15. Принципы правового государства. Понятие и
содержание. Их отражение в Конституции Р.Ф.
Принципы
— это основополагающие идеи (требования), определяющие в своей совокупности идеальную
конструкцию (модель) государства, которое могло бы называться правовым. Их
формирование обусловлено объективными и субъективными факторами: уровнем
развития культуры, науки, образования и других элементов, составляющих
совокупный интеллект данной общественной системы; нравственно-духовным
потенциалом общества, который выражается в признании большинством населения
справедливым, а значит, и правовым
существующего государственного устройства; наличием или отсутствием
стабильного механизма реализации правовых начал в деятельности
государственных органов; степенью освоения конкретным человеком права как
собственной свободы, осознанной и в необходимых случаях и необходимых
пределах им самим ограниченной.
С учетом исторических
данных, общественной и государственной практики и с позиций современного
научного знания можно выделить такие принципы правового государства.
1. Принцип приоритета права. В литературе при
характеристике правового государства очень часто употребляется термин
«господство права».
Принцип приоритета права может быть раскрыт при усвоении следующих
моментов. Во-первых, право неразрывно связано с
человеком, это сторона его бытия, универсальное средство общения и гарантия
нормального образа жизни. Во-вторых,
государство не единственный источник формирования права. Во многих случаях
оно лишь оформляет, облекает в правовую форму либо естественно-правовые
требования, либо волеизъявление всего народа (референдумы). В конечном
счете приоритет права означает: а) рассмотрение всех вопросов общественной
и государственной жизни с позиций права, закона; б) соединение общечеловеческих
нравственно-правовых ценностей (разумность, справедливость) и
формально-регулятивных ценностей права (нормативность, равенство всех перед
законом) с организационно-территориальным делением общества и легитимной публичной властной силой; в) необходимость
идеологически-правового обоснования любых решений государственных и
общественных органов; г) наличие в государстве
необходимых для выражения и действия права форм и процедур (конституции и
законов, системы материальных и процессуальных
гарантий и т.д.).
2. Принцип правовой
защищенности человека и гражданина. Сразу следует подчеркнуть,
что данный принцип носит первичный, комплексный, непреходящий и абсолютный
характер.
Комплексность
заключается в том, что названный принцип лежит в основе всех взаимосвязей
гражданина как с государством и его органами, так и с другими общественными образованиями, другими гражданами в рамках
правовых отношений по поводу самых различных объектов. Абсолютность
(тотальность) этого принципа состоит в том, что все взаимоотношения
индивида с государством (его органами, должностными лицами) должны
строиться только на правовой основе.
Принцип правовой
защищенности в содержательном плане имеет специфические правовые признаки.
Это 1) равенство сторон и взаимная ответственность государства и
гражданина; 2) особые тип правового регулирования и форма правоотношений;
3) стабильный правовой статус гражданина и система юридических гарантий его
осуществления.
3. Принцип единства
права и закона. В правовом государстве любой нормативно-правовой акт должен не
только по форме и наименованию, но и по смыслу и содержанию быть правовым.
Это означает, что он должен отражать естественно-правовые начала,
соответствовать международно-правовым нормам о правах человека и
гражданина, быть принятым легитимным органом
государственной власти, законно избранным или назначенным. И наконец, при
его издании должен быть использован весь комплекс правовых средств и
приемов, выработанных мировой практикой. Это логически выверенные и
соизмеримые с гуманистическими принципами
правовые конструкции и понятия, адекватные норме процессуальные формы,
адресные типы и способы правового регулирования, последовательные
демократические процедуры принятия законов и др.
4. Принцип правового
разграничения деятельности различных ветвей государственной власти. Власть в государстве
может олицетворять один человек, она может принадлежать группе лиц. В
данном случае для властвующих неважно, каким путем она им досталась
(революция, гражданская война, переворот, по наследству и т.п.). Но для
правового государства характерным является демократический способ
приобретения власти.
14. Идея правового государства. Её возникновение и
развитие.
Главная идея: правовое государство - государство
справедливости. Множество признаков: максимальное обеспечение прав и свобод
(3) человека; ответственность государства перед гражданином и гражданина
перед государством; четкое разграничение функций общества и государства;
разделение властей; наличие развитого гражданского общества; создание
антимонополистических механизмов, препятствующих сосредоточению власти в
чьих бы то ни было руках; верховенство и прямое действие конституционного
закона, его приоритет над любой властью; установление в законе и
осуществление на деле суверенности государственной власти; формирование
законодательных органов обществом на основе норм избирательного права;
соответствие внутреннего законодательства общепризнанным нормам и принципам
международного права; правовая защищенность всех субъектов общества от
произвольных решений кого-либо. Идея зародилась давно, древние философы
задумывались над государством, которое осуществляет свою деятельность на
основе закона и гармоничным сочетанием права и государственной власти. По
их мнению справедливой государственностью была власть, которая признавала
право и с другой стороны им же была ограничена. Древняя Греция и Рим
оказали сильное влияние на развитие идеи правового государства. В период
перехода от феодализма к капитализму возникли новые подходы к проблеме –
это правовая организация государственной жизни, исключающей монополизацию
власти в руках одного лица или группы лиц, обеспечивающей равенство всех
перед законом посредством права. Макиавелли видел идеальное государство в
форме республики с возможностью свободного пользования имуществом для всех
и обеспечение безопасности для каждого. В период буржуазных революций в
понятие правового государства внесли вклад такие деятели, как Гроций,
Спиноза, Гоббс, Локк, Монтеське, Дидро и Джефферсон, один из авторов
Декларации независимости США, в которой, кстати, провозглашается, что
существуют неотчуждаемые права человека, для обеспечения которых создается
государство. Кант Разработал философскую основу теории правового
государства, центральное место в которой занимает человек и личность. Маркс
рассматривал государство и право исходя из классовой сущности и по его
теории государство исчезнет вместе с исчезновением классов в результате
диктатуры пролетариата. Его идея сводилась к тому, что свобода состоит в
том, чтобы претворить государство из органа, стоящего над обществом, в
орган, ему подчиняющийся. Большинство теорий сходится в одном – в правовом
гос-ве законодатель так же подзаконен, как и гражданин. В русской
политико-правовой мысли идеи правового государства были озвучены в трудах
Шершеневича (господство права в управлении), Гессена и Котляревского.
13. Организация власти и нормативное регулирование
поведения в родовом обществе.
Образование общества предшествует государственной
организации его жизни. Было время, когда общество существовало, а государства
не было. Жизнь общества на ранних ступенях его развития строилась на
началах естественного самоуправления, которое соответствовало уровню
развития самого человека как существа общественного. Но раз возникнув,
государство становится основным инструментом цивилизованной организации
общественной жизни. История человеческого общества начинается с образования
первобытнообщинного строя, при котором орудия производства были
несовершенны, а производительность труда низкая. Поэтому в основе жизни
общества лежала общественная собственность на средства производства,
а распределение продуктов труда осуществлялось на началах равенства. Все
члены общества одинаково трудились и получали одинаковую часть
общественного продукта.
Власть носила сугубо общественный характер. Она исходила от рода, который
непосредственно формировал органы самоуправления. Властные функции
осуществляли все взрослые члены рода. Органами общественной власти при
первобытнообщинном строе являлись родовые собрания; старейшины (вожди),
которые избирались из наиболее авторитетных, уважаемых членов рода;
военначальники, выполнявшие функции власти во время войны. Религиозные функции
власти выполняли жрецы. Все эти должностные лица могли быть смещены
собранием рода и осуществляли возложенные на них полномочия под его
контролем. Специального аппарата, который бы занимался только
управлением общественными делами в родовой организации не было. Все
основные вопросы жизни и деятельности рода решались народным собранием.
Роды входили в более крупные объединения. Высшей формой объединения родов
являлось племя, а иногда и союз племен. Общими делами племени руководил
совет, который состоял из старейшин и военначальников родов.
Основой организации первобытного общества была
община – род, племя, их объединения. Род (родовая община) – это объединение людей,
основанное на кровном родстве, а также на общности имущества и труда. Род
формируется в период появления более организованных семейных отношений,
когда на смену беспорядочным половым связям приходит семья, основанная на
коллективном браке. Каждый род выступает в качестве хозяйственной единицы,
собственником средств производства, организатором общего труда.
Род – это личный, а не территориальный союз. Люди в
нем объединялись не по признаку территории, а по родственным связям, в
которых концентрировались их экономические, нравственные, религиозные и др.
интересы. Роды могли перемещаться с одной территории на др., но их
организация при этом сохранялась.
В первобытном обществе действовали определенные
правила поведения – социальные нормы. Такими нормами были обычаи – исторически
сложившиеся правила поведения, которые вошли в привычку в результате
многократного применения в течении длительного времени и стали естественной
жизненной потребностью людей. Они регулировали труд, быт членов рода,
семейные отношения, т. е . служили регулятором общественных отношений
людей. Многие из них являлись одновременно нормами первобытной морали и религии.
Характерные признаки первобытных обычаев проявлялись в следующем: они
исходили от рода и выражали его волю и интересы. Они действовали в силу
привычки, исполнялись добровольно, а в случае необходимости их соблюдение
обеспечивалось всем родом. Специальных органов, охраняющих незыблемость
обычаев не было. При надобности к нарушителям обычаев применялось
убеждение, а иногда и принуждение, которое исходило от всего рода или племени.
17. Проблемы формирования правового государства в
РФ (экономические, политические, социальные и духовные)
Процесс возвращения в Россию
идей правовой государственности начался в 60-е гг. и интенсивное развитие
получил в последнее десятилетие. Этому способствовал
целый ряд факторов: процесс разгосударствления собственности, ликвидация
однопартийной системы, реформирование судебных органов и т.д. Принятие 12
декабря 1993 г. Конституции Российской Федерации свидетельствует о
завершении подготовительного периода и знаменует собой новый этап развития
и реализации идей правовой государственности. Процесс характеризуется
одновременно и новизной, и преемственностью.
Преемственность же названного процесса
выражается в следующем: а) мировая идея.
правового государства без колебаний воспринята
российскими общественно-политическими и
официальными структурами, юридической научной общественностью; б) в
Конституции, других законодательных актах и научных разработках
прослеживается тенденция сохранения достижений прошлого, причем как
дореволюционной, так и Советской России.
Для России путь к
правовому государству не был и никогда не будет простым и быстрым. Причин
тому много.
Во-первых,
гражданское общество в нашей стране еще только формируется, его структура
аморфна, нестабильность общественных отношений порождает у населения
безразличие к решению соответствующих проблем. Процедура перехода от
сложившейся социальной структуры к новой болезненна и требует времени, к тому же у многих в настоящее время
отсутствует четкая социальная самоидентификация.
Во-вторых,
экономические проблемы решаются дискретно и непоследовательно с точки
зрения здравого смысла и формальной логики, в результате чего мы имеем
однобокость процессов разгосударствления и приватизации, отсутствие
среднего класса собственников, рост люмпенизированного
слоя населения, поляризацию доходов социальных групп и слоев населения,
замедленный выход к рыночным отношениям и т.д.
В-третьих, налицо
кризисное состояние российской политической системы, а именно:
нестабильность и неопределенность властных отношений, политическая
неструктурированность общества (политические
партии мелки и не имеют четкой социальной ориентации), затянувшийся процесс
реализации принципа разделения властей, низкий уровень политической
культуры населения в целом и власть имущих в частности.
В-четвертых, до сих
пор требуют своего разрешения чисто правовые вопросы. Причем наличие
противоречивого законодательства, спешка при издании нормативно-правовых
актов и даже принятие неправовых законов — это не самое главное.
18. Политическая система общества. Понятие,
структура, развитие, связь с формой государства.
Пол. сист. – это совокупность взаимодействующих между собой
норм, идей и основанных на них полит. институтов, учреждений и действий,
организующих пол. вл., взаимосвязь граждан и гос-ва.
Основным назначением этого многомерного образования является
обеспечение целостности, единства действий, людей в политике.
Пол-я сис-ма об-ва – это одна из частей об-ва в
целом, наряду с такими системами как эк-ка, куль-ра. Пол. система включает
в себя подсистемы разных сложностей, ее стр-ра построена по принципу
пирамидальной иерархии: мегауровень, мезоуровень, микроуровень. Все 3
уровня делятся на 2 структуры: теневая и легальная. Они существуют параллельно.
Мегауровень включает в себя руководителей, правящих, т.е. он содержит
субъекты политических отношений – носителей власти (правящая партия,
политическая элиита). Гос-во находится и в мезоуровне. Сюда относятся
периферийные органы гос. вл., например, выборные органы самоуправл.,
назначаемые органы самоуправления на местах, партийные аппараты каких-либо
партий (только организаторы), школы, профсоюзы, армии.
Политическая система - это совокупность
взаимодействующих между собой норм, идей и основанных на них политических
институтов и действий, организующих политическую власть, взаимодействие
граждан и государства.
Компонентами политической системы являются:
Совокупность политических объединений (государство,
политические партии, общественно-политические организации и движения).
Политические отношения, складывающиеся между
структурными элементами системы.
Политические нормы и традиции.
Политическое сознание.
Политическая деятельность.
Используя различные методологические приёмы
(подходы), можно выявить ряд критериев, позволяющих обосновать и
расшифровать приведённое определение политической системы.
Генетический подход - концентрирует внимание на
обусловленности политических явлений экономическими и социальными
факторами.
а) Критерий экономической детерминации политики
проявляется в отношениях собственности и производства, а обратное влияние
политики на экономику проявляется в отношениях распределения и управления.
б) Критерий социальной обусловленности политических
явлений свидетельствует о том, что политика является результатом общественного
развития.
в) Критерий социального интереса раскрывает
взаимосвязь политической системы и её элементов с определёнными социальными
группами, слоями, классами, нациями. Потребности этих групп выступают
мотивационными факторами в формировании политических организаций.
Институционный подход - позволяет обозначить
характеристики политических явлений.
а) Суть этого подхода отражает организационный
критерий - отдельные индивиды не могут выступать в виде элементов
политической системы, они представляют лишь "материал", из
которого в определённых условиях формируются система и её элементы.
Системный подход - политическая система, как и
любая целостная система, имеет интегративный (элементы в системе
приобретают такие качества, которыми вне системы они не обладают) и антиэнтропийный
(способность системы противостоять своему исчезновению) характер.
Субстанциональный подход - помогает выявить
первооснову всего политического. Этой первоосновой является политическая
власть, а механизм её осуществления - политическая система.
Политическая власть - система волевых отношений
классового общества, которые обусловлены интересами социальных слоёв и
классов, выраженными в деятельности политических организаций.
Форма государства состоит из 3-х элементов, а
именно – формы правления, формы государственного устройства и
политического режима
19. Относительная самостоятельность государства.
Относительная
самостоятельность государства, его органов естественна, необходима и
социально оправданна. Без нее не может быть активного и целеустремленного
воздействия государства, его аппарата на общество в целом или на отдельные
общественные сферы. «Понятие "относительная самостоятельность
государства",— подчеркивает В. В. Лазарев,— призвано оттенить
особенности развития и функционирования государственных форм в отличие от
форм экономических и социально-культурных. Это понятие, наконец, призвано
отразить активность государства во всех сферах общественной жизни» Самостоятельность государства проявляется в
свободе выбора при принятии им управленческих и других актов, при избрании
путей и методов решения встающих перед обществом задач, при определении
стратегии и тактики государственной политики.
Существуют ли пределы
самостоятельности государства по отношению к обществу? Такие пределы есть,
но они тоже относительны, подвижны и оценочны. Известно, что у любого
общества имеются многочисленные объективные
потребности. Если политика государства
соответствует этим потребностям, то ее результаты будут обществом одобрены.
Напротив, деятельность государства, противоречащая названным потребностям,
может причинить вред обществу, вызвать в нем кризисные явления. Сказанное
означает, что государство вышло за пределы своей самостоятельности, его
политика становится антисоциальной. Следовательно, самостоятельность
государства уравновешивается, ограничивается контролем общества за его
деятельностью, а также оценкой этой деятельности.
Относительная самостоятельность государства от
права, является спорным вопросом. Что от чего зависит больше, государство
от права, или на оборот. Ведь право является признаком государства, из этого
следует что право вторично, а государство первично. Но с другой стороны
право формирует и регулирует отношения в государстве. Устанавливает форму
государственного устройства, форму правления и политический режим. Но ведь
именно государство формирует право, т.к. именно законодательные органы
государства создают нормы права, по которым функционируют органы
государства. Я всё же думаю что данные отношения нельзя рассматривать
отдельно друг от друга, потому что трудно представить государство без
права, и права без государства.
20. Государственный аппарат. Органы власти и
управления в механизме государства.
Гос. аппарат (ГА)– это система спец. гос. органов
и учреждений, посредством которых осуществл. гос. управление обществом и
защита его основных интересов.
Под принципами орагнизации и деятельности ГА
следует понимать наиболее важные, ключевые идеи и положения, лежащие в
основе его потроения и функционирования. Независимо от особенностей
отдельных гос-в и происходящих в них изменений в организации и деятельности
ГА-тов разных стран имеются общие принципы, которые в той или иной мере
реализуются.
1.Принцип законности и конституционности в
организации и деятельности органов государства: осуществление всех функций
в строгом соответствии с действующей Конституцией, обычными законами и
подзаконными актами согласно установленной в законодательном порядке
компетенции. Это значит, что а) создаются и осуществляют деятельности лишь
те государственные органы, которые предусмотрены законом; б) все органы
действуют в рамках своей компетенции, и на основе действующего закона.
2.Принцип высокого профессионализма и компетенции
гос. органов, их способность на высоком научном уровне решать основные вопросы
гос. жизни в интересах населения страны. Этот принцип означает
использование квалифицированных работников, для которых управленческая
деятельность явл. основной профессией, т.к. в противном случае возможны
негативные последствия.
3.Принцип представительства интересов граждан во
всех звеньях ГА. Он обеспечивается демократической избирательной системой,
реальными гарантиями соц.-экономических, полит. и личных прав и свобод
граждан, разносторонней деятельностью всех гос. органов, направленных на
удовлетворение интересов личности.
4.Принцип разделения властей, который формирует
механизмы, исключающие произвол со стороны властных органов и должностных
лиц.
5.Принцип гласности и открытости и тайны –
безусловно, что необходим приоритет первого, но складываются и такие
ситуации в деятельности ГА, когда без второго просто не обойтись. Что
касается принципа гласности, то можно привести следующий пример: право
граждан Г на основе общенародного голосования (референдума) отменять
противоречащие интересам народа решения любых органов Г.
6.Принцип демократизма в формировании и
деятельности гос. органов, позволяющий учитывать разнообразные интересы
подавляющего большинства граждан Г, их религиозные воззрения, особенности
нац. культуры и т.д.
7.В федеративных (союзных) гос-вах важное значение
имеет принцип субординации и четкого взаимодействия между общефедеральными
органами (центром) и гос. властью членов федерации. В национальных
федерациях наиболее оптимальное разграничение компетенции между ними имеет
особо важное значение, т.к. это обеспечивает суверенность членов Федерации,
их самостоятельность в решении внутренних и внешних задач.
Не вызывает сомнения тот факт, что принципы
необходимо соблюдать, вопрос в другом, где можно обнаружить эти принципы.
Часть принципов организации деятельности государственного аппарата получила
закрепление в Конституции РФ в законах РФ, другие
принципы необходимо вычленять из самой сути данного понятия. Единства в
вопросе о принципах нет, так как мнения различных учёных по этому вопросу
носят оценочный характер, и поэтому во многом различны. Кроме
вышеперечисленных можно назвать еще принципы:
Территориальности - каждый орган
государственного аппарата действует в рамках определённой территории.
Иерархичности - органы в государственном аппарате
занимают различное положение, но все они связаны между собой на началах
субординации.
Централизма и децентрализма - по некоторым
вопросам необходимо применение принципа централизма, т.е. решения принимаются
на высшем уровне, а затем исполняются во всех низших инстанциях. В других
же вопросах, явно необходимо применение принципа децентрализма, т.е.
решения принимаются тем же органом, который и будет их исполнять.
Выборности и назначаемости - в некоторые
органы государственного аппарата служащие назначаются, в другие избираются
населением, в этом проявляется бюрократическое и демократическое начало,
причём оба присущи государственному аппарату.
Коллегиальности и единоличия - в этом
принципе также проявляется бюрократическое и демократическое начало.
21. Функции и социальное значение права.
Активная роль права в жизни общества выражается в
его функциях
Функции права - обусловленные социальным
назначением права направления правого воздействия на общественные
отношения. Правовое воздействие - пути, формы, способы влияния права на
общественные отношения. Особенности: 1) Определяют назначение права в
обществе. 2) Определяют основные направления воздействия на общественные
отношения. 3) Определяют сущность, главные черты права. 4) Отличаются
динамизмом. 5) Но при этом относительно постоянны. Постоянство как
необходимый признак характеризует стабильность, непрерывность, длительность
её действия. Но это не означает, что неизменным остается механизм и формы
её осуществления, которые изменяются и развиаются в соответствии с
потребностями практики.
Функция выражает основные черты права и направлена
на осуществление коренных задач, стоящих перед правом на данном этапе его
развития.
Функции права могут рассматриваться в разных
плоскостях.
Условно функции права можно разбить на две группы:
Общесоциальные (совпадающие с функциями гос-ва):
а) Экономическая функция - к примеру, право
закрепляет формы собственности.
б) Политическая функция - право регулирует
деятельность субъектов политической системы.
в) Воспитательная - право отражает определённую
идеологию, воздействует на поведение лиц.
г) Коммутативная - обеспечивает связь между
объектами и субъектами управления.
д) Экологическая и т.д.
Специально-юридические.
Важнейшая задача системы права любой страны –
упорядочение общественных отношений, введение их в рамки соц. свободы и
справедливости. Она обуславливает 2 группы функций права: регулятивную и
охранительную, среди которых можно выдеоить следующие подгруппы:
а) Регулятивно-статистическая функция – выражается
в воздействии права на общественные отношения, путём закрепления их в тех
или иных правых институтах (право собственности).
б) Регулятивно-динамическая функция – выражается в
воздействии права на общественных отношения, путём оформления их движения в
форме правовых отношений (дееспособность, компетенция).
в) Охранительная - направлена на охрану наиболее
значимых общественных отношения, реализуется путём применения специальных
охранительных норм.
Еще одной специально-юридической функцией явл.
г) Оценочная - позволяет выступать праву в качестве
критерия правомерности или неправомерности чьих-либо поступков.
По субъектам гос. власти можно выделить законодат.,
исполнительную и судебною функции.Марченко выделяет 5 групп функций:
общеправовые (свойственные всем отраслям права); межотраслевые (свойственные
2 и более отраслям права, но не всем); отраслевые (свойственные одной отрасли);
правовых институтов.
Таковы основные направления воздействия права на
общественные отношения. В них выражается служебная роль права, его соц.
назначение.
22. Теории происхождения права и современный подход
к проблеме.
Учения о
возникновении права обычно тесно связаны с концепциями происхождения
государства, хотя и содержат немало специфического. Нередко проблемы правообразования рассматриваются в единстве с
проблемами его природы, сущности, назначения
права и правового регулирования.
Теологическая теория исходит из
божественного Происхождения права как вечного, выражающего божью волю и
высший разум явления. Но она не отрицает наличия в праве природных и
человеческих (гуманистических) начал. Многие религиозные мыслители
утверждали, что прайо — Богом данное искусство
добра и справедливости. Теологическая теория одна из первых связала право с
добром и справедливостью, В этом ее несомненное достоинство. Вместе с тем
рассматриваемая теория опирается не на научные доказательства и аргументы,
а на веру.
Теория естественного
права
(распространенная во многих странах мира) отличается большим плюрализмом мнений ее создателей по
вопросу происхождения права. Сторонники этой теории считают, что
параллельно существуют позитивное право, созданное государством путем законодательствования, и естественное право.
Если позитивное право
возникает по воле людей, государства, то причины появления естественного
права иные. До начала буржуазной эпохи господствующим был взгляд о
божественном происхождении естественного права как высшего и неизменного. С
наступлением капиталистических отношений многие мыслители перестали
связывать естественное право с именем Бога. Так, виднейший представитель
этой теории Г. Греции
утверждал, что мать естественного права есть сама природа человека, что оно
вытекает из неизменной природы человека. В человеке оно проявляется в виде
голоса его совести, человек познает естественное право, обращаясь именно к
ней. По мнению Вольтера, естественное право
вытекает из законов природы, оно самой природой вписано в сердце человека.
Естественное право выводили также из присущей людям вечной справедливости,
из нравственных начал. Но во всех случаях естественное право людьми не
создается, а возникает само по себе, спонтанно; люди каким-то образом лишь
познают его как некий идеал, эталон всеобщей справедливости.
В естественно-правовой
теории доминирует антропологическое объяснение
права и причин его возникновения. Если право порождено неизменной природой
человека, то оно вечно и неизменно, пока существует человек. Однако такой
вывод вряд ли можно признать научно обоснованным.
Создатели исторической
школы права в Германии XVIII-XIX вв. (Г. Гуго,Ф.Савиньи, Г. Пухта)
доказывали, что право зарождается и развивается исторически, как язык, а не
декретируется законодателем. Оно вытекает из «национального», «народного»
сознания. Историческая школа права смыкается с религиозными воззрениями.
Так, Г. Пухта, утверждал, что «право от Бога, который в природу наций
вложил силу создавать право».
Создатель нормативистской теории права Г. Кельзен выводил право из самого права. Право,
утверждал он, не подчинено принципу причинности и черпает силу и
действенность в самом себе. Для Кельзена
проблемы причин возникновения права вообще не существовало.
Психологическая
теория права (Л.Петражицкий
и др.) усматривает причины правообразования в
психике людей, в «императивно-атрибутивных правовых переживаниях». Право —
это «особого рода сложные эмоционально-интеллектуальные психические процессы, совершающиеся в сфере психики
индивида».
Думается, отрицать
влияние психологического фактора на возникновение и функционирование права
нет оснований, однако еще меньше оснований считать психические переживания
людей его первопричиной.
Марксистская
концепция происхождения права последовательно материалистическая. Марксизм
убедительно доказал, что корни права лежат в экономике, в базисе общества.
Поэтому право не может быть выше экономики, оно становится иллюзорным без
экономических гарантий. В этом заключено несомненное достоинство
марксистской теории. Вместе с тем марксизм так же жестко связывает генезис
права с классами и классовыми отношениями, видит в праве лишь волю
экономически господствующего класса. Однако право
имеет более глубокие корни, чем классы, его возникновение предопределено и
другими общесоциальными причинами.
23. Причины и закономерности происхождения права.
Право — это обусловленная
природой человека и общества и выражающая свободу личности система
регулирования общественных отношений, которой присущи нормативность,
формальная определенность в официальных источниках и обеспеченность
возможностью государственного принуждения.
Причины и условия,
вызвавшие к жизни право, во многом аналогичны
причинам, породившим государство. Однако между мононормами первобытного
общества и нормами права существовала более глубокая преемственность, чем
между органами родового самоуправления и органами государства. Вековые,
проверенные многими поколениями обычаи расценивались как данные свыше, правильные
и справедливые и нередко назывались «право», «правда». Наиболее ценные из
них были санкционированы государством и стали важными источниками права
(обычным правом).
Цари (правители)
ранних государств, продолжая общесоциальные традиции обычного права, в
своих законах пытались поддерживать начала социальной справедливости:
ограничивали богатство, ростовщичество, закрепляли справедливые цены и т.д.
Это нашло отражение в древнейших правовых актах — законах Хаммураппи, XII таблиц, реформах Солона. Правда, несомненно и то,
что право с ранних этапов своего развития наряду с выполнением
общесоциальных функций играло важную роль нормативно-классового регулятора,
т. е. регламентировало общественные отношения в интересах экономически
господствующего класса.
Возникновение права —
закономерное следствие усложнения общественных
взаимосвязей, углубления и обострения социальных противоречий и конфликтов.
Обычаи перестали обеспечивать порядок и стабильность в обществе, а значит,
появилась объективная необходимость в принципиально новых регуляторах
общественных отношений.
В отличие от обычаев
правовые нормы фиксируются в письменных источниках, содержат четко
сформулированные дозволения, обязывания,
ограничения и запреты. Изменяются процедура и порядок обеспечения реализации
правовых норм, появляются новые способы контроля за их выполнением: если
раньше таким контролером были общество в целом, его общественные лидеры, то
в условиях государства это полиция, армия. Споры разрешает суд. Правовые
нормы отличаются от обычаев и санкциями: значительно ужесточаются меры наказания за посягательства на
собственность социальной верхушки, наказания за преступления против
личности дифференцируются в зависимости от статуса потерпевшего —
свободного, раба, мужчины, женщины.
Говоря об особенностях
образования права, необходимо помнить, что процесс возникновения
государства и права протекал во многом параллельно, при взаимном их влиянии
друг на друга. Так, на Востоке, где очень велика роль традиций, право
возникает и развивается под воздействием религии и нравственности, а
основными его источниками становятся религиозные положения (поучения) — Законы Ману в Индии,
Коран в мусульманских странах и т.д. В европейских странах наряду с обычным
правом развиваются обширное, отличающееся более высокой, чем на Востоке,
степенью формализации и определенности
законодательство и прецедентное право.
24. Источники (формы) права. Источники российского
права.
Понятие «источник права»
существует много веков. Если исходить из общераспространенного значения
термина «источник», то в сфере права под ним нужно понимать силу, создающую
право. Такой силой прежде всего является власть государства, которая
реагирует на потребности общества, развитие общественных отношений и
принимает соответствующие правовые решения.
Наряду с этим источником
права следует также признать форму выражения государственной воли, форму, в
которой содержится правовое решение государства. С помощью формы право
обретает свои неотъемлемые черты и признаки: общеобязательность, общеизвестность
и т. д. Это понятие источника имеет значение емкости, в которую заключены
юридические нормы.
Обычно в теории называют
четыре вида источников права: нормативный акт, судебный прецедент,
санкционированный обычай и договор.
Наиболее древней формой права
является правовой обычай, т. е. правило, которое вошло в привычку
народа и соблюдение которого обеспечивается государственным принуждением.
Правовой обычай признается источником права тогда, когда он закрепляет уже
давно сложившиеся отношения, одобряемые населением. В рабовладельческих и
феодальных обществах обычаи санкционировались решениями суда по поводу
отдельных фактов. Сейчас встречается и другой способ санкционирования
государством обычаев — отсылка к ним в тексте законов.
Сущность судебного прецедента
заключается в придании нормативного характера решению суда по конкретному
делу. Обязательным для судов является не все решение или приговор, а только
«сердцевина» дела, суть правовой позиции судьи, на основе которой выносится
решение
Нормативный акт — доминирующий
источник права во всех правовых системах мира. Он имеет ряд неоспоримых
преимуществ.
1. Нормативный акт может быть
издан оперативно, в любой своей части изменен, что позволяет относительно
быстро реагировать на социальные процессы.
2. Нормативные акты, как
правило, определенным образом систематизированы, что позволяет легко
осуществлять поиск нужного документа для применения или реализации.
3. Нормативные акты позволяют
точно фиксировать содержание правовых норм, что помогает проводить единую
политику, не допускать произвольного толкования и применения норм.
4. Нормативные акты
поддерживаются государством, им охраняются. В случае нарушения положений
нормативных актов нарушители преследуются и наказываются на основании
закона.
Все источники права могут
быть классифицированы на две группы: нормативно-правовые акты (законы,
указы, постановления, инструкции, договоры) и иные источники права
ненормативного характера (правовые обычаи, судебные прецеденты и решения).
В данном случае нормативность выступает критерием разграничения юридических
актов и означает лишь то, что юридические документы содержат нормы права,
общие правила поведения, установленные государством. Нормативно-правовые
акты:
а) дифференцированы,
поскольку механизм государства имеет разветвленную структуру органов с
определенными правотворческими полномочиями и значительным объемом иных
функций, которые реализуются с помощью издания юридических актов;
б) иерархизированы (при
ведущей роли конституции государства), ибо эта система строится на основе
разновеликой юридической силы актов, в результате чего нижестоящие
источники права находятся в зависимом положении по отношению к вышестоящим
и не могут им противоречить;
в) конкретизированы по
предмету регулирования, субъектам исполнения и реализации права, указания
на которых содержатся в источниках,
Как видно из изложенного, в
любом современном государстве источники права (и прежде всего законы,
статуты парламента) упорядочены, но вместе с тем они вряд ли составляют
строгую систему, особенно акты подзаконного правотворчества, правовые
обычаи и прецеденты. Скорее всего, это совокупность нормативных и иных
юридических актов, устанавливающих определенный, правовой режим.
Итак, нормативный акт — это
официальный документ, созданный компетентными органами государства и
содержащий общеобязательные юридические нормы (правила поведения).