36. Субъекты правовых отношений: их признаки и
виды.
Субъектами права являются
индивиды или организации, которые на основании юридических норм могут быть
участниками правоотношений, т. е. носителями субъективных прав и
обязанностей.
Правосубъектность есть
предусмотренная нормами права способность (возможность) быть участником
правоотношений. Она представляет собой сложное юридическое свойство, состоящее из
двух элементов — правоспособности и дееспособности.
Правоспособность — это предусмотренная
нормами права способность (возможность) лица иметь субъективные права и
юридические обязанности.
Дееспособность — предусмотренная
нормами права способность и юридическая возможность лица своими действиями
приобретать права и обязанности, осуществлять и исполнять их.
Разновидностями дееспособности являются сделкоспособность, т. е.
способность (возможность) лично, своими действиями совершать
гражданско-правовые сделки, и деликтоспособность — предусмотренная
нормами права способность нести юридическую ответственность за совершенное
правонарушение.
Граждане — самые многочисленные
субъекты права, они вступают в различные правоотношения:
гражданско-правовые, семейные, трудовые, земельные, финансовые,
процессуальные и другие. От социальной и правовой активности гражданина
зависит его положение в обществе, социальной группе, трудовом коллективе,
его успех в жизни.
Иностранные граждане и лица
без гражданства могут быть субъектами трудовых, гражданских, процессуальных и иных
правоотношений, но они не имеют избирательных прав, на них не
распространяется воинская обязанность, некоторые статьи Уголовного кодекса
(например, об измене Родине) и т. д. Помимо общего (конституционного)
правового статуса разные граждане имеют специальный статус, который
определяется более конкретными законами: например, статус рабочего,
военнослужащего, работника милиции, студента, пенсионера и т. д.
Государственные организации создаются для
выполнения разнообразных функций. Как субъектов права их можно подразделить
на три группы:
1) органы государства,
выполняющие функции управления и обладающие властными полномочиями. Чаще
всего они выступают субъектами административных, земельных,
уголовно-правовых, процессуальных правоотношений. Правовое положение
органов государства характеризуется компетенцией, т.е. совокупностью
прав и обязанностей, предусмотренных соответствующими нормативными актами;
2) учреждения, занимающиеся
социально-культурной деятельностью, не связанной с властными полномочиями.
Такие учреждения состоят на бюджете государства, наделяются комплексом прав
и обязанностей для выполнения своих функций;
3) предприятия, занимающиеся
хозяйственной деятельностью, действующие на праве хозяйственного ведения
(унитарные предприятия) или на праве оперативного управления (казенные
предприятия). Государство несет субсидиарную ответственность по их
обязательствам (п. 3 ст. 56 и п. 5 ст. 115 ГК РФ).
Права юридических лиц
получают и многие негосударственные организации (хозяйственные товарищества
и общества, производственные и потребительские кооперативы, общественные,
религиозные организации и т. д.).
Негосударственные организации действуют не только
в сфере хозяйства, но и в сфере политики (партии), защиты прав граждан
(юридические консультации, общества охраны прав потребителей, профсоюзы),
выступают в качестве субъектов права в государственно-правовых,
административно-правовых, трудовых, процессуальных и иных отношениях.
Государство в целом выступает в
качестве субъекта права в государственно-правовых (межгосударственные,
между республиками и Федерацией) и некоторых имущественных (при выпуске
облигаций внутригосударственного займа, в отношении права собственности на
бесхозяйное имущество, на клады и т. д.)
взаимосвязях, является собственником предприятий промышленности,
транспорта, связи и др.
Социальные общности (народ, нация,
население региона, трудовой коллектив) являются субъектами права в особых,
предусмотренных законом случаях. Однако чаще всего социальные общности
действуют через государственные и общественные организации.
37. Понятие и теории об объекте правоотношения.
Объект правоотношения — это то реальное
благо, на использование или охрану которого направлены субъективные права и
юридические обязанности.
Монистическая теория – говорит о том, что
объектом правового отношения могут выступать только действия субъектов. Это
обосновывается тем, что именно действия людей, их поступки (деяния)
подвергаются регулированию правовыми нормами и только люди способны
реагировать на такое воздействие.
Плюралистическая концепция – доказывает, что
объекты правовых отношений так же разнообразны, как и сама жизнь, как
общественные отношения, по поводу которых они и возникают. При этом все
нормы права оказывают влияние не только на людей, и их поведение, но через
них на непосредственные объекты материального мира, по поводу которых и
возникают указанные правоотношения. То же можно сказать и в отношении
нематериальных объектов, как то: отношений собственности, духовных и
культурных ценностей. Даже сами политические и правовые отношения могут быть
объектом возникающих новых правовых отношений, ведь социальные общности,
государственные структуры и учреждения, институты и организации получают
или изменяют свои правовые статусы с помощью правовых норм. Через них
закрепляются различные режимы и состояния, закрепляются владение, и
распоряжение, пользование материальными благами.
Субъективное право – это право не
только на действия, но и на конкретные блага. Эта концепция поддерживается
большинством учёных – правоведов. Поэтому, исходя из характера и видов
правовых отношений, выделяют следующие виды их объектов.
Материальные блага – предметы материального мира. Эти объекты
характерны для имущественных гражданско-правовых отношений.
Нематериальные блага (личные) – жизнь, здоровье, свобода, честь. Эти объекты
присущи правоотношениям, возникающим в связи с совершением уголовных
преступлений.
Продукты духовного творчества – произведения скульптуры и живописи,
литературы и кино, музыки и сценичного искусства, открытия и изобретения –
все результаты интеллектуальной деятельности человека.
Ценные бумаги и официальные документы – акции, государственные обязательства,
деньги, личные документы и т.т.
38. Правосубъектность физических и юридических лиц.
Правосубъектность есть
предусмотренная нормами права способность (возможность) быть участником
правоотношений. Она представляет собой сложное юридическое свойство, состоящее из
двух элементов — правоспособности и дееспособности.
Правоспособность — это предусмотренная
нормами права способность (возможность) лица иметь субъективные права и
юридические обязанности.
Дееспособность — предусмотренная
нормами права способность и юридическая возможность лица своими действиями
приобретать права и обязанности, осуществлять и исполнять их.
Разновидностями дееспособности являются сделкоспособность, т. е.
способность (возможность) лично, своими действиями совершать
гражданско-правовые сделки, и деликтоспособность — предусмотренная
нормами права способность нести юридическую ответственность за совершенное
правонарушение.
Граждане — самые многочисленные
субъекты права, они вступают в различные правоотношения:
гражданско-правовые, семейные, трудовые, земельные, финансовые,
процессуальные и другие. От социальной и правовой активности гражданина
зависит его положение в обществе, социальной группе, трудовом коллективе,
его успех в жизни.
Иностранные граждане и лица
без гражданства могут быть субъектами трудовых, гражданских, процессуальных и иных
правоотношений, но они не имеют избирательных прав, на них не
распространяется воинская обязанность, некоторые статьи Уголовного кодекса
(например, об измене Родине) и т. д. Помимо общего (конституционного)
правового статуса разные граждане имеют специальный статус, который определяется
более конкретными законами: например, статус рабочего, военнослужащего,
работника милиции, студента, пенсионера и т. д.
Государственные организации создаются для
выполнения разнообразных функций. Как субъектов права их можно подразделить
на три группы:
1) органы государства,
выполняющие функции управления и обладающие властными полномочиями. Чаще
всего они выступают субъектами административных, земельных,
уголовно-правовых, процессуальных правоотношений. Правовое положение
органов государства характеризуется компетенцией, т.е. совокупностью
прав и обязанностей, предусмотренных соответствующими нормативными актами;
2) учреждения, занимающиеся
социально-культурной деятельностью, не связанной с властными полномочиями.
Такие учреждения состоят на бюджете государства, наделяются комплексом прав
и обязанностей для выполнения своих функций;
3) предприятия, занимающиеся
хозяйственной деятельностью, действующие на праве хозяйственного ведения
(унитарные предприятия) или на праве оперативного управления (казенные предприятия).
Государство несет субсидиарную ответственность по их обязательствам (п. 3
ст. 56 и п. 5 ст. 115 ГК РФ).
Права юридических лиц
получают и многие негосударственные организации (хозяйственные товарищества
и общества, производственные и потребительские кооперативы, общественные,
религиозные организации и т. д.).
Негосударственные организации действуют не только
в сфере хозяйства, но и в сфере политики (партии), защиты прав граждан
(юридические консультации, общества охраны прав потребителей, профсоюзы),
выступают в качестве субъектов права в государственно-правовых,
административно-правовых, трудовых, процессуальных и иных отношениях.
Государство в целом выступает в
качестве субъекта права в государственно-правовых (межгосударственные,
между республиками и Федерацией) и некоторых имущественных (при выпуске
облигаций внутригосударственного займа, в отношении права собственности на
бесхозяйное имущество, на клады и т. д.) взаимосвязях, является
собственником предприятий промышленности, транспорта, связи и др.
Социальные общности (народ, нация,
население региона, трудовой коллектив) являются субъектами права в особых,
предусмотренных законом случаях. Однако чаще всего социальные общности
действуют через государственные и общественные организации.
39. Содержание правового отношения. Субъективные
права и юридические обязанности.
Юридическое содержание
правоотношения — это возможность определенных действий управомоченного,
необходимость определенных действий или необходимость воздержания от
запрещенных действий обязанного, а фактическое — сами действия, в
которых реализуются права и обязанности. Юридическое и фактическое
содержание не тождественны. Первое богаче второго, включает в себя
неопределенное количество возможностей. Содержание правоотношения —
это субъективные юридические права и обязанности. Субъективное право и
соответствующая ему обязанность образуют юридическую связь управомоченной и
обязанной сторон. Причем правовое отношение может состоять из одной или нескольких
юридических связей.
Существует два типа правовых
связей: относительные, возникающие между отдельными лицами (субъектами
права), и абсолютные — между субъектом права и обществом (всяким и каждым).
Субъективное право — это
предусмотренная для управомоченного лица в целях удовлетворения его
интересов мера возможного поведения, обеспеченная юридическими
обязанностями других лиц. Каковы же признаки данного права? 1. Субъективное
право есть мера возможного поведения. Мера означает границу, предел проявления
чего-нибудь. Применительно к субъективному праву мера включает в себя вид и
размер возможного поведения. Субъективное право — это возможное
поведение, т. е. носитель субъективного права всегда имеет выбор:
действовать определенным образом или воздержаться от действий. 2.
Содержание анализируемого права устанавливается нормами права и
юридическими фактами. 3. Осуществление субъективного права обеспечено
обязанностью другой стороны. В одних случаях эта обязанность состоит в
воздержании от действий, нарушающих субъективное право другой стороны, в
других — данное право обеспечивается исполнением обязанности, т. е.
активными действиями обязанного лица. 4. Субъективное право предоставляется
управомоченному лицу для удовлетворения его интересов; при отсутствии
последнего стимул для осуществления субъективного права теряется. 5. Данное
право состоит не только в возможности, но и в юридическом или фактическом
поведении у право-моченного лица.
Субъективное право — сложное
явление, включающее в себя ряд правомочий: а) право на собственные
фактические оействия, направленные на использование полезных свойств
объекта права (например, собственник вещи вправе использовать ее по прямому
назначению); б) право на юридические действия, на принятие
юридических решений (собственник вещи может ее заложить, подарить, продать,
завещать и т. д.); в) право требовать от другой стороны исполнения
обязанности, т. е. право на чужие действия (заимодавец имеет право
требовать от заемщика возврата денег или вещей); г) право притязания,
которое заключается в возможности привести в действие аппарат принуждения
против обязанного лица, т. е. право на принудительное исполнение
обязанности (в принудительном порядке может быть взыскан долг, произведено
восстановление рабочего или служащего на работе).
Юридическая обязанность есть
предписанная обязанному лицу и обеспеченная возможностью государственного
принуждения мера необходимого поведения, которой оно должно следовать в
интересах управомо-ченного лица.
Юридическая обязанность имеет
следующие признаки. 1. Это мера необходимого поведения, точное определение
того, каким оно должно быть. Соблюдение такой меры обязательно, ибо
обязанность обеспечена возможностью государственного принуждения (если
обязанность состоит в уплате долга, то точно должны быть определены размер
долга, срок уплаты и т. д.). 2. Она устанавливается на основе юридических
фактов и требований правовых норм.
3. Обязанность
устанавливается в интересах управо-моченной стороны — отдельного лица или
общества (государства) в целом. 4. Обязанность есть не только (и не
столько) долженствование, но и реальное фактическое поведение обязанного
лица. 5. У обязанного лица нет выбора между исполнением и неисполнением
обязанности. Невыполнение или ненадлежащее выполнение юридической
обязанности является правонарушением и влечет меры государственного
принуждения.
Юридическая обязанность имеет
три основные формы: воздержание от запрещенных действий (пассивное
поведение); совершение конкретных действий (активное поведение);
претерпевание ограничений в правах личного, имущественного или
организационного характера (мер юридической ответственности).
Субъективное право и
обязанность неразрывно связаны. Нет субъективного права, не обеспеченного
обязанностью.
40. Юридические факты. Понятие, значение,
классификация, презумпции, сложные составы. Правоотношения как юр.факт.
Юридический факт — конкретное
жизненное обстоятельство, с наступлением которого норма права связывает
возникновение, изменение, прекращение правоотношений.
Рассматриваемые факты
называются юридическими, поскольку предусмотрены в нормах права: прямо — в
гипотезе, косвенно — в диспозиции, санкции. Как только в жизни появляются
факты, указанные в гипотезе нормы, последняя начинает действовать, т. е.
лица — адресаты нормы — приобретают права и обязанности, названные в ее
диспозиции.
Диспозиция управомочивающей
или обязывающей правовой нормы предписывает, каким может или должно быть
поведение активной стороны. Действия лиц, совершаемые в соответствии с
предписаниями диспозиции юридической нормы, являются юридическими фактами,
реализующими права и обязанности. Кроме того, факты называются юридическими
потому, что вместе с нормами права определяют конкретное содержание
взаимных прав и обязанностей сторон. Например, содержание прав и
обязанностей покупателя и продавца устанавливается не столько нормой
гражданского права, сколько договором между сторонами, а последний является
юридическим фактом. Очень часто для возникновения правоотношения требуется фактический
состав, т. е. совокупность двух или нескольких юридических фактов,
наличие которых необходимо для наступления юридических последствий. Нередко
нормы права связывают юридические последствия не только с наличием того или
иного обстоятельства, но и с его отсутствием. Типичным примером такой связи
служит неисполнение обязанности, которое выступает основанием возникновения
процессуального отношения в целях защиты нарушенного права. Факты,
свидетельствующие об отсутствии каких-либо обстоятельств или действий, в
юридической науке называются отрицательными.
Классификация юридических
фактов. Юридические факты представляют собой разнообразные жизненные
обстоятельства, а потому их можно классифицировать по различным основаниям.
Важнейшим является деление юридических фактов по тем последствиям, которые
они влекут, и их волевому содержанию.
По последствиям юридические
факты делятся на право-образующие, правоизменяющие и правопрекращающие.
Правообразующие факты вызывают
возникновение правоотношений. Это гражданско-правовые сделки, заключение
трудового договора, заключение брака в соответствии с нормами семейного
права, совершение преступных действий, вызывающих уголовно-правовые
отношения.
Правоизменяющие факты изменяют
правоотношения. Например, перевод на другую работу изменяет содержание
трудового правоотношения между сторонами, хотя в целом правоотношение
сохраняется.
Правопрекращающие факты обусловливают
прекращение правоотношений. Таковыми являются действия лица по
осуществлению субъективного права или исполнению юридической обязанности.
Однако правоотношение может прекращаться не только в результате реализации
субъективных прав и обязанностей, но и вследствие, например, смерти
человека (субъекта права), гибели вещи (объекта правоотношения).
По волевому признаку
юридические факты делятся на события и деяния (действие или бездействие).
События — это такие
юридические факты, наступление которых не зависит от воли субъектов
правоотношения (пожар от удара молнии, истечение срока, естественная смерть
человека и др.).
Действия — волевые акты
поведения людей, внешнее выражение их воли и сознания. Они могут быть
правомерными и неправомерными. Правомерные действия совершаются в рамках
предписаний действующих норм. Они подразделяются на индивидуальные
юридические акты и юридические поступки. Индивидуальные юридические акты
- внешне выраженные решения людей, направленные на достижение правового
результата. К ним относятся акты применения права, договоры между
организациями, гражданско-правовые сделки, заявления граждан и другие
волеизъявления, вызывающие правовые последствия. Юридические поступки
есть фактическое поведение людей, составляющее содержание реальных
жизненных отношений (например, выполнение трудовых обязанностей, передача
вещей и денег по договору купли-продажи). Неправомерные действия — это
преступления и проступки, идущие вразрез с правовыми предписаниями.
Бездействие — это пассивное
поведение, не имеющее внешнего выражения. Бездействие может быть
правомерным (соблюдение запретов) и неправомерным (неисполнение
обязанности).
Эффективность и
результативность законов и иных нормативно-правовых актов в большой мере
зависит от того, насколько точны и ясны юридические формулировки, насколько
они логически связаны и последовательны, насколько единообразно применение
юридических понятий и терминов. Этому способствуют правила и приемы
юридической техники, которые используются законодателем в ходе подготовки
нормативно-правовых актов.
Итак, юридическая техника —
это совокупность правил, средств и приемов разработки, оформления и
систематизации нормативных актов в целях их ясности, понятности и
эффективности. Объектом юридической техники является текст нормативного
документа, в отношении которого применяются интеллектуальные усилия
законодателя. Именно последний и использует различные правила и приемы
подготовки нормативных актов.
Необходимо отметить, что
уровень развития юридической техники всегда служит надежным показателем
уровня развития правовой культуры общества. Несомненно также и то, что
юридическая техника не чисто техническая, прикладная проблема, а критерий
определения сущности права, критерий направленности политической воли
законодателя.
Правила подготовки проектов
нормативных актов весьма многообразны и многочисленны. Назовем наиболее
общие из них:
1) конкретность, ясность и
исчерпывающая полнота правового регулирования;
2) логика в изложении текста
документа и связь нормативных предписаний между собой;
3) отсутствие противоречий,
пробелов, коллизий как в нормативном акте, так и во всей системе
законодательства;
4) ясность, простота
применения и понимания терминов; недопустимость использования в тексте
документа неясных, многозначных и нечетких, эмоционально насыщенных
терминов типа «бесчинство», «буйнопомешанный», «исключительный цинизм»
5) отказ от канцеляризмов,
словесных штампов, устаревших оборотов и редко встречающихся слов
(«присовокуплять», «довольствие» и др.);
6) краткость и компактность
изложения правовых норм, сокращение до минимума дублирования нормативного
материала по одному и тому же вопросу.
От правил юридической техники
следует отличать правила оформления нормативного акта. Это специфические и
унифицированные нормы, которые фиксируют официальные реквизиты и
структурные части нормативного акта. Так, все конституции всегда имеют
преамбулу (вводную часть), а кодексы состоят обычно из общей и особенной
частей, нумерация статей в кодексе сплошная, и при включении в него новой
нормы ей присваивается индекс («значок»), который не нарушает установленной
нумерации.
К реквизитам нормативного
акта, подтверждающим его официальный характер, относятся: дата и место его
принятия, подписи должностных лиц, заголовок (полный и сокращенный),
указание на адресатов юридического документа.
42. Пробелы в законодательстве. Способы и правила
их преодоления.
В правоприменительной
практике иногда возникают ситуации, когда спорное отношение имеет правовой
характер, входит в сферу правового регулирования, но не предусмотрено
конкретной нормой права. Правоприменитель обнаруживает пробел в
законодательстве.
Пробел в законодательстве —
это отсутствие конкретной нормы, необходимой для регламентации отношения,
входящего в сферу правового регулирования.
Круг общественных отношений,
составляющих сферу правового регулирования, устанавливается законодателем
двумя способами.
Во-первых, каждая юридическая
норма регулирует отдельный вид общественных отношений, признаки которого
описываются в ее гипотезе. Таким образом, каждая норма имеет свой
«участок» в общей сфере правового регулирования. Совокупность подобных
«участков», если иметь в виду все без исключения нормы какой-либо отрасли, и
составит общую сферу правового регулирования данной отрасли.
Во-вторых, круг отношений,
которые признаются правовыми, законодатель закрепляет по отраслям права
посредством специализированных норм. Такие нормы предназначены для
установления круга отношений, входящих в сферу правового регулирования.
Так, ст. 2 ГК РФ имеет заголовок «Отношения, регулируемые гражданским
законодательством». В ч. 1 названной статьи предусмотрено, что «гражданское
законодательство определяет правовое положение участников гражданского
оборота, основания возникновения и порядок осуществления права
собственности и других вещных прав, исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности), регулирует
договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и связанные с
ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии
воли и имущественной самостоятельности их участников». В ст. 2 «Отношения,
регулируемые семейным законодательством» Семейного кодекса РФ записано: «Семейное
законодательство устанавливает условия и порядок вступления в брак,
прекращения брака и признания его недействительным, регулирует личные
неимущественные и имущественные отношения между членами семьи: супругами,
родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), а в случаях и в
пределах, предусмотренных семейным законодательством, между другими
родственниками и иными лицами, а также определяет формы и порядок
устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей». Аналогичным
образом фиксируется круг правовых отношений и в других отраслях права.
Вместе с тем для
правоприменителя недостаточно определить правовой характер рассматриваемого
случая. Ему необходимо знать, каковы его правовые последствия. Эту
информацию он может получить лишь из конкретных норм, в диспозициях которых
сформулированы в общем виде права и обязанности сторон. Если таких норм
нет, то налицо пробел в законодательстве.
Пробелы в законодательстве
существуют в основном вследствие двух причин: во-первых, в результате
появления новых общественных отношений, которые в момент принятия закона не
существовали и не могли быть учтены законодателем; во-вторых, из-за
упущений при разработке закона.
В таких ситуациях обычно используются специальные
приемы: аналогия закона и аналогия права. Аналогия закона — это применение к не урегулированному в конкретной
норме отношению нормы закона, регламентирующей сходные отношения.
Необходимость применения данного приема заключается в том, что решение по
юридическому делу обязательно должно иметь правовое основание. Поэтому если
нет нормы, прямо предусматривающей спорный случай, то надо отыскать норму,
регулирующую сходные со спорным отношения. Правило найденной нормы и
используется в качестве правового основания при принятии решения по делу. Необходимо
также отсутствие соглашения сторон и применимого к спорному случаю обычая
делового оборота.
Аналогия права — это
применение к не урегулированному в конкретной норме спорному отношению при
отсутствии нормы, регулирующей сходные отношения, общих начал и смысла
законодательства.
При аналогии права принципы
выполняют непосредственно регулирующую функцию и выступают единственным
нормативно-правовым основанием правоприменительного решения.
Применение аналогии права,
таким образом, обосновано при наличии двух условий: при обнаружении пробела
в законодательстве и при отсутствии нормы, регулирующей сходные отношения,
что не дает возможности использовать аналогию закона.
43. Понятие, стадии и принципы правотворчества.
Правотворчество - это деятельность государственных
органов по принятию, изменению и отмене юридических норм. Субъектами
правотворчества выступают государственные органы, органы местного
самоуправления, профсоюзы и т.п. наделенные соответствующими полномочиями, а
также народ при принятии законов на референдумах. Правотворческая
деятельность осуществляется в рамках установленных процессуальных норм,
содержащихся в Конституции, регламентах, уставах и т.п. Правотворчество
заключается в принятии новых норм права, отмене либо совершенствовании
старых путем внесения изменений и дополнений. Правотворчество
характеризуется тем, что: - оно представляет собой деятельность активную,
творческую, государственную; - основная продукция его — юридические нормы,
воплощающиеся главным образом в нормативных актах (кроме этого, в
нормативных договорах, правовых обычаях, юридических прецедентах); -
Правотворчеству присущи следующие принципы: - научность (ибо в процессе
подготовки нормативных актов важно изучать социально-экономическую, политическую
и иную ситуацию, объективные потребности развития общества и т.п.); -
профессионализм (заниматься подобной деятельностью должны компетентные люди
- юристы, управленцы, экономисты и др.); - законность (данная деятельность
должна осуществляться в рамках и на основе Конституции, иных законов и
подзаконных актов); - демократизм (характеризует степень участия граждан в
этом процессе, уровень развития процедурных норм и институтов в обществе);
- гласность (означает открытость, «прозрачность» правотворческого процесса
для широкой общественности, нормальную циркуляцию информации). -
оперативность (предполагает своевременность издания нормативных актов).
Следовательно, принципы правотворчества - это основополагающие идеи,
руководящие начала, исходные положения деятельности, связанной с принятием,
отменой или с заменой юридических норм, это ориентир для органов, творящих
право.
44. Система права и система законодательства,
понятие, содержание, соотношение.
Система права суть внутреннее
строение (структура) права, отражающее объединение и дифференциацию
юридических норм.
С позиций генетического
подхода можно выделить первичные и производные от них критерии. В
качестве первичного (естественного) критерия по отношению к праву выступает
человек. Производными в этом плане могут быть различные, каким-то
способом оформленные социальные и социально-политические образования,
прежде всего государство и общество.
Исторический подход позволяет проследить
весь путь становления права как системы. Общим видимым критерием здесь
выступает форма (источник) права, анализ которой дает возможность
обозначить преимущественные системообразующие начала, характерные для той
или иной системы права, специфику компоновки ее элементов, архитектонику. В
соответствии с данным критерием различают обычное (традиционное)
право, прецедентное право, договорное право и право законов
(кодифицированное, статутное, декретное право).
Системно-структурный срез обозначает
пространственное, определенным образом упорядоченное расположение норм
права. Упорядоченность, согласованность, взаимосвязанность и
дифференцированность комбинаций юридических норм обусловлены
структурированностью общественных отношений и целенаправленностью их
правового опосредсвания.
Юридическая норма есть первичный и
конечный структурный элемент права. Она первая испытывает на себе
изменения, в нем происходящие. Благодаря своему универсальному, сквозному
значению, норма права распространяет свои свойства и на другие уровни
системы, служит точкой отсчета, единицей измерения правовой материи.
Институт права—это обособленная группа
юридических норм, регулирующих общественные отношения конкретного вида.
Отрасль права представляет собой
обособленную совокупность юридических норм, институтов, регулирующих
однородные общественные отношения. Она отражает более высокий уровень
системообразующих связей, характеризуется определенной целостностью,
автономностью. Отрасли подразделяются на материальные и процессуальные.
Критериями деления права на отрасли и институты выступают предмет и метод
правового регулирования.
Предмет правового
регулирования — это фактические отношения людей, объективно нуждающиеся в правовом
опосредовании.
Метод правового регулирования есть совокупность
приемов юридического воздействия на поведение людей, выработанных в
результате длительного человеческого общения. Если предмет правового
регулирования отвечает на вопрос, что регулирует право, то метод —
на вопрос, как регулирует.
Система законодательства. Системой
законодательства понимается совокупность иормативно-правовых актов, в
которых объективируются внутренние содержательные и структурные
характеристики права. Данная система является внешним выражением системы
права. Последняя же свое реальное бытие получает именно в четких,
формально-определенных актах — документах. Однако совпадение между системой
права и системой законодательства в пределах от отдельной нормы до права в
целом не абсолютно. В этих границах они существуют самостоятельно, так как
обладают своей спецификой, имеют собственные тенденции развития.
Горизонтальное (отраслевое) строение системы
законодательства обусловлено предметом правового регулирования —
фактическими общественными отношениями. На основе данного критерия
вычленяются отрасли законодательства, соответствующие отраслям системы
права (конституционное право — конституционное законодательство, трудовое
право — трудовое законодательство, гражданское процессуальное право —
гражданское процессуальное законодательство).
Вертикальное (иерархическое) строение отражает
иерархию органов государственной власти и нормативно-правовых актов по их
юридической силе. Во главе системы нормативно-правовых актов Российской
Федерации стоит Конституция, далее идут законы, указы Президента,
постановления Правительства, нормативные акты местных органов власти,
локальные нормативные акты.
Федеративное строение системы
основано на двух критериях — федеративной структуре государства и круге
полномочий субъектов Федерации в сфере законодательства.
45. Систематизация нормативных правовых актов:
понятие и виды.
В ходе общественного развития
государство активно осуществляет правотворческие функции, в результате чего
издаются сотни различных нормативно-правовых актов по широкому кругу
вопросов. Формирование законодательства как взаимосогласованной и
эффективной системы происходит в результате не только планирования
законотворческих работ нормотворческим органом, но и систематизации.
Систематизация
законодательства — это целенаправленная работа законодателя по упорядочению
и приведению в единую систему действующих законодательных актов с целью их
доступности, лучшей обозримости и эффективного применения. В основе такой
работы лежат знания о системе права, ее отраслях и подотраслях.
Целями систематизации
являются: создание стройной системы законов, обладающей качествами полноты,
доступности и удобства пользования нормативными актами, устранение
устаревших и неэффективных норм права, разрешение юридических коллизий,
ликвидация пробелов и обновление законодательства.
Юридической науке известны
два основных вида систематизации: инкорпорация и кодификация.
Инкорпорация — вид систематизации,
в ходе которой действующие нормативные акты сводятся воедино без изменения
их содержания, переработки и редактирования. В этом случае текстуальное
изложение юридических норм (правил поведения) не подвергается изменению.
Результатом инкорпорации является издание различных сборников или собраний,
которые формируются по тематическому принципу (т. е. по предмету регулирования)
или по годам издания нормативных актов (т. е. по хронологическому
принципу).
Инкорпорация подразделяется
на официальную и неофициальную. К официальной можно отнести Собрание
законодательства Российской Федерации. В его первом разделе публикуются
нормативные акты Президента и Правительства за определенный период, во
втором — их индивидуальные правовые акты. К неофициальной инкорпорации
относятся сборники нормативных материалов по отраслям права, издаваемых в
учебных целях, для просвещения населения и т.д. На подобного рода
неофициальные инкорпоративные материалы нельзя ссылаться в ходе
рассмотрения юридических дел в суде, арбитраже и других
правоприменитель-ных органах.
Кодификация предполагает
переработку норм права по содержанию и их систематизированное, научно
обоснованное изложение в новом законе (своде законов, кодексе, основах
законодательства и др.). Кодификация — это систематизационная работа более
высокого уровня, чем инкорпорация, так как в ходе кодификации происходит
качественная переработка действующих юридических норм, устраняются
несогласованности, дублирование, противоречия и пробелы в правовом
регулировании, отменяются неэффективные и устаревшие нормы. Нормативный
материал приводится законодателем в стройную, внутренне согласованную
правовую систему. На смену ранее действовавшему большому числу юридических
нормативных документов приходит новый единый сводный акт, изданием которого
достигается четкость и эффективность в правовом регулировании.
Кодификация законодательства
может быть всеобщей (когда переработке подвергается все законодательство
государства), отраслевой (если перерабатываются нормы определенной отрасли
законодательства) или специальной (охватывающей нормы какого-либо правового
института).
46. Право и мораль в системе нормативного
регулирования общественных отношений.
Право и мораль. Будучи видами
социальных норм, право и мораль обладают общими чертами, которые присущи
всем социальным нормам: общие правила, возникающие в связи с волей и
сознанием людей, соответствующие типу культуры и характеру социальной
организации и т. д. Однако по названным критериям они и принципиально
отличаются.
Правовые нормы возникают в
процессе юридической (прежде всего судебной) и законодательной практики,
функционирования соответствующих институтов общества и государства. Именно
в этих процессах доминирующие в обществе идеи права и правовые
представления переводятся в форму юридических правил, норм общего действия.
Мораль формируется в духовной
сфере жизни общества, не институционализирована, т. е. не связана со
структурной организацией общества и не отделима от общественного сознания.
Нормы морали опираются на складывающиеся в сознании общества представления
о добре и зле, чести, достоинстве, порядочности и т.п., которые
вырабатываются философией, религией, искусством в процессе этического
осмысления мира.
При рассмотрении форм
фиксации правовых и моральных норм обращают на себя внимание различные
формы их существования. Правовые нормы как институциональные регуляторы
закреплены в строго определенных документальных формах (нормативные акты,
судебные решения, нормативные договоры и т. д.). Способы их фиксации должны
отвечать строго установленным требованиям с позиций и характера текстов и
их атрибутов.
Моральные же нормы содержатся
в общественном (массовом) сознании и существуют в виде принципов, понятий,
идей, оценок и т. п. Соответственно нет каких-либо особых требований к их
форме, текстам по поводу морали. Здесь важно подчеркнуть, что такого рода
тексты создаются именно «по поводу» морали, а не содержат моральных норм,
ибо последние по своей природе могут не иметь текстуального закрепления,
документального характера.
Регулятивное воздействие
права на общественные отношения осуществляется через особый механизм
правового регулирования, обеспечивающий перевод общих правил в конкретные
юридические права и обязанности субъектов. Эти права и обязанности
достаточно четко определены в плане возможных и должных действий, т. е.
конкретных вариантов поведения субъектов. В противоположность этому
моральные нормы выражены в безличном долженствовании и воздействуют путем
формирования внутренних регуляторов личности: ценностей, мотивов, установок
и т. п.
Мораль не имеет подобных
специальных механизмов и процедур, а обеспечивается влиянием общественного
мнения, массовым примером, представленным в виде соответствующих убеждений,
ценностей, понятий о справедливости, долге, чести, совести и т. д. Гегель
считал, что общественное мнение содержит принцип справедливости «в форме
здравого смысла людей».
Более сложной является коллизия правовых и
моральных норм в обществах, находящихся в состоянии повышенной социальной
динамики, переживающих реформы разного рода. В этих случаях неизбежно
частичное разрушение общественной морали и правовой системы общества
(зависящее от степени кардинальности идущих реформ), сопряженное со сменой
их типа. Однако переход к новой морали осуществляется, как правило, медленнее,
нежели модернизация правовых институтов и юридических структур. Примером подобной коллизии может служить
современная ситуация с частной собственностью в России. Законодательное
закрепление, формирование института частной собственности и все, что связано
с существованием частного права, фактически не принимается определенными
слоями российского общества, воспитанными на ценностях коллективистской
морали и продолжающие руководствоваться ее приоритетами.
Регулятивное взаимодействие
права и морали достаточно отчетливо отражено в юридических текстах. Так, в
законодательных нормативных актах нередко использование оценочных понятий
нравственного характера (недостойное поведение, цинизм, честь. Это
свидетельствует о том, что, с одной стороны, моральные нормы могут
выполнять функции оснований юридической оценки, а с другой — нарушение
моральных принципов общества является в некоторых случаях достаточным для
наступления правовых последствий (санкций).
Таким образом, можно говорить
о регулятивном взаимодействии морали и права. В целом же можно считать, что
в процессе общественного развития прослеживается тенденция гармонизации
механизмов взаимодействия права и морали, связанная прежде всего с
характером культуры и степенью цивилизованности каждого конкретного общества.