

               Потребительским кооперативом называется объединение лиц на началах членства в целях удовлетворения собственных потребностей в товарах и услугах, первоначальное имущество которых складывается из паевых взносов.

               Правовое положение потребительских кооперативов определяется ст.116 ГК и Законом РФ "О потребительской  кооперации в РФ" от 19 июня 1992 г., в части, не противоречащей ГК.

               Общественным объединением называется некоммерческое объединение лиц на основе общности их интересов для реализации общих целей. Это, в общем-то, родовое понятие, обозначающее группу самостоятельных организационно - правовых форм некоммерческих юридических лиц. К их числу  ст.8-13 Закона РФ "Об общественных объединениях"  от 19 мая 1995 г. относят:

               - общественные организации (объединения на основе членства);

               - общественные движения (массовые объединения, не имеющие членства);

               - общественные фонды (не имеющие членства объединения, цель которых заключается в формировании имущества и его использовании на общественно полезные цели);

               - общественные учреждения (не имеющие членства организации, цель которых - в оказании конкретного вида услуг в интересах участников);

               - органы общественной самодеятельности (не имеющие членства объединения, цель которых заключается в совместном решении различных социальных проблем граждан по месту жительства, работы или учебы).

               Религиозной организацией называется объединение граждан, имеющее основной целью совместное исповедание и распространение веры и обладающее соответствующими этим целям признаками (определенными Правилами регистрации уставов (положений) религиозных объединений, утвержденными приказом Министерства юстиции РФ от 30 ноября 1994 г.):

               - наличие вероучения и религиозной догматики;

               - совершение богослужений, религиозных обрядов и церемоний;

               - проповедническая деятельность, религиозное обучение, воспитание и иные формы распространения вероучения.

               Фондом именуется некоммерческая организация, не имеющая членства, основанная для достижения общественно полезных целей путем использования имущества, переданного в ее собственность учредителями.

               Высшим органом фонда является его попечительный совет, действующий на общественных началах (п.3 ст.7 Закона "о некоммерческих организациях" от 12 января 1996 г.).

               Учреждением называется организация, созданная собственником для осуществления функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично.

               Подавляющее большинство учреждений, существующих сегодня в РФ - это государственные учреждения, и отличительной особенностью является характер их прав на используемое имущество. Учреждение представляется единственным видом некоммерческих организаций, обладающих не правом собственности, а лишь правом оперативного управления имуществом.

               Некоммерческим партнерством именуется некоммерческая организация, члены которой сохраняют права на ее имущество, созданная для оказания содействия своим членам в ведении общеполезной деятельности.

               Характерно, что этот вид юридических лиц неизвестен ГК и впервые введен в оборот Законом "О некоммерческих организациях". Согласно п.1 ст.17 последнего некоммерческое партнерство вправе преобразоваться в общественную или религиозную организацию, фонд или автономную некоммерческую организацию, что говорит об известной близости этих правовых форм.

               А вот по поводу автономной некоммерческой организации Закон говорит, что это учрежденная на основе добровольных имущественных взносов некоммерческая организация, имеющая целью предоставление услуг всем заинтересованным лицам.

               Упомянутый выше Закон "О некоммерческих организациях" говорит об автономной некоммерческой организации то, что она не имеет членства, а ее участники не обладают никакими правами на имущество, переданное в ее собственность.

               Объединением же юридических лиц именуется некоммерческая организация, образованная несколькими юридическими лицами для ведения деятельности в их интересах. Участниками такого объединения не могут выступать граждане или государство. Из содержания ст.121 ГК вытекает, что объединяться в ассоциацию или союз могут либо коммерческие, либо некоммерческие организации, но не те и другие вместе.

               Перейдем к рассмотрению особых субъектов гражданского права, таких как государство, национально - государственные и административно - территориальные образования, остановив свое внимание и, непосредственно, на участии государства в гражданских правоотношениях.

 3. Участие государства в гражданских правоотношениях.

               Прежде всего, нужно заметить, что гл.5 ГК является новой в отечественном гражданском законодательстве. В ГК 1964 г. имелись лишь отдельные нормы о разграничении ответственности государства и юридических лиц. Так, в ст.33 ГК 1964 г. устанавливалось, что государство не отвечает по обязательствам государственных организаций, являющихся юридическими лицами, а эти организации не отвечают по обязательствам государства.

               Государство, как и другие субъекты гражданского права, может участвовать в гражданско - правовых отношениях (т.е. обладает правоспособностью). В то же время эта правоспособность обладает рядом особенностей. Среди всех субъектов гражданского права лишь государство выделяется как единственная власть, обладающая суверенитетом. Государство как суверенитет обладает теми свойствами, которые и превращают его в особого субъекта гражданского права:

               - государство само принимает законы, которыми должны руководствоваться все остальные субъекты гражданского права;

               - государство может принимать административные акты, из которых возникают гражданско - правовые отношения независимо от воли другой стороны;

               - государство сохраняет властные функции даже тогда, когда оно вступает в построенные на началах равенства гражданско - правовые отношения;

               - государство пользуется иммунитетом.

               Характерно, что правоспособность государства не может быть тождественна правоспособности различных физических и юридических лиц. Государство участвует в гражданском обороте не в своих частных интересах, а в целях наиболее эффективного отправления публичной власти. Эти цели предопределяют и сущность правоспособности государства. Она не может быть общей, ибо природа государства не позволяет ему приобретать ряд прав и возлагать на себя некоторые обязанности. Однако она не может считаться и специальной, ограниченной лишь теми возможностями, которые прямо перечислены законом.

               Поэтому правоспособность государства можно назвать целевой - она вытекает из той функции носителя публичной власти, которую в интересах общества выполняет государство.

               Само по себе государство как таковое неспособно своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, а также создавать и исполнять обязанности. От его имени всегда действуют государственные органы, как являющиеся юридическими лицами, так и не признанные таковыми, в рамках которых действуют должностные лица. Отсюда можно сказать, что существует две формы участия государства в гражданском обороте: опосредованная (достигается путем вступления в оборот созданных государством юридических лиц, действующих как таковые, принимающих обязанности и приобретающих права для себя, а не для государства) и непосредственная (осуществляется путем вступления в оборот органов государственной власти, действующих при этом не как обособленные юридические лица, а как особые представители государства).

               В первом случае речь идет о юридических лицах таких организационно - правовых форм, как государственные и муниципальные унитарные предприятия и финансируемые собственником (в нашем случае - государством) учреждения. Через этих юридических лиц, косвенно, опосредованно, в гражданском обороте участвует и государство.

               Во втором случае от имени государства в гражданском обороте могут выступать как представительные, так и исполнительные органы РФ - Федеральное Собрание РФ, Президент РФ, Правительство РФ, Министерство финансов РФ, Федеральное казначейство РФ, Госкомимущество РФ и др., а также соответствующие им органы государственных и муниципальных образований.

               Итак, участие государства и других публичных образований в гражданском обороте имеет значительные особенности. С одной стороны, речь идет о субъектах публично - правового характера, обладающих теми или иными властными полномочиями. С другой стороны, в имущественном обороте они должны выступать как обычные собственники, на равных началах с другими участниками этих отношений (п.1 ст.124 ГК). В ином случае оборот с их участием перестал бы быть товарно - денежным (регулируемым гражданским правом).

               Праву известно несколько различных юридических конструкций, оформляющих участие в гражданских правоотношениях публичных образований. Они могут выступать в роли особых юридических лиц - публичного, а не частного права, а также и в своем собственном качестве, свободном, однако, от публично - правовых начал, как особый, самостоятельный субъект права наряду с гражданами и юридическими лицами. Именно этот последний вариант избрал и наш законодатель. При этом отмечается, что к таким субъектам гражданского права по общему правилу применимы нормы о юридических лицах, если иное не вытекает из закона или особого статуса этих субъектов (п.2 ст.124 ГК). Следовательно, к названным публично - правовым образованиям применимы некоторые правила об участии юридических лиц в гражданском обороте, прежде всего в различных договорных обязательствах.

               Такими субъектами, согласно ст.124 ГК являются: во-первых, РФ в целом; во-вторых, ее субъекты; в-третьих, муниципальные образования. Все они являются самостоятельными собственниками своего имущества, что и позволяет им участвовать в имущественных правоотношениях. При этом важно иметь в виду, что находящееся у них в собственности имущество всегда делится на две части: одна часть передается государственным или муниципальным юридическим лицам (предприятиям и учреждениям) на самостоятельном вечном праве, другая остается у публично - правового образования, составляя его казну (п.4 ст.214, п.3 ст.215 ГК). Самостоятельное выступление указанных образований в гражданском обороте возможно только на базе второй части имущества (иначе одним и тем же имуществом одновременно будут распоряжаться и собственник, и созданное им юридическое лицо, что поставит в трудное положение их возможных кредиторов). Более того, из имущества, составляющего казну, необходимо исключить объекты, изъятые из оборота, которые составляют исключительную собственность государства (например, недра земли). Они ни при каких обстоятельствах не могут стать объектами права собственности других лиц (п.2 ст.129 ГК) и, следовательно, не способны удовлетворить возможные претензии кредиторов. Это же относится и к земле и другим природным ресурсам, ограниченным в обороте (абзац второй п.1 ст.126, п.3 ст. 129 ГК).

               Созданные государственными и муниципальными образованиями юридические лица не отвечают по обязательствам своих учредителей (п.2 ст.126 ГК), а те, в свою очередь, не отвечают по обязательствам своих юридических лиц, если только речь не идет об учреждениях или федеральных казенных предприятиях (п.3 ст.126 ГК). Поэтому имущество таких юридических лиц, хотя и не являющееся их собственностью, не может служить имущественной базой для выступления в обороте соответствующих публично - правовых образований, ибо предназначено для удовлетворения претензий не их кредиторов, а кредиторов данных юридических лиц.

               РФ, ее субъекты и муниципальные образования в качестве самостоятельных собственников не отвечают по обязательствам друг друга (при отсутствии специальных гарантий) в силу указаний п.п. 4-6 ст.126 ГК. Т.о., каждый из них является самостоятельным собственником своего имущества, прежде всего - казны, составляющей имущественную базу участия их в гражданском обороте.

               Государственные или муниципальные органы, выступающие в имущественных правоотношениях от имени соответствующих публично - правовых образований, определены правилами п.п. 1 и 2 ст.125 ГК. Согласно им речь идет о государственных или муниципальных органах определенной компетенции, установленной актами законодательства. Так, в отношении бюджета и его средств, составляющих основную часть "казны", на которую кредиторы могут потребовать взыскание, такими органами выступают соответственно министерство финансов или иные финансовые органы; в отношении принадлежащих публично - правовых образованиям акций и долей участия в хозяйственных обществах от имени таких образований выступают фонды государственного и муниципального имущества;  в отношении памятников истории и культуры или архивов от имени публично - правовых образований выступают министерства культуры, архивные управления и т.п. органы; есть случаи, предусмотренные законом, когда от имени государства или иного публично - правового образования выступают комитеты по управлению государственным имуществом (например, в отношении большинства видов имущества, находящегося за границей); таможенные органы, органы охраны природы (в отношении конфискации и использования предметов котрабанды, незаконной охоты и т.п.) и т.д. Все без исключения перечисленные органы являются не собственниками соответсвующего имущества, а именно органами собственника, прямо уполномоченными им выступать от его имени в тех или иных конкретных правоотношениях.

               Пункт 3 ст.125 ГК не исключает выступления от имени государственного или муниципального образования не только их соответствующих органов, но даже юридических лиц и граждан, становящихс я в этом случае (в силу специального поручения) "агентом" государства или иного публично - правового образования в конкретных правоотношениях.

               В любом случае выступление от имени государственного или муниципального образования должно опираться на прямое указание соответсвующего нормативного акта. При его отсутствии контрагентом определенного правоотношения может стать государственный или муниципальный орган как самостоятельное юридическое лицо (учреждение или иная некоммерческая организация), который и будет нести ответственность по возникшим обязательствам (при возможной субсидиарной ответственности государства или муниципального образования - п.2 ст.120 ГК).

    3. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ.

Понятие преступления возникло вместе с появлением государства и права, разделением общества на классы, с непримиримыми противоречиями между собой. Понятие преступления сформулировано в  ст.14 УК: « Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания». И так, преступление – деяние общественно опасное.

  Конкретно общественная опасность деяния проявляется в причиненном вреде личности, её правам и интересам, собственности, правопорядку и т.д. Этот вред может быть материальным, физическим и моральным. Оценка вреда зависит от вида и размера наступивших последствий, способа его причинения, места, времени совершения – преступления, мотивов и целей лица и т.п.

 Преступление – деяние противоправное. Противоправность заключается в том, что общественно опасное деяние прямо предусмотрено уголовным законом, отнесено им к числу преступлений. Если общественная опасность – основной материальный показатель преступления, то противоправность – это юридическое выражение данного свойства. Преступление - это определенное общественно опасное явление реальной действительности, обладающее множеством индивидуальных признаков.

 Виновность – общественно опасное, противоправное деяние относится к числу преступлений, если оно совершено виновно. Виновность проявляется в психическом отношении лица к деянию и его последствиям в форме умысла или неосторожности.

 Наказуемостью признается лишь такое деяние (действие, бездействие), за которое предусмотрена мера наказания.( ст.14 УК-«под угрозой наказания»), данный признак вытекает из содержания ч.2 ст.2УК, которая подчеркивает, что за совершение преступлений устанавливаются «виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера».

 Состав преступления – это совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков, характеризующих определённое общественно опасное деяние как преступление. Конституция состава преступления позволяет ограничить убийство от кражи, вымогательство от хулиганства и т.д. В статьях Особенной Части УК содержится описание признаков конкретных преступлений. Эти признаки в своей совокупности характеризуют совершенное общественно опасное деяние как преступление данного вида (кража, мошенничество, грабеж, убийство) . Надо иметь в виду, что законодательное описание признаков определенного состава преступления включает лишь существенные и наиболее типичные признаки общественно опасного деяния, характеризующего его (деяние) в качестве конкретного преступления. Из многообразия признаков, присущих конкретному общественно опасному деянию, закон включает в характеристику состава лишь существенные и типичные для преступлений того или иного вида признаки. Состав преступления - это совокупность предусмотренных законом лишь наиболее существенных и типичных признаков необходимых для признания определенного общественно опасного деяния, то есть преступления. Состав преступления - это юридическое правовое понятие о преступлении определенного вида. Состав преступления- это законодательная модель преступления.

Одно и то же преступлении, в зависимости от наличия различных обстоятельств, относящихся к объекту, объективной стороне, субъекту, субъективной стороне, может быть более или менее общественно опасным. В связи с этим различаются: 1) простые (основные) составы, 2) составы со смягчающими обстоятельствами, 3) квалифицированные составы (составы с отягчающими обстоятельствами).

 Простой состав предусматривает ответственность за деяния, совершенное без смягчающих и отягчающих обстоятельств.

Состав со смягчающими обстоятельствами  предусматривает ответственность за деяния, которые, в силу значительного снижения общественной опасности поступка лица, влекут более мягкую санкцию по сравнению с простым составом. Например, ч.1ст107 УК предусматривает ответственность за убийство, совершенное в состоянии аффекта. Санкция за данное преступление установлена в виде ограничения свободы на срок до 3 лет или лишения свободы на 3года.

 Квалифицированный состав предусматривает отягчающие признаки, влекущие серьезное повышение размеров санкции по сравнению с основным составом. Например, п. «а» ч.2 ст105 УК за квалифицированное убийство двух или более лиц предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет, или пожизненное лишение свободы.

 В отдельных случаях, при серьёзном возрастании общественной опасности содеянного уголовный закон выделяет составы с особо отягчающими обстоятельствами. Этот факт обычно фиксируется в 3 и 4 частях конкретной статьи ( ч.3ст. 226 УК, ч.3,4 ст. 204 и др.), где более высокая по размерам санкция фиксирует серьёзное повышение общественной опасности преступления.

Теория уголовного права выделяет и материальные, формальные, усеченные составы. В материальном составе диспозиция предусматривает конкретные преступные последствия. В формальном составе в диспозиции последствие не указано.Следствием  деления составов на эти виды является то, что при практическом применении материальных составов необходимо устанавливать не только действие (бездействие) лица, но и преступное последствие, а также причинную связь между действием (бездействием) и наступившим результатом.

Усеченный – это такой состав преступления, в котором момент окончания преступления передвинут при описании диспозиции конкретной статьи на более ранний момент. Обычно, по внешнему проявлению, он схож с приготовлением и покушением.

 В учебной литературе выделяется классификация составов на общие и специальные.

 Общий состав охватывает широкий круг однотипных деяний. Например, общим составом признается состав злоупотребления должностными полномочиями (ст.285 УК). В тех случаях, когда УК для учета проявления этих деяний в конкретных сферах включает в закон сходные составы, они называются  специальными составами. Например, ст.305 УК устанавливает ответственность за такой вид злоупотребления, как вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта.

Пример: Конкретные случаи кражи чужого имущества совершаются при различных обстоятельствах. Квартирная кража, карманная кража - эти случаи краж не похожи друг на друга, но, при всем разнообразии индивидуальных признаков, каждое из таких похищений имеет существенные и типичные общие признаки. Во всех этих случаях имеет место тайное похищение чужого имущества. Эти признаки и закреплены законом при описании состава преступления именуемого кражей (ст. 144 УК РСФСР) . Таким образом из всех случаев реально совершаемых краж отбираются признаки которые являются общими, обязательными, типичными для любой кражи, существенными для любой кражи и в то же время отличительными, позволяющими отличать кражу от сходных деяний(например грабежа) .

  Каждый конкретный состав преступления состоит из четырех признаков: объекта, субъекта преступления, объективной стороны, субъективной стороны преступления. Отсутствие в составе любого из перечисленных признаков всегда свидетельствует об отсутствии состава преступления в целом.

 Объект преступления – это конкретные  общественные отношения, отражающие интересы его участников, на которые посягает правонарушитель. Именно объекту причиняется вред. Объект преступления - это то, на что посягает преступление и то, что охраняется уголовным законом. Объектом преступления являются различные общественные отношения(ст. 1, ст. 7 РСФСР и ст. 2 проекта УК РФ) .

 Субъект преступления – это физическое, вменяемое лицо, достигшее возраст уголовной ответственности (ст.19УК) Субъектом преступления именуется лицо, совершившее преступление (автор деяния). Субъектом может быть только физическое, вменяемое лицо, достигшее ко времени совершения преступления установленного законом возраста (особо опасные преступления - с 14 лет, остальные - с 16 лет) . Кроме вменяемости и достижения определенного возраста, как общих признаков характеризующих преступление, в законе могут указываться также специальные признаки субъекта. Субъективная сторона характеризует внутреннюю (психическую) сторону преступления, т.е. отношение психики лица к совершаемому им общественно опасному деянию и к его последствиям. Субъективную сторону преступления образуют: а) вина (в форме умысла или неосторожности) ; б) мотив (т.е. побуждения, которыми руководствовалось лицо при совершении преступления) ; в) цель, которую лицо преследовало при совершении преступления.

 Объективная сторона преступления заключается в тех внешних конкретных изменениях  в окружающей действительности, которые произошли в результате общественно опасного деяния лица.(обстановка, место, время, ). К объективной стороне преступления относятся: а) общественно опасное деяние в виде действия или бездействия; б) общественно опасные последствия; в) причинная связь между деянием и его последствиями; г) время, место, способ, обстановка, орудие и средство совершения преступления.

 Субъективная сторона  преступления характеризует внутреннее психологическое содержание преступления  (умысел, неосторожность).

Понятие состава преступления тесно связано с понятием преступления. Опираясь на материальное и правовое понятие преступления, можно раскрыть значение и роль состава преступления.

 О соотношении понятий преступление и состав преступления.

Конкретное преступление и его состав относятся к друг к другу как реальное явление (преступление) и понятие об этом явлении(состав) .

В рамках общего понятия состава преступления все признаки, характеризующие элементы преступления принято подразделять на обязательные и факультативные.

Обязательные признаки - это признаки присущие всем без исключения составам преступления. В каждом преступлении должны быть установлены: а) конкретный объект; б) общественно опасное деяние в виде действия или бездействия; в) вина в форме умысла или неосторожности; г) возрастные признаки субъекта преступления и его вменяемость.

Без этих признаков не может быть состава преступления. Факультативные признаки- это признаки свойственные не всем, а лишь отдельным составам преступлений или группам составов.

К факультативным признакам относятся: а) признаки специального субъекта; б) мотив; в) цель; г) последствия преступления; д) причинная связь между деянием и его последствиями, а также обстоятельства, характеризующие время, место, способ, обстановку, орудие и средства совершения преступления.

Такое подразделение признаков состава на обязательные и факультативные возможно только при анализе общего понятия преступления. Нужно также иметь в виду, что признаки состава преступления нельзя сводить лишь к признакам указанным в диспозиции статей Особенной части УК. И сам состав преступления нельзя сводить к диспозиции. Ни одна диспозиция не содержит описания всех признаков конкретного состава преступления. Содержание признаков конкретного состава преступления может быть правильно раскрыто лишь путем анализа соответствующих норм Общей и Особенной части УК и систематического толкования закона.

Виды преступления.

УК РФ классифицирует преступления, взяв за основу такое понятие, как степень тяжести деяния, выраженная в санкциях соответствующих статей. В соответствии этим статья 15 УК РФ различает четыре категории преступлений:

1)Преступления небольшой тяжести;2) преступления средней тяжести;3) Тяжкие преступления;

4)особо тяжкие преступления. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное уголовным законом, не превышает двух лет лишения свободы. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное, уголовным законом не превышает пяти лет лишения свободы. Тяжкие преступления признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание предусмотренное, уголовным законом не превышает десяти лет лишения свободы. Особо тяжкими признаются умышленные деяния, за совершение которых уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок выше десяти лет или более строгое наказание. Преступление - это одно из видов правонарушений. Отличие преступления от других видов правонарушений заключается в его повышенной степени общественной опасности. Степень общественной опасности преступлений, позволяющая их отграничить от других правонарушений зависит от ряда объективных и субъективных признаков. Большое значение при этом имеет учет таких признаков, как объект посягательства, его важность, ценность объективных признаков правонарушения (повторность, систематичность, промысел, характер преступных последствий), степень вины, мотивы и цель деяния, особенности личности правонарушителя (состояние психики субъекта). Виды: Специальная часть УК: Преступления против личности: Преступления против жизни и здоровья (убийства, побои, истязания, заражение ВИЧ и венерическими болезнями, неоказание помощи больному, оставление в опасности); Преступления против свободы, чести и достоинства личности (похищение человека, незаконное лишение свободы, незаконное помещение в психиатрический стационар, клевета, оскорбление): Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности (изнасилование, насильственные действия сексуального характера,  понуждения к действиям сексуального характера, развратные действия); Преступления  против конституционных       прав и свобод человека и гражданина (нарушение равноправия граждан, нарушение неприкосновенности частной жизни, нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, неприкосновенность жилища, воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательной комиссий, фальсификация избирательных документов, документов референдума, неправильный подсчет голосов, нарушение охраны труда, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, нарушение авторских и смежных прав,); Преступления против семьи и несовершеннолетних (вовлечение несовершеннолетних в совершение преступление, торговля несовершеннолетними, подмена ребенка, незаконное усыновление, разглашение тайны усыновление, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Преступления в сфере экономики: Преступления против собственности (грабеж, разбой, кража, мошенничество, вымогательство); в  сфере экономической деятельности (предпринимательской деятельности); Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка: Преступления против общественной безопасности; Преступления против здоровья населения и общественной нравственности; Экологические преступления);  Преступления   против   безопасности движения и эксплуатации транспорта; Преступления  в  сфере  компьютерной информации. Преступления  против государственной власти (особо опасные): Преступления против основ   конституционного  строя и безопасности государства; Преступления  против государственной    власти,  интересов   государственной службы и службы  в  органах местного самоуправления; Преступления против правосудия; Преступления против порядка управления. Преступления против военной службы.  Преступления против мира  и безопасности человечества.

В основу классификаций составов преступления могут быть положены различные критерии: а) степень общественной опасности деяния; б) характер структуры состава, т.е. способ описания тех или иных признаков составам в законе; в) особенности конструкции состава преступления.

По степени общественной опасности деяния конкретные составы преступления подразделяются: 1. Основной (простой состав) - это состав без отягчающих и смягчающих обстоятельств указанных в законе. Пример: ст. 103, ст. 108 ч. 1 УК РСФСР; ст. 158 ч. 1 проекта УК РФ.

2. Состав преступления с отягчающими обстоятельствами - классифицированный состав.

Пример: ст. 102, ст. 108 ч. 2 УК РСФСР.

3. Состав преступления с особо отягчающими обстоятельствами - особо классифицированный состав.

Пример: ст. 206 ч. 3 УК РСФСР, ст. 158 ч. 3 УК РФ.

4. Состав преступления со смягчающими обстоятельствами - привилегированный состав.

Пример: ст. 104,105 УК РСФСР.

В зависимости от способа описания признаков состава преступления, т.е. от характера и структуры, составы преступления подразделяются на: 1. Простые, содержащие описание одного деяния посягающего на один объект (Пример: ст. 130,131 УК РСФСР) ; 2. Сложные -составные составы, содержащие описание либо двух действий (Пример: ст. 117 УК РСФСР) , либо двух форм вины (Пример: ст. 108 ч. 2 УК РСФСР) , либо двух объектов посягательства (Пример: ст. 146 УК РСФСР) .

По особенностям конструкции составы преступления условно подразделяются на: 1. Материальные -это когда в число характеризующих состав признаков входят не только деяния (действие или бездействие) , но и причиненные им общественно-опасные последствия (Пример: ст. 103 У к  РСФСР, ст. 104 ч. 1 УК РСФСР) .

2. Формальные составы - это когда законодатель ограничивается только описанием признаков действия или бездействия и выводит последствия за его пределы (Пример: ст. 130,131, ст. 148 ч. 1 УК РСФСР) .

Ст. 7. Понятие преступления. (1) Преступлением признается предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние (действие или бездействие), посягающее на общественный строй СССР, его политическую и экономическую системы, личность, политические, трудовые, имущественные и другие права и свободы граждан, все формы собственности, а равно иное, посягающее на социалистический правопорядок общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом.

(2) Не является преступлением действие или бездействие, хотя, формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного Особенной частью настоящего Кодекса, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.

Ст. 102. Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Умышленное убийство: а) из корыстных побуждений; б) из хулиганских побуждений; в) лица в связи с выполнением им своего служебного либо общественного долга или его близких родственников, а также иных лиц, убийство которых совершено с целью воспрепятствовать законной деятельности указанного должностного лица; г) совершенного с особой жестокостью; д) совершенное способом, опасным для жизни многих людей; е) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием; ж) женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности; з) двух или более лиц; и) совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство, за исключением убийства, предусмотренного ст. 104 и 105 настоящего Кодекса. к) совершенное на почве кровной мести; л) совершенное особо опасным рецидивистом; м) совершенное на почве национальной или расовой вражды или розни; н) совершенное по предварительному сговору группой лиц, - наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет или смертной казнью.

Ст. 103. Умышленное убийство. Умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств, указанных в ст. 102 настоящего Кодекса, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Ст. 104. Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения. Умышленное убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего, а равно вызванного иными противозаконными действиями потерпевшего, если эти действия повлекли или могли повлечь тяжкие последствия для виновного или его близких, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или исправительными работами на срок до двух лет.

Ст. 105. Убийство при превышении пределов необходимой обороны. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, наказывается лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на тот же срок.

Ст. 108. Умышленное тяжкое телесное повреждение. (1) Умышленное телесное повреждение, опасное для жизни или повлекшее за собой потерю зрения, слуха или какого-либо органа либо утрату органом его функций, душевную болезнь или иное расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну треть, или повлекшее прерывание беременности, либо выразившееся в неизгладимом обезображении лица, - наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

(2) Те же действия, если они совершены в отношении лица в связи с выполнением им своего служебного либо общественного долга или в отношении его близких родственников, а также иных лиц, на жизнь и здоровье которых совершается посягательство с целью воспрепятствовать законной деятельности указанного должностного лица, либо если эти действия повлекли за собой смерть потерпевшего, либо носили характер мучения или истязания, либо были совершены особо опасным рецидивистом, наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Ст. 144. Кража. (1) Тайное хищение чужого имущества(кража) - наказывается лишением свободы на срок до трех лет, или исправительными работами на срок до двух лет, или штрафом до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда. (2) Кража, совершенная повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или с проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище, а равно причинившая значительный ущерб потерпевшему, - наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без таковой. (3) Кража, совершенная в крупных размерах, или организованной группой, или особо опасным рецидивистом, - наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет с конфискацией имущества.

Ст. 206. Хулиганство. (1) Хулиганство, т.е. умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, наказывается лишением свободы на срок до одного года, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до двух минимальных месячных размеров оплаты труда.

(2) Злостное хулиганство, т.е. те же действия, отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом или особой дерзостью, либо связанные с сопротивлением представителю власти или представителю общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, или иным гражданам, пресекающим хулиганские действия, а равно совершенные лицом, ранее судимым за хулиганство, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или исправительными работами на срок до двух лет.

(3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены с применением, или попыткой применения огнестрельного оружия, либо ножей, кастетов или иного холодного оружия, а равно других предметов, специально приспособленных для нанесения телесных повреждений, наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Соучастие в преступлении.

Соучастием признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления (ст. 32 УК).

Участие в содеянном нескольких лиц, при прочих равных условиях, вызывает возрастание общественной опасности самого посягательства по сравнению с аналогичным посягательством со стороны отдельного лица.

Как особая форма преступной деятельности соучастие характеризуется рядом объективных и субъективных признаков.

Объективные признаки. Первый из объективных признаков характеризует участите в преступлении двух или более лиц  (при возрасте уголовной ответственности и быть вменяемым). Второй объективный признак соучастия – совместная деятельность виновных (выполнение общего преступления).

Субъективные признаки. Соучастие проявляется в совершении единого преступления, в котором отражаются и единая воля, и единое намерение совершить преступление. Отсюда вытекает первый субъективный признак соучастия: это умысел каждого участника в соотношении совершаемого совместного преступления.

Второй субъективный признак – взаимная осведомленность о совместном совершении преступления.

Взаимная осведомленность о совместном совершении преступления по-разному проявляется в различных формах соучастия. В сложном соучастии, когда наряду с исполнением (исполнителями) в преступлении участвуют организаторы, подстрекатели, требуется, чтобы соучастники знали об исполнителе и совершаемом им преступлении. В первую очередь исполнитель должен быть осведомлен о каждом соучастнике и его действиях, характеризующих состав учиняемого преступления.

В групповом преступлении и в соисполнительстве, когда преступление выполняется усилиями нескольких исполнителей и действие каждого из них совершается умышленно.

Третий субъективный признак соучастия предполагает наличие двусторонней субъективной связи между исполнителем и другими соучастниками. Наличие такой связи предполагает сознание исполнителем общественной опасности собственных действий, охватываемых признаками состава преступления, создание общественной опасности действия других соучастников, предвидение наступления общественно опасного преступного результата совместной деятельности.

Соучастие в преступлении является особой  формой  преступной деятельности,  когда  несколько лиц объединяют свои усилия для достижения общественно опасного результата. Такое объединение возможно только в умышленном преступлении. То обстоятельство, что неосторожное преступление может быть совершено несколькими лицами известно, но  это  не образует того единства действий и намерений участников, которое необходимо для соучастия.

     В теории  уголовного  права  сложились две устоявшиеся конструкции соучастия.  Одна из них исходит из признания акцессорного (несамостоятельного,  придаточного) характера соучастия, другая рассматривает соучастие как самостоятельную форму преступной деятельности. В пределах каждой из этих конструкций существует целый ряд оттенков и течений.

     Основополагающим принципом  отечественного  уголовного права является индивидуальная ответственность лица за совершенное  деяние,  содержащее  состав преступления.  Применительно к институту соучастия это означает, что основания ответственности каждого соучастника лежат не в действиях исполнителя,  а в действиях совершенным им лично. Устанавливая в Общей части наказуемость действий организаторов,  подстрекателей и пособников, законодатель тем самым , при наличие определенных объективных и субъективных условий ,приравнивает  эти  действия к действиям исполнителей. Таким образом, российское уголовное право стоит на позициях самостоятельной ответственности соучастников.

     Считается также, что эта теория не исключает ответственности за чужую вину, так как не придает деятельности всех соучастников, кроме исполнителя, самостоятельного значения. С признанием акцессорной  природы соучастия связан один вывод:  состав преступления выполняется непосредственным исполнителем, остальными же соучастниками сам состав преступления не выполняется,  и их действия лежат за пределами состава. Именно эти выводы сторонников  акцессорной природы соучастия считаются неприемлемыми.

       Для соучастия согласно УК РФ требуется,  чтобы деятельность  соучастников  была совместной. Эта совместность лежит как в  объективной,  так и в субъективной плоскости,  то есть существуют объективные и субъективные   признаки соучастия в преступлении.

      Совместность деяния в смысле ст. 32 УК РФ означает, что соучастники  совершают  одно  и  тоже преступление и направляют свои усилия к достижению единого преступного результата. Случаи,  когда лица  оказываются причастными по внешним признакам к одному событию,  но добиваются при этом различных результатов,  не  являются соучастием.

       Собственно объективные признаки соучастия заключаются :а) в том, что действия каждого соучастника являются необходимым условием для совершения действий других соучастников; б)в том, что действия каждого соучастника находятся в причинной связи с общим преступным результатом; в) в том, что в преступлении должны участвовать два и более лица. Причем, что касается последнего пункта, то имеется ввиду, что лица участвовавшие в совместном преступлении могли нести уголовную  ответственность,  т.е.  обладали  признаками, предусмотренными ст. 19 УК РФ.

     Между тем следует иметь ввиду,  что в соответствии с  постановлениями Пленумов Верховного Суда по трем категориям дел (изнасилование, грабеж и разбой) действия участника такого  группового преступления признаются  совершенными  в  соучастии независимо от того, что остальные участники  группового  преступления  не  были привлечены к уголовной ответственности ввиду их невменяемости либо по другим основаниям, предусмотренным в законе.

       В реальной действительности возможны такие ситуации,  когда преступление выполняется путем сложения усилий  нескольких  лиц, когда наступает  вред ,к которому каждый из них стремился порознь, когда деяние одного лица обуславливает деяние другого и,  наконец, когда  деяние  каждого из них будет находиться в причинной связи с результатом,  а соучастия не будет,  потому что их действия  будут разобщенными, каждый из них будет действовать в отрыве от другого.

     Для анализа субъективной стороны преступления каждого из соучастников общего определения умысла оказывается недостаточно. Интеллектуальный и волевой моменты  умысла  требуют  дополнительной расшифровки и прежде всего установления того , что должно охватываться сознанием действующего субъекта.

     По сравнению  с  умышленной  виной  единолично  действующего субъекта умысел соучастника шире. Он не только  охватывает  объективные процессы  собственного общественно опасного поведения,  но и дополняется сознанием участия в совершении того же преступления другого лица и желанием действовать вместе с ним.

     В соответствии со ст.  32 УК РФ соучастник преступления должен сознавать не только общественную опасность своего действия  и его  основные свойства,  но и понимать ,  что именно его действие вызвало решимость или оказало  помощь  исполнителю  в  совершении конкретного  преступления. В тех случаях,  когда состав преступления,  выполняемый исполнителем,  включает также определенные последствия,  соучастник должен сознавать и эти последствия. Следовательно, соучастники должны не только сознавать свойства своей деятельности, но и деятельности исполнителя, которая рассматривается ими как конечный результат их совместных  усилий. Поскольку  же результат  действий  исполнителя выражается в причинении последствий,  к достижению которых соучастники стремились, последние сознают ,  хотя и в общих чертах, причинную связь между своими действиями и этими последствиями.

            ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.На основе теоретических положений проведены классификации государственных органов России. Какими же могут быть выводы?  Вне и без государственного механизма нет и быть не может  государства. Механизм государства, охватывающий все государственные органы, непосредственно  олицетворяет государство, представляет собой его реальное материализованное  воплощение.

2. Правоотношения - это отношения между людьми, урегулированное нормами права.

Субъектами правоотношения могут быть: индивиды, организации, государство в целом. Что бы быть субъектом права, надо обладать правосубъектностью, т.е. быть правоспособным, дееспособным и деликтоспособньм.

3. Преступление – виновно совершенное, общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом  под угрозой наказания.

Состав преступления – совокупность признаков, указанных в уголовном законе и характеризующих конкретное общественно опасное деяние как преступление.

Соучастие нельзя считать каким-то новым преступлением, неизвестным Особенной части  уголовного законодательства. Любой  соучастник,  будь то организатор или исполнитель,  подстрекатель или пособник,принимающий участие в убийстве или краже,совершает только  одно  из  этих преступлений,  но совершает его в своеобразной форме,  приобретающей важное значение для определения  порядка  и пределов ответственности совместно действующих лиц.

Список используемой литературы:

1. Е.И.Козлова - О.Е.Кутафин «Конституционное Право России».

2. Гражданский Кодекс России.

3. Уголовный Кодекс РФ.

4.  Р.Р.Галиакбаров. « Уголовное Право РФ»


Контрольная работа.

Курс "Правоведение".


Выполнил: студентка I курса университета заочного обучения, специальность АУ на базе высшего образования.
Набор октябрь 2007г.
Мамонтова В.А.


Зачетная книжка № _________







ОГЛАВЛЕНИЕ:

          1.  Введение.(1-2ст.)

2.Система органов государственной власти РФ: понятие, виды, общая характеристика. (2 – 7 ст.)

3. Субъекты и объекты гражданского права.( 7 – 19 ст.)

4. Понятие и состав преступления. Виды преступления. Соучастие в преступлении.( 19 – 27ст.)

5. Список использованной литературы.













                                                                                                                                 








 


Страницы: 1, 2


© 2010 САЙТ РЕФЕРАТОВ