Теория государства и права (шпаргалки для госэкзамена)
Нормативно-правовые акты Правительства. Правительство Российской
Федерации осуществляет исполнительную власть в стране и, реализуя эту задачу,
принимает постановления и издает распоряжения. Решения, имеющие нормативный
характер или наиболее важное значение, издаются в форме постановлений. Решения
по текущим и оперативным вопросам издаются в форме распоряжений. Особенностью
актов Правительства является то, что они могут быть приняты лишь на основании и
во исполнение законов РФ, а также указов Президента РФ.
Нормативно-правовые акты министерств и
иных федеральных органов исполнительной власти (ведомств). Особенность их состоит в том,
что министерства и ведомства могут издавать приказы и инструкции, содержащие
нормы права, в случаях и пределах, предусмотренных законами РФ, указами
Президента, постановлениями Правительства. Поэтому издание любого
ведомственного акта должно быть основано на специальном указании вышестоящих
органов, хотя на практике часто бывает по-иному.
Акты этой группы очень многочисленны и
многообразны. К ним относятся приказы и инструкции, постановления, положения,
письма, уставы и т.д. Все они издаются для реализации функций государственного
управления в разных сферах общественной жизни (промышленность, наука, культура,
здравоохранение, безопасность и т.д.) и обязательны для исполнения для всех
подведомственных министерствам и ведомствам организаций, учреждений,
должностных лиц.
Нормативные акты министерств и иных
федеральных органов исполнительной власти, затрагивающие права, свободы и иные
законные интересы граждан, а также любые межведомственные акты подлежат
государственной регистрации в Министерстве юстиции РФ и публикуются не позднее
десяти дней после регистрации. В соответствии с указом Президента РФ от 23 мая
1996 г. «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти» акты, не прошедшие
государственную регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в
установленном порядке, не влекут за собой правовых последствий, поскольку
вступившими в силу не считаются.
Регистрация в Минюсте РФ необходима для
проверки законности нормотворческого решения министерства или ведомства:
проверяется, не ущемляет ли данный акт права и свободы граждан, не возлагаются
ли им дополнительные, не предусмотренные законодательством РФ обязанности. На
указанные акты нельзя ссылаться судам при разрешении споров. Такое правило
является результатом борьбы юристов многих поколений за демократизм принятия и
применения ведомственных правовых актов, субъектами исполнения которых являются
прежде всего граждане. Более того, согласно Правилам подготовки ведомственных
нормативных актов, утвержденным Правительством РФ 23 июля 1993г, на центральные
органы федеральной исполнительной власти возложена обязанность доводить
принятые ими ведомственные нормативные акты до сведения соответствующих органов
государственного управления РФ, предприятий, организаций, учреждений.
Данные акты вступают в силу по
истечении 10 дней после дня их официального опубликования в газете «Российские
вести» либо в «Бюллютене нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти».
Нормативные акты органов
государственной власти субъектов Федерации. Локальные нормативные акты. Органы власти и управления
субъектов Федерации, решая задачи, которые встают перед ними, и согласно своей
компетенции принимают решения, облекая их в правовую форму. Издаваемые ими
нормативные правовые акты распространяются лишь на территории соответствующих
регионов. Решения областного уровня (законы, распоряжения) доводятся до
исполнителей в течение семи дней со дня их принятия, но не позднее даты
вступления в силу.
В теории права локальными нормативными
актами называются также юридические документы, содержащие нормы права,
принимаемые субъектами управления на предприятии, в организации и т.д. Краевая,
областная администрация субъектов Федерации (в некоторых регионах —
правительство) вправе принимать постановления, распоряжения, приказы. Глава
администрации по вопросам, отнесенным к его компетенции, может издавать
постановления и распоряжения.
Общим для всех видов подзаконных актов
Российской Федерации является то обстоятельство, что они, наряду с законами,
служат источником законности, т. е. граждане и юридические лица, выполняя нормы
права, содержащиеся в подзаконных актах, укрепляют режим законности и
правопорядка государства. На принимаемые правовые решения ориентируются
граждане, должностные лица и организации. Среди подзаконных актов существует
своя иерархия, производная от иерархии административной. Так, постановление
федерального Правительства имеет большую юридическую силу, чем аналогичное
постановление министерства, правительства области, главы администрации города.
Существуют также локальные акты
государственных и негосударственных учреждений и организаций различных форм
собственности. Для законного оформления, юридической институционализации эти
организации создают различные правовые акты: приказы, издаваемые руководителем
организации, уставы и положения, на основе которых осуществляют свою
деятельность. Подобные акты составляют нижнее звено подзаконных правовых актов
и в большинстве случаев, для того чтобы приобрести юридическую силу, должны
быть зарегистрированы в соответствующем муниципальном органе власти. Например,
устав общества с ограниченной ответственностью (либо иной аналогичной
организации) приобретает юридическую силу только после регистрации в
государственных органах власти.
Общественные отношения могут быть урегулированы
и такими источниками права, как договор и обычай, санкционированный
государством.
Нормативный договор. Договор — эффективное
юридическое средство по определению прав и обязанностей, правил взаимоотношений
граждан и юридических лиц. Большое значение он имеет в отношениях Между
государствами. Однако в не меньшей степени договор важен и как один из основных
источников права в сфере коммерческих отношений и имущественного оборота.
С юридической точки зрения, договор,
как правило, представляет собой соглашение двух или нескольких лиц об
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. В
условиях становления в Российской Федерации рыночной экономики роль договора
как инструмента саморегулирования значительно возрастает. Свобода и равенство
сторон предполагают свободное вступление в договорные отношения без какого-либо
административного диктата. Содержанием договора поэтому являются
взаимоустановленные юридические права и обязанности. Договор заключается на
следующих принципах: 1) равенства; 2) автономии (независимости) сторон и их
свободного волеизъявления; 3) имущественной ответственности за нарушение
обязательства.
Особенность договора как подзаконного
источника права заключается в том, что стороны могут заключить как предусмотренный,
так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами договор. Основное
требование к форме, содержанию и предмету договора — чтобы он не противоречил
действующему законодательству. Может сложиться впечатление, что правовое
регулирование института договора в российском законодательстве отсутствует.
Однако это не так. Один из важнейших юридических документов нашего государства
— Гражданский кодекс — посвятил договору три главы.
Условия договора должны соответствовать
нормам, содержащимся в законодательстве. В противном случае он может быть
признан утратившим юридическую силу. Вместе с этим законодатель установил
юридический приоритет договора над законом, принятым после заключения договора
(п. 2 ст. 422 ГК РФ).
Обычай как источник права. Подход к понятиям «обычай» и
«обычное право» в различных научных школах неоднозначен. В отечественном
дореволюционном и современном западном правоведении эти понятия вообще не
разграничивались. Так, русский историк и правовед В. М. Хвостов в 1908 г.
писал, что необходимо рассматривать в качестве обычая юридическую норму, сила
которой основана не на предписании государственной власти, а на привычке к ней
народа, на долговременном применении ее на практике. Другими словами, по В. М.
Хвостову, обычай суть юридическая норма, подкрепленная давностью применения.
Некоторые ученые рассматривают обычное
право как первоначальный способ создания правовых норм, возникший раньше, чем
общество конституировалось в политическом отношении. По их мнению, право,
установленное обычаем, применялось в основном на достаточно ранних ступенях
развития общества, в архаических правовых системах. Однако это не совсем так,
поскольку, как утверждает этнографическая наука, обычаи и сегодня применяются
некоторыми народами, кроме того, продолжается процесс создания новых обычаев,
отражающих этнокультурное развитие общества.
Особенность обычая состоит в том, что
это правило поведения, вошедшее в привычку. С юридической точки зрения, обычай
— неписаный источник права, характеризующийся неупорядоченностью,
множественностью и разнообразием. Причина того заключается в многочисленности
культур, населяющих тот или иной регион.
Обычай, санкционированный
государством,— весьма редко встречающаяся форма права.
31. Систематизация нормативных актов: понятие и виды.
Итак, нормативно-правовой акт – это
официальный акт правотворчества, в котором содержаться нормы права.
По юр-й силе все нормативно-правовые акты подразделяются на законы
и подзаконные акты. Юридическая сила нормативно-правовых актов является
наиболее существенным признаком их классификации. Она определяет
их место и значимость в общей системе гос-го нормативного регулирования.
В соответствии с теорией и практикой правотворчества акты вышестоящих
правотворческих органов обладают более высокой юр-й силой, чем акты
нижестоящих правотворческих органов. Последние издаются на основе
и во исполнение нормативных актов, издаваемых вышестоящими правотворческими
органами. Нормативно-правовые акты классифицируются также по содержанию.
Такое деление в известной мере условно. Условность эта объективно
объясняется тем, что не во всех нормативно-правовых актах содержатся
нормы однородного содержания. Имеются акты, содержащие нормы
только одной отрасли права (например, трудовое, семейное, уголовное
зак-во). Но наряду с отраслевыми нормативными актами действуют и
акты, имеющие комплексный характер. Они включают нормы различных отраслей
права, обслуживающих определенную сферу общественной жизни. Хозяйственное,
торговое, военное, морское зак-во – примеры комплексных нормативно-правовых
актов. По объему в характеру действия нормативно-правовые акты
подразделяются: - на акты общего действия, охватывающие всю совокупность
отношений определенного вида на данной территории; – на акты ограниченного
действия – распространяются только на часть территории или на строго
определенный контингент лиц, находящихся на данной территории; –
на акты исключительного (чрезвычайного) действия. Их регулятивные
возможности реализуются лишь при наступлении исключительных обстоятельств,
на которые рассчитан акт (военных действий, стихийных бедствий). По
основным субъектам гос-го правотворчества нормативно-правовые акты
можно подразделить на акты законодательной власти (законы); акты
исполнительной власти (подзаконные акты); акты судебной власти
(юрисдикционные акты общего характера). Действие нормативных актов
по времени Установление пределов действия нормативно-правовых актов
необходимо для правильной реализации норм права. Ведь любой нормативный
акт издается для того, чтобы в установленный промежуток времен на
определенной территории регулировать поведение определенного
круга людей. Особо важное значение, как отмечалось ранее, этот вопрос
имеет для правоохранительной деятельности компетентных органов.
Действие во времени. Нормативно-правовые акты начинают действовать
с момента вступления их в силу. Во многих странах действуют определенные
правила вступления в силу нормативных актов. 1.Акт вступает в силу
с момента его принятия правотворческим органом. 2.Акт начинает действовать
по истечении определенного срока после его опубликования. Так, в
России законодательные акты вступают в силу на всей ее территории
через 10 дней с момента их опубликования в официальном издании законодательной
власти. 3.Нормативно-правовой акт вступает в силу со времени, указанного
в самом акте или в специальном акте о введении его в действие. Установление
точного срока вступления, в силу нормативных актов важно потому,
что именно с этого момента их предписания подлежат исполнению. Новый
нормативно-правовой акт распространяет свое действие только на те
отношения, которые имеют место после его вступления в силу. Обратной
силы он не имеет. Данный принцип означает, что предписания нормативного
акта не распространяются на те отношения, которые возникли и существовали
до его издания. Такое положение является надежной гарантией обеспечения
прав и обязанностей граждан, поддержания прочного правопорядка.
Исключения из казаунного принципа допускаются только в двух случаях:
1. если самим нормативно-правовым актом устанавливается его обратная
сила; 2. если уголовные законы или акты административного зак-ва
смягчают наказание или вообще устраняют накзуемость деяния. Нормативно-правовые
акты утрачивают свою силу (прекращают действие) на следующих основаниях:
1.по истечении срока действия акта, когда такой срок был специально
установлен; 2.в связи с изданием нового нормативного акта, заменившего
ранее действующий; 3.на основании прямого указания конкретного органа
об отмене данного нормативного акта. 28.Действие нормативных актов в
пространстве Действие в пространстве. Пределы действия нормативно-правового
акта в пространстве определяются территорией, на которую распространяются
его предписания. Под территорией понимается земная поверхность,
недра, водное и воздушное пространства в пределах гос-ой границы, территория
посольств за рубежом, военные корабли в открытом море и в иностранных
территориальных водах, невоенные суда в открытом море, кабины летательных
и космических аппаратов в атмосфере. Действие нормативных актов
распространяется, как правило, на территорию, которая подведомственна
органу, их издавшему. Так, нормативные акты членов федеративного
гос-ва действуют лишь на их территории; акты местных органов гос-ва –
на территории района, префектуры, города, земли и т.п. При федеративном
гос-ом устройстве в отдельных случаях допускается возможность действия
некоторых правовых норм одного гос-ва на территории другого гос-ва
(например, при разрешении имущественных споров, вопросов о наследстве).
29.Действие нормативных актов по кругу лиц Действие по кругу лиц. Существует
правило, согласно которому действие нормативно-правовых актов
распространяется на всех лиц, проживающих на данной территории. Законы
и другие нормативные акты на территории гос-ва действуют применительно
ко всем гражданам, гос-венным и общественным организациям. Их действие
распространяется также не иностранных граждан и лиц без гражданства.
Этим лицам гарантируются предусмотренные национальным зак-вом права
и свободы. Они могут обращаться в суд в другие органы гос-ва для защиты
принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав. Иностранные
граждане, лица без гражданства, находящиеся на территории определенного
гос-ва, должны уважать его конституцию и соблюдать законы. Однако
имеются исключения из общего правила, когда действия нормативно-правовых
актов по кругу лиц не совпадают с их действием по территории. Так,
иностранные граждане, пользующиеся правом дипломатического иммунитета
на территории другого гос-ва, не могут быть привлечены к уголовной
ответственности, вызываться в суд для дачи показаний. Если такие
лица совершают правонарушение, вопрос об их ответственности разрешается
дипломатическим путем. Некоторые национальные нормативно-правовые
акты вообще не распространяются на иностранных граждан и лиц без
гражданства (например, акты о выборах в органы гос-ва, о воинской
службе). Нормативные акты могут распространять действие не на всех
граждан и должностных лиц данной территории, а только на определенные
категории (военнослужащих, учителей, лиц сельской местности и других).
В таких случаях в правовых актах точно определяется круг лиц, подпадающих
под их действие.
32. Способы изложения правовых норм в
статьях нормативно-правового акта.
Элементы правовой нормы могут
располагаться в различных статьях одного и того же нпа. И иногда и в статьях
различных нпа. Это обусловлено тем, что нормы имеют неодинаковые формы,
способы своего выражения, но при этом сохраняют логическую структуру. Статья
нпа – это форма выражения, способ изложения правовой нормы. Различают три
варианта изложения правовых норм: 1-й представляет собой изложение нормы права
в одной статье, 2-й состоит в изложении нескольких норм права в одной
статье,3-й заключается в описании нормы права в нескольких статьях НА. По
первому варианту изложены нормы Конст РФ о правах и свободах граждан. Второй
широко используется в гражданском праве. По третьему изложено большинство
уголовно-правовых норм, гипотезы которых находятся в Общей части УК, а
диспозиции и санкции – в ст. Особ. ч. По характеру изложения правовых норм в
статьях принято различать прямой, отсылочный и бланкетный способы. – Прямой,
когда в статье все три элемента (г, д и с). Тут логическая структура нормы
совпадает со структурой статьи нпа. Такой способ наиболее приемлем для
правоприменительных органов и граждан, т.к. дает исчерпывающую характеристику.
Отсылочный способ – содержатся не все элементы, и содержится отсылка к другим
раодственным статьям или частям статьи того-же нормативного акта (УК).
Бланкетный способ изложения – неполное изложение правовой информации в статье
закона, которое требует привлечения других нормативных актов.(при этом
устанавливается только ответственность за нарушение определенных правил, но
самих правил в ней нет и отсылки прямой тоже нет, напр нарушение правил
вождения наказывается… (УК)). По характеру нормативного обобщения различают
абстрактный и казуистический способы изложения нормативного материала.
Абстрактный способ представляет собой изложение правовых предписаний в
обобщенном виде, что позволяет применять нормы права к большему количеству
сходных случаев. (широко используется законодателем) Казуистический способ
заключается в изложении правовых предписаний путем указания индивидуальных
признаков(казусов), что предполагает применение нормы в конкретных случаях.
Вывод – норма права не тождественна статье закона. Норма права – это логически
завершенное правило поведения, а статья закона – это форма его изложения. В
статье закона может содержаться часть нормы или даже часть ее элемента. Норма
права поэтому может излагаться в ряде статей одного или нескольких НПА.
33.
Применение права – особая форма реализации норм права. Стадии применения права.
Реализация права в большинстве случаев
происходит без участия гос-ва, его органов. Граждане и организации
добровольно, без принуждения, по взаимному согласию вступают в правовые отношения,
в рамках которых используют субъективные права, исполняют обязанности и соблюдают
установленные законом запреты. Вместе с тем в некоторых типичных ситуациях
возникает необходимость гос-го вмешательства, без чего реализация права
оказывается невозможной. Во-первых, в механизме реализации отдельных норм
заранее запрограммировано участие гос-ва. Это, прежде всего, нормы, в
соответствии с которыми осуществляется гос-венное распределение имущественных
благ. Например, реализация права на пенсию включает в качестве необходимого
элемента постановление комиссии органа социального обеспечения о назначении пенсии
отдельному гражданину. Выделение жилья из муниципального или гос-го жилого
фонда требует индивидуального властного решения соответствующего гос-го органа
или органа местного самоуправления. В том же порядке, т.е. путем принятия
индивидуальных властных решений, гражданам и организациям выделяются земельные
участки, находящиеся в собственности гос-ва. Во-вторых, взаимосвязи между
гос-венными органами и должностными лицами внутри гос-го аппарата имеют в
большинстве своем характер власти и подчинения. Данные правовые отношения
включают в качестве необходимого элемента властные решения, т.е. акты применения
права (например, указ Президента России о снятии с должности министра).
В-третьих, право применяется в случаях возникновения спора о праве. Если
стороны сами не могут прийти к соглашению о взаимных правах и обязанностях, они
обращаются для разрешения конфликта в компетентный гос-венный орган (так,
хозяйственные споры между организациями рассматривают арбитражные суды).
В-четвертых, применение права необходимо для определения меры юр-й ответственности
за совершенное правонарушение, а также для применения принудительных мер
воспитательного, медицинского характера и др. Таким образом, применение права —
это властная деятельность компетентных органов и лиц по подготовке и принятию
индивидуального решения по юридическому делу на основе юридических фактов и
конкретных правовых норм. Применение права имеет следующие признаки: 1)
осуществляется органами или должностными лицами, наделенными функциями гос-ой
власти; 2) имеет индивидуальный характер; 3) направлено на установление
конкретных правовых последствий — субъективных прав, обязанностей, ответственности;
4) реализуется в специально предусмотренных процессуальных формах; 5)
завершается вынесением индивидуального юридического решения. Применение права
– это властная организующая деятельность компетентных субъектов по реализации
норм права путем конкретизации общих предписаний для индивидуального случая.
Акты применения права – это документально оформленное, гос-венно властное,
индивидуально конкретное письменное или устное решение компетентного субъекта,
принятое на основе норм права, обладающее юр-й силой и влекущее возникновение,
изменение или прекращение правоотношений. Акты применения являются стадией
реализации нормы права. Применение права следует рассматривать в двояком
смысле: как форму реализации права, т.к. существуют и другие (исполнение,
использование, соблюдение); как стадию реализации права. Т.к. применение нормы
права связано с осуществлением либо ее диспозиции, либо санкции, то акты
применения опосредуют: исполнительно-распорядительную деятельность гос. органа
(напр., распределение матер.фондов); правоохранительную деятельность (напр.,
приговор суда); Применению права присущи следующие функции: - социальные –
экономические, политические, социально-культурные, культурно-воспитательные;
юридические – регулятивные и охранительные (закрепление господствующих общ.
отношений, охрана общ. отношений). Стадии: Анализ фактических обстоятельств
дела с которыми связано применение диспозиции или санкции правовой нормы.
Должен быть полным, объективным, исследованы все обстоятельства дела, фактов,
дана юридическая оценка значения этих фактов. Выбор (отыскание) правовой нормы
– для определения поведения участников правоотношения или для оценки поведения
когда применяется санкция. При этом проверяется: 1) подлинность нормы права и
ее действенность, 2) характер действия нормы – прямое или косвенное, 3) пределы
действия в пространстве, во времени и по кругу лиц. Уяснение смысла и
содержания нормы права. Разъяснение нормы права компетентными гос. органами или
иными субъектами. Принятие акта применения нормы права. Исполнение акта
применения – есть заключительный этап реализации нормы права, поэтому мы не
говорим о нем как о стадии применения права. Субъекты – гос. органы,
должностные лица, уполномоченные общ. организации. \
34. Правотвочество: понятие, виды стадии. Принципы и
механизм правотворчесвта.
Правотворчество - это деятельность
гос-ых органов по принятию, изменению и отмене юридических норм. Субъектами
правотворчества выступают гос-венные органы, органы местного самоуправления,
профсоюзы и т.п. наделенные соответствующими полномочиями, а также народ при
принятии законов на референдумах. Правотворческая деятельность осуществляется в
рамках установленных процессуальных норм, содержащихся в Конст-ии, регламентах,
уставах и т.п. Правотворчество заключается в принятии новых норм права, отмене
либо совершенствовании старых путем внесения изменений и дополнений.
Правотворчество — одно из важных
направлений работы любого государства. Это специфическая, требующая особых,
знаний и умений интеллектуальная деятельность, связанная с созданием или
изменением существующих в государстве правовых норм. По результатам
правотворческой работы — законам и иным нормативным актам — судят о государстве
в целом, степени его демократичности, цивилизованности, культурности.
Повышение качества правовых решений,
снижение до минимума числа неэффективных-нормативных актов — постоянная задача
законодателя. Именно этим объясняется теоретическое и практическое значение
изучения проблем, связанных с процессом создания норм права.
Следует иметь в виду, что
правотворчество не особая функция государства, а правовая форма, правовая
«оболочка» государственной деятельности. Например, парламент утверждает
государственный бюджет. Рассматривая его по существу, анализируя все статьи
доходов и расходов страны, он завершает процесс принятием закона о
государственном бюджете.
Таким образом, «акт правотворчества»
имеет два значения. Это деятельность компетентных органов государства по
изданию норм права и результат данной деятельности, выражающийся в виде
юридического документа, закона и пр.
Одна из важнейших характеристик
правотворчества заключается в том, что это государственная деятельность, т. е.
деятельность главным образом органов государства. Они принимают, создают
нормы права, обязательные для тех, кому они адресованы. Но иногда право
создается по уполномочию органов государства общественными организациями (в
отечественной правовой системе), непосредственно в результате прямого
правотворчества народа (на вече в средневековом Новгороде) или суда (в
англосаксонской правовой системе).
Смысл и значение правотворчества
состоят в том, чтобы избрать такой вариант регулирования, юридической
регламентации, который бы в наиболее полной мере отвечал интересам и целям
народа и законодателя, способствовал прогрессу общества. При этом требуются
учет закономерностей развития общества, благоприятных объективных и
субъективных условий для принятия и применения закона, а также выбор
оптимальной правовой формы государственного решения (закон, указ,
постановление, билль, статут, регламент и пр.).
В теории правотворчества признано, что
процесс создания права не носит одномоментного характера, а «растянут» во
времени. В связи с этим выделяют, как правило, два этапа
правотворческого (законодательного) процесса.
Первый — предпроектный этап —
заключается в том, что в обществе выявляется потребность в урегулировании
нормами права социальной проблемы. Выявление такой потребности происходит
спонтанно, имеют значение лишь степень остроты проблемы (вопроса), ее
общезначимость и актуальность. Оценивает потребность в правовом регулировании
как общество, которое через свои институты — лидеров, средства массовой
информации, науку — может оказать влияние на законодателя, так и сами
правотворческие органы, государство. О том, что потребность в правовом
регулировании назрела, можно говорить, когда закон представляется наиболее
эффективным средством, преимущественной формой регулирования по сравнению с
другими социальными средствами воздействия (экономическими, моральными и пр.).
Второй этап правотворчества называется проектным
этапом, или этапом принятия правотворческого решения. Особенность
его заключается в том, что, во-первых, эта работа осуществляется
непосредственно в самом законодательном органе, а, во-вторых, на данном этапе
осуществляется собственно «творчество права»: создаются, изменяются или
отменяются нормы права, происходит интеллектуальная работа над текстом
законопроекта. Причем проектный этап может быть в свою очередь разбит на
несколько стадий, последовательно сменяющих одна другую.
Первая стадия: внесение в правотворческий орган
проект» закона субъектом правотворческой инициативы. . Чаще всего инициатором
принятия того или иного закона является правительство, которое реализует ту или
иную политику и острее других чувствует, в каком акте парламента оно нуждается
для дальнейшей эффективной работы. В силу сказанного часто законопроект
возникает именно потому, что в нем больше всего нуждается исполнительная
власть.
Вторая стадия: рассмотрение проекта закона в
комиссиях и комитетах правотворческого органа с целью проанализировать его
содержание с разных позиций и предложить более совершенные средства правового
воздействия. Особая роль в этом процессе принадлежит комиссии по
законодательству парламента, за которой по обыкновению остается последнее слово
перед вынесением проекта на обсуждение на заседании палаты парламента.
Третья стадия: обсуждение законопроекта по палатам
или на совместном заседании палат законотворческого органа. Цель такого
обсуждения заключается в высказывании предложений, поправок и замечаний
отдельными депутатами и фракциями (объединениями депутатов) парламента. Эта
стадия может иметь два варианта развития: а) принятие законопроекта в первом
чтении; б) возврат его на доработку с последующим прохождением процедуры
обсуждения по комиссиям и комитетам парламента.
Четвертая стадия: принятие законопроекта
право-творческим органом во втором (окончательном) чтении.
Пятая стадия – обнародование закона.
Принципы правотворчества — это основные начала
осуществления правотворческой деятельности. Рассмотрим наиболее важные из них. Принцип
законности заключается в том, что разработка и принятие нормативно-правовых
актов должны происходить с соблюдением правовой процедуры и не выходить за
пределы компетенции принимающих их органов. К этому принципу примыкает
требование соответствия нормативных актов конституции страны и действующему
законодательству.
Принцип научности гласит о том, что подготовка и
принятие проекта нормативно-правового акта осуществляется с участием
представителей разных наук. Несомненно, что деятельность ученых-юристов имеет
наиболее важное значение для успеха законотворческой работы. Ученые играют
важную роль на всех этапах подготовки закона — от разработки концепции
законопроекта, выяснения потребности в правовом урегулировании каких-либо
общественных взаимосвязей (например, через социологические исследования,
наблюдение и анализ) до определения способа и типа правового регулирования и
выбора момента принятия нормативного акта (ошибки в этом вопросе чрезвычайно
опасны).
Принцип использования правового опыта подразумевает, что всякий
вновь разрабатываемый нормативный акт должен опираться на уже известный
положительный правовой опыт государств и цивилизации в целом. Это имеет особо
важное значение в конце XX в.—века свободного перемещения информационных
потоков. Кроме того, вредны и опасны для общественной жизни революционные
нововведения, не известные юридической науке и практике.
Принцип демократизма позволяет эффективно выявлять
истинные стремления и волю народа. Всенародное голосование (референдум) — один
из способов придания нормативно-правовому акту высшей юридической силы.
Связь с практикой как принцип правотворчества
выражает задачу законодателя постоянно отслеживать общественные процессы,
ориентироваться на практику применения уже действующих законов, своевременно
устранять пробелы в праве, воспринимать все лучшее, что предлагается
правоприменительными органами.
Виды правотворчества. Традиционно в
отечественной теории права выделяют три вида правотворчества: 1)
правотворчество компетентных государственных органов; 2) «непосредственное
правотворчество народа» (референдум); 3) санкционирование норм, при котором
процесс их создания проходит вне государственных органов. Думается, здесь
целесообразно рассмотреть виды правотворчества, которые характеризуют
особенности юридической природы процесса создания норм права различными
органами государства.
Правотворчество (законотворчество)
высших представительных органов. Главным и самым распространенным видом правотворчества
является создание законов парламентами. Механизм законопроектной работы
парламентов отличается следующими особенностями: 1) ограниченным кругом
субъектов законодательной инициативы; 2) строгой процедурой прохождения проекта
в парламенте; 3) последовательной сменой стадий право-творчества; 4)
множественностью средств юридического реагирования, находящихся в распоряжении
законодателя; 5) обусловленностью юридического содержания право-творческого
акта кругом регулируемых отношений.
Подзаконное правотворчество. Оно имеет место в случаях,
когда нормы права принимаются и вводятся в действие органами государства, не
относящимися к его высшим представительным органам. Акты подзаконного
правотворчества необходимы для обеспечения применения закона.
К субъектам подзаконного
правотворчества относятся: президент, правительство, иные высшие органы
государства, обладающие по закону правом создания юридических норм и
нормативных актов. Основная причина существования этого вида правотворчества
заключается в сложности вопросов, которые должны решать органы государства.
Парламент не всегда достаточно компетентен, чтобы принять к своему рассмотрению
какой-либо сложный технический вопрос, требующий усилий специалистов, а кроме
того, не все сложные вопросы современного общества должны рассматриваться
парламентом. Есть ситуации, когда решение целесообразнее передать на более
низкий уровень, как того требуют нормы, регулирующие компетенцию и прерогативы
правотворческих органов.
35. Система права: понятие и элементы. Систематизация
законодательства.
Система права суть внутреннее строение (структура)
права, отражающее объединение и дифференциацию юридических норм. Основная цель
этого понятия — объяснить одновременно интегрирование и деление нормативного
массива на отрасли и институты, дать системную характеристику позитивного права
в целом. , Последнее, будучи нормативным ядром правовой системы конкретного
общества, обладает такими качествами, как целостность и автономность,
стабильность и динамизм, взаимосвязь и структурированность содержания и формы,
имеет собственное содержание и источники развития. Особо здесь нужно
подчеркнуть то, что структура права (его система) обусловливает его форму
(систему законодательства) и неразрывно с ней связана.
Чтобы познать и освоить право как
систему, необходимо выявить основания построения, критерии интеграции и
дифференциации юридических норм. Для этого целесообразно использовать различные
подходы и измерения, раскрывающие основные формы существования и логику развития
правовой материи.
С позиций генетического подхода
можно выделить первичные и производные от них критерии. В качестве первичного
(естественного) критерия по отношению к праву выступает человек.
Производными в этом плане могут быть различные, каким-то способом оформленные
социальные и социально-политические образования, прежде всего государство
и общество. Отсюда берут начало системообразующие, цементирующие право
как единое целое связи и те связи, которые обусловливают его деление на
естественное и позитивное. Под естественным правом понимается
совокупность прав и обязанностей, вытекающих из самой природы человека как
разумного социального существа, т. е. те права и обязанности, которые стали
справедливыми нормами поведения людей в обществе. Позитивное право
представляет собой систему норм, содержащих определенные права и обязанности,
исходящих от государства и общества, выраженных (закрепленных) в
нормативно-правовых документах (законах, судебных прецедентах, актах
исполнительной власти). При этом надо иметь в виду, что все правовые системы
современного позитивного права в той или иной степени основаны на естественном
праве, содержат естественно-правовые начала.
Эти же критерии лежат в основе
дифференциации права на частное и публичное. Первое направлено на
удовлетворение потребностей и защиту интересов отдельных лиц, второе охраняет
общие интересы государства.
Исторический подход позволяет проследить весь путь
становления права как системы. Общим видимым критерием здесь выступает форма
(источник) права, анализ которой дает возможность обозначить
преимущественные системообразующие начала, характерные для той или иной системы
права, специфику компоновки ее элементов, архитектонику. В соответствии с
данным критерием различают обычное (традиционное) право, прецедентное
право, договорное право и право законов (кодифицированное,
статутное, декретное право).
Исторический взгляд, раскрывая
генетические связи системы права, составляющие ее основу, одновременно
позволяет проследить динамику изменений системы во времени и пространстве. Это
связано, в частности, с развитием человека как индивида и члена различных
социальных образований. Здесь проявляются влияние на право различных
религиозных, идеологических, этнических факторов, соотношение между ними. В
этом плане, например, выделяются системы мусульманского права, индусского
права.
Системно-структурный срез обозначает
пространственное, определенным образом упорядоченное расположение норм права.
Упорядоченность, согласованность, взаимосвязанность и дифференцированность
комбинаций юридических норм обусловлены структурированностью общественных
отношений и целенаправленностью их правового опосредсвания. Структурные
образования в системе права отличаются друг от друга по сложности строения
(горизонтальное, вертикальное, линейное, матричное), по степени жесткости,
связанности элементов и др. В определенные периоды развития общества и права на
передний план выступает наиболее оптимальная структура. В настоящее
время таковой является образование, включающее в себя нормы, институты, отрасли
права.
Юридическая норма есть первичный и конечный
структурный элемент права. Она первая испытывает на себе изменения, в нем
происходящие. Благодаря своему универсальному, сквозному значению, норма права
распространяет свои свойства и на другие уровни системы, служит точкой отсчета,
единицей измерения правовой материи.
Норма права самостоятельно регулирует
какую-то одну сторону (грань) общественного отношения. Для правового
регламентирования отношения в целом зачастую требуется взаимодействие комплекса
норм (материальных, процессуальных, дефинитивных, оперативных).
Институт права—это обособленная группа
юридических норм, регулирующих общественные отношения конкретного вида. В
качестве примера можно назвать институт права собственности в гражданском
праве, институт ответственности должностных лиц в административном праве,
институт избирательного права и нормы, регулирующие статус депутата, в
конституционном праве. Институты могут быть отраслевыми и межотраслевыми
(комплексными).
Отрасль права представляет собой обособленную
совокупность юридических норм, институтов, регулирующих однородные общественные
отношения. Она отражает более высокий уровень системообразующих связей,
характеризуется определенной целостностью, автономностью.
Отрасли подразделяются на материальные
и процессуальные. К первым относятся, например, гражданское, трудовое,
уголовное, земельное право. Вторую группу составляют гражданское
процессуальное, уголовно-процессуальное и административно-процессуальное право.
Начинает складываться и отрасль конституционно-процессуального права.
Критериями деления права на отрасли и
институты выступают предмет и метод правового регулирования.
Под системой законодательства
понимается совокупность иормативно-правовых актов, в которых объективируются
внутренние содержательные и структурные характеристики права. Данная система
является внешним выражением системы права. Последняя же свое реальное бытие
получает именно в четких, формально-определенных актах — документах. Однако
совпадение между системой права и системой законодательства в пределах от
отдельной нормы до права в целом не абсолютно. В этих границах они существуют
самостоятельно, так как обладают своей спецификой, имеют собственные тенденции
развития.
Система законодательства складывается в
результате издания правовых норм, закрепления их в официальных актах и
систематизации этих актов. Она имеет сложную структуру.
Нормативные акты принимаются различными
органами в различное время, в различных пространственных пределах и по разному
поводу. Такая ситуация не может не влиять на природу действующих законов и
подзаконных актов, которые порой могут между собой находиться в противоречии.
Поэтому прежде чем общественные отношения будут упорядочены, необходимо, чтобы
сами нормативные акты были в порядке, чтобы они были приведены в
соответствующую систему. Отсюда, систематизация - это упорядочение нормативных
актов, приведение их в определенную систему. Она необходима для обеспечения
доступности зак-ва, удобства пользования им, устранения устаревших и неэффективных
норм права, разрешения юридических конфликтов, ликвидации пробелов. Выделяют
такие виды систематизации, как: 1) инкорпорация - форма систематизации
путем объединения нормативных актов без изменения их содержания в сборник, где
каждый из актов сохраняет свое самостоятельное юридическое значение. Принципы
инкорпорации: хронологический (по времени их принятия), тематический (по
определенной тематике) и др. Инкорпорация – самый простой вид систематизации.
Инкорпорация подразделяется на официальную и неофициальную. К первой можно
отнести Собрание зак-ва Российской Федерации, ко второй — сборники нормативных
материалов по отраслям права, издаваемых в учебных целях, для просвещения
населения и т.п. На неофициальные инкорпоративные материалы нельзя ссылаться в
процессе рассмотрения юридических дел, например в суде; 2) консолидация
- форма систематизации путем объединения нормативных актов без изменения их
содержания в единый акт, где каждый из актов теряет свое самостоятельное
юридическое значение. Здесь нормативные акты объединяются по признаку их
относи-мости к одному виду деятельности (охрана природы, образование и т.п.).
Особенность консолидации состоит в том, что она является «компромиссной»
систематизацией, сочетающей в себе черты инкорпорации и кодификации.
Консолидация используется зачастую как промежуточный этап, когда отсутствует
возможность кодификации; 3) кодификация - форма систематизации путем
объединения нормативных актов в единый, логически цельный акт с изменением их
содержания. В процессе кодификации устраняются устаревший правовой материал,
противоречия в нормах, создаются новые правила поведения, обеспечивается их
согласованность, логичность