ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА (ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ)
Во многих странах как континентального, так и общего права, источником
норм являются общие принципы права.
3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ
Нормативно-правовой акт используется как основная форма права в
странах с так называемым «писаным» правом, к которым относится и Россия. Его
характерные черты определяются тем, что он, с одной стороны, является одним
из источников юридических норм, а с другой - разновидностью
правовых актов. Таким образом, нормативно-правовой акт:
а) содержит юридические нормы;
б) представляет собой официальный письменный акт-документ;
в) является результатом особой деятельности государства, которую
именуют правотворческой.
Нормативно-правовой акт может приниматься также в порядке делегированного
законодательства или референдума, но так или иначе с участием государства и
выражением его воли.
С учетом названных признаков нормативно-правовой акт можно определить
как официальный письменный акт-документ, содержащий юридические нормы и
принимаемый в определенной процедурной форме:
а) компетентными органами государства;
б) в порядке делегированного законодательства;
в) в пороядке референдума.
Нормативно-правовые акты следует отличать от другой разновидности
правовых актов - индивидуальных юридических, а главное - от актов применения
права. Их объединяет общая юридическая природа, и те и другие содержат
государственно-властные предписания, но у актов применения эти предписания
имеют индивидуальный, конкретный (по субъектам и содержанию) характер.
Основная задача нормативно-правового акта, как и любой формы
права, -хранить правовую информацию и оптимальным образом доводить ее до сведения
адресатов. В этом плане нормативно-правовой акт является наиболее удобной и
совершенной формой права - как для «рядовых» субъектов права, так и для
государства. Посредством него государство может оперативно осуществлять
правовое регулирование, реагировать на правовые потребности общества,
координировать всю работу по управлению общественными процессами.
Виды нормативно-правовых актов. Они делятся прежде всего на законы
и подзаконные нормативно-правовые акты.
Закон обладает следующими признаками:
а) принимается высшими органами государственной власти или в порядке
референдума;
б) ему присуща высшая юридическая сила и верховенство относительно
других источников права;
в) принимается, изменяется и дополняется в особом процедурном
порядке;
г) регулирует наиболее важные социальные сферы, закрепляет наиболее
важные общественные связи, отправные начала правового регулирования;
д) должен отражать волю и интересы общества в целом;
е) исключительно нормативен (содержит только нормы права, в отличие
от других нормативно-правовых актов, которые могут иметь «вкрапления»
индивидуально-властных предписаний).
Законы, в свою очередь, делятся на конституционные
законы и обыкновенные. К числу конституционных относятся:
а) Конституция (как основной политико-правовой акт
страны);
б) законы, которые вносят изменения и дополнения в текст
Конституции;
в) законы, необходимость издания которых предусмотрена самой Конституцией.
В Конституции РФ 1993 г. предусмотрено издание 14 конституционных
законов (о Правительстве РФ, о Конституционном Суде РФ и др.). Конституционные
законы имеют более сложную, чем обыкновенные законы, процедуру принятия. В РФ
на принятый конституционный закон не может быть наложено вето Президента.
Обыкновенные законы можно поделить на кодификационные
(Основы законодательства, Кодексы) и текущие. В федеративном
государстве законы разделяют на федеральные (общефедеральные) и законы
субъектов Федерации.
Подзаконные нормативно-правовые акты должны быть основаны на
законе и не должны ему противоречить.
В Российской Федерации подзаконными (по иерархии) нормативно-правовыми
актами являются следующие:
а) указы Президента РФ;
б) нормативные акты Правительства РФ;
в) нормативные акты центральных органов исполнительной власти
(министерств, государственных комитетов и ведомств).
На уровне субъектов РФ - республиканские законы, акты
президентов (в президентских республиках), постановления правительств
республик, а также нормативные акты республиканских центральных органов исполнительной
власти, органов власти края, области, автономной области, автономных округов,
городов Москвы и Санкт-Петербурга.
Статьей 19 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 22 апреля 1996 г. органам
местного самоуправления (они не входят в систему органов государственной
власти) предоставлено право принимать по вопросам своего ведения правовые акты.
Особой разновидностью нормативно-правовых актов можно считать локальные
нормативные акты (уставы, положения и др.), действующие только в
пределах данного предприятия, учреждения, организации.
4. СУБЪЕКТИВНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРАВО.
ВЗАИМОСВЯЗЬ СУБЪЕКТИВНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ПРАВА И СУБЪЕКТИВНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ОБЯЗАННОСТИ
В юриспруденции слово «право» используется для обозначения двух
взаимосвязанных, но разных явлений: одно из них именуется объективным правом,
другое - субъективным юридическим правом.
Объективное право - это разновидность социальных норм, социальный
регулятор, то есть как бы «право вообще». Характерно, что в этом смысле о праве
невозможно говорить во множественном числе: если речь идет о «правах», значит имеются
в виду права субъективные. Когда объективное право рассматривается вне связи с
субъективным юридическим правом, то его называют просто «правом»: гражданское
право, административное право и т. д.
Субъективное юридическое право - явление, тесно связанное с
объективным правом, обусловленное им, возникающее на его основе, но тем не
менее качественно от него отличающееся, то есть другое явление.
Анализируя данный вопрос, следует сразу разграничить две проблемы:
а) проблему объективного и субъективного в праве;
б) проблему объективного права и субъективного юридического права.
Первая имеет философский характер и смысл ее в том, чтобы
определить, в какой степени то явление общественной жизни, которое юристы
именуют «объективным правом», объективно, а в какой — субъективно. Наша же
проблема лежит в плоскости юриспруденции, и субъективное юридическое право
здесь называется «субъективным» лишь по одной причине: оно есть нечто, принадлежащее
субъекту. Поэтому его даже проще было бы именовать не «субъективным»,
а «субъектным» правом.
Иногда можно встретить такое определение: «субъективное право - это
право субъекта». Кроме явной неполноты и тавтологичности, оно страдает еще
одним серьезным недостатком. Ведь в силу такого специфического обстоятельства,
как существование в правоведении еще одного, качественно отличного, понимания
слова «право» - как особой разновидности социальных норм, можно прийти к
довольно абсурдному выводу: субъективное юридическое право есть некая система
норм, почему-то принадлежащая отдельному субъекту.
В определении субъективного юридического права должно быть дано объяснение
каждому из трех слов, составляющих данный термин:
а) почему оно «субъективное»;
б) что означает «юридическое»;
в) какой смысл в этом случае вкладывается в слово «право».
Субъективное юридическое право - это предоставленная
субъекту права юридическими нормами в целях удовлетворения его интересов мера
возможного (дозволенного) поведения в правоотношении, обеспеченная корреспондирующей
обязанностью другого субъекта правоотношения и гарантированная государством.
Данное определение базируется на следующих признаках:
1. Речь идет о возможности определенного поведения.
2. Эта возможность предоставляется не кому-либо, а именно субъекту
права (лицу правоспособному).
3. Предоставлено субъекту права в целях удовлетворения его
интересов.
4. Существует в правоотношении.
5. Имеет свои границы, будучи мерой поведения.
Нарушение этой меры есть злоупотребление правом.
6. Субъективное юридическое право не может существовать вне
связи с соответствующей юридической обязанностью, без реализации
которой не может быть реализовано и само право.
7. Реализация гарантируется возможностью государственного
принуждения по отношению к носителю корреспондирующей
(соответствующей) юридической обязанности или иными способами правовой защиты.
8. Имеет юридическую природу, которая проявляется в
том, что:
а) возможность определенного поведения предоставляется юридическими
нормами;
б) осуществление этой возможности гарантируется государством.
Характеризуя субъективное право, возникающее на основе юридических
норм, не следует исключать из его термина - «субъективное юридическое право» -
слово «юридическое». Хотя зачастую говорят таким образом: «субъективные права
и юридические обязанности». При этом упуская из вида, что субъективные
права могут быть и неюридическими. Ведь право - не единственный
социальный регулятор. Сколько существует видов социальных норм, столько
же существует и видов субъективных прав: на основе норм морали
возникают субъективные моральные права, на основе корпоративных норм
-субъективные права членов общественных организаций и т.д. Принципиальный
механизм действия социальных норм един: норма — фактические условия —
субъективные права и обязанности.
Надо вообще заметить, что слово «право» в русском языке может
использоваться для обозначения и неюридических явлений. Кроме уже отмеченного
случая, не имеют формально-юридического смысла такие словосочетания, как
«естественное право», «права человека».
Субъективное юридическое право, как и объективное право, имеет свой
«внутренний мир»: свои элементы, внутреннюю организацию, то есть определенное
строение. Его элементы называются правомочиями. Известный российский
правовед Николай Григорьевич Александров предлагал в составе субъективного
юридического права выделять три правомочия: вид и меру возможного
поведения его обладателя, возможность требовать определенного поведения от
обязанных лиц и возможность прибегнуть в необходимых случаях к принудительной
силе государственного аппарата. Если говорить коротко, то это:
а) право на положительные действия;
б) право требования;
в) притязание.
Последнее правомочие иногда выделяют в самостоятельное субъективное
юридическое право в рамках охранительных правоотношений.
Диалектической противоположностью субъективного юридического права
является субъективная юридическая обязанность. Они неразрывно связаны и
не могут существовать друг без друга. Право одного субъекта не может быть
реализовано вне реализации соответствующей обязанности другого субъекта.
Существование же обязанности вне связи с субъективным правом лишено смысла.
Поэтому известный тезис о том, что «не может быть прав без обязанностей», не
только отражает общие начала социальной справедливости, но и выступает
проявлением сугубо правовой закономерности в механизме действия юридических
норм.
Субъективная юридическая обязанность - это возложенная на
субъекта права юридическими нормами в целях удовлетворения интересов
управомоченного субъекта мера должного поведения в правоотношении, реализация
которой обеспечена возможностью государственного принуждения.
Определение субъективной юридической обязанности отражает следующие
ее характерные черты:
1. Речь идет о необходимости (долженствовании)
определенного поведения.
2. Может быть возложена лишь на право- и дееспособное
лицо.
3. Возлагается на субъекта права в целях удовлетворения
интересов управомоченного субъекта.
4. Существует в правоотношении.
5. Должное поведение имеет свои границы (меру).
6. Не может существовать вне связи с субъективным юридическим
правом.
7. Реализация обеспечена возможностью
государственного принуждения.
8. Имеет юридическую природу, которая выражается в
том, что:
а) необходимость определенного поведения возлагается на субъектов
юридическими нормами;
б) реализация обеспечивается возможностью государственного принуждения.
Субъективные юридические права и обязанности, как и всякие
диалектические противоположности, имеют общие черты и в то же время
существенно отличаются друг от друга. Объединяет их, во-первых, общая
юридическая природа: и право, и обязанность вытекают из юридических норм и
гарантируются государством. Во-вторых, и право, и обязанность являются мерами
поведения. В то же время право — это мера возможного поведения, а обязанность -
мера поведения должного. Суть этого различия состоит в том, что реализация
права зависит от воли управомоченного, а воля обязанного лица в этом отношении
детерминирована жестко: оно должно реализовать свою обязанность.
Различие права и обязанности также в том, что если первое
содержит благо для своего обладателя, то вторая осуществляется
не в интересах своего носителя, а в интересах другого лица —
управомоченного.
В заключение можно заметить, что в целом субъективные обязанности
так же, как и субъективные права, могут быть неюридическими:
субъективные моральные обязанности, субъективные обязанности членов
общественных организаций и т. д.
5. ПРАВО И ЗАКОН
Проблема соотношения права и закона родилась практически одновременно
с правом, ставилась еще в древние времена (Демокрит, софисты, Сократ, Платон,
Аристотель, Эпикур, Цицерон, римские юристы) и до сих пор остается центральной
в правопонимании.
В контексте данной проблемы под «законом» следует понимать не закон
в строгом, специальном смысле (как акт верховной власти и источник высшей
юридической силы), а все официальные источники юридических норм (законы,
указы, постановления, юридические прецеденты, санкционированные обычаи и др.).
Концепций, связанных с различением права и закона, существует множество.
Однако можно обозначить два принципиальных подхода:
а) право есть творение государственной власти и
правом следует считать все официальные источники норм независимо от их
содержания;
б) закон, даже принятый надлежащим субъектом и в
надлежащей процедурной форме, может не иметь правового содержания, быть неправовым
законом и выражать политический произвол.
Приверженцем первого подхода у нас в России был, в частности,
известный правовед и теоретик права Габриель Феликсович Шершеневич, который
считал государственную власть источником всех норм права.
Современный исследователь этой проблемы проф. B.C. Нерсесянц утверждает, что правом можно считать только правовой
закон. «Нормы действующего законодательства («позитивного права»), -
пишет он, - являются собственно правовыми (по своей сути и понятию) лишь в той
мере и постольку, поскольку в них присутствует, нормативно выражен и действует
принцип формального равенства и формальной свободы индивидов». В разрешении
этой сложной проблемы нужно исходить, с одной стороны, из общего соотношения и
взаимодействия общества, права и государства, а с другой - из общефилософских
закономерностей связи формы и содержания.
Признано, что право и государство являются самостоятельными (в том
смысле, что не государство порождает право) продуктами, результатами общественного
развития. В такой же степени независимы от государства и современные процессы
правообразования: они идут в недрах общественного организма, проявляют себя в
виде устойчивых, повторяющихся социальных отношений и актов поведения,
формируются как правовые притязания общества и фиксируются общественным
сознанием. А уже дело государства - выявить эти притязания и, основываясь на
началах справедливости, возвести их в закон, то есть оформить в официальных
источниках как общеобязательные правила поведения. Таким образом, получается,
что право как единство содержания и формы складывается в результате
взаимодействия общества и государства: содержание права (сами правила
поведения, информационная сторона права) создается объективно, под
воздействием социальных процессов, а форму праву придает государство.
При различении права и закона обращают внимание на одну сторону проблемы
- на возможность неправового содержания у правовой формы (закона). Однако
правомерен и другой вопрос: а может ли вообще право существовать вне
какой-либо формы объективирования? На этот вопрос следует ответить
отрицательно: не может быть права до и вне своей формы (закона). Ведь
то, что называют «естественным правом», на самом деле представляет собой
естественно-социальные начала, которые должны определять содержание
юридических предписаний, а правом в собственном смысле (с точки зрения
современных представлений о свойствах права) не является. Тем более что, как
справедливо замечает проф. B.C. Нерсесянц, различение
естественного права и позитивного права - лишь одна из многих возможных версий
соотношения права и закона. В настоящее время суть проблемы различения права и
закона состоит не в противопоставлении естественного права позитивному, а в
установлении соответствия между содержанием и формой самого позитивного права.
С этих позиций можно наметить пункты, из которых следует исходить в
характеристике соотношения права и закона:
1. Право и закон следует различать. Закон
(официальные источники норм) - это форма выражения, объективирования права
вовне, а право -единство этой формы и содержания (правил поведения).
2. Не может быть права до и вне закона (своей формы).
Форма - способ жизни права, его существования. Как замечает проф. Мушинский:
«Все современные системы права одеты в мундир законодательства».
3. Закон может иметь неправовое содержание, быть, с
этой точки зрения, пустой, бессодержательной формой - «неправовым законом».
(Правовое содержание у закона или неправовое - это определяется как на основе
общих естественно-правовых начал, так и исходя из конкретно-исторических условий
существования данного общества.)
Такой подход отвечает и общим законам связи формы и содержания явлений.
Так, может иметь место бессодержательная форма (бессодержательна она, конечно,
в строго заданном отношении: «какое-то» содержание у нее все равно есть), но не
может быть содержания вне какой-либо формы. Например, можно имитировать из бумаги
форму стула, которая внешне будет очень на него похожа. Однако с точки зрения
самого предназначения, функций стула, эта конструкция будет абсолютно
бессодержательна: стулом она является лишь по форме. С другой стороны, не
удастся использовать в качестве стула то, что вообще не имеет никакой формы.
6. ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ
Норма (от лат. «norma») - мера, правило, образец, стандарт. Нормы могут иметь
отношение к самым различным объектам и процессам: естественным (природным),
техническим, социальным. Норма указывает на границы, пределы, в которых тот
или иной объект сохраняет свое качество, способность к функционированию,
остается самим собой (не утрачивает сущность).
Непосредственно человека могут касаться и несоциальные нормы. Например,
норма температуры человеческого тела. Социальные нормы - это правила,
регулирующие поведение людей в обществе. Для них характерны следующие
черты:
1. Социальность. Они регулируют социальные сферы,
которые включают в себя:
а) людей;
б) общественные отношения, то есть отношения между людьми и их коллективами;
в) поведение людей. Таким образом, социальные нормы формируют социальные
структуры и регулируют социально значимое поведение человека.
2. Объективность. Общество как сложный социальный
организм (система) объективно нуждается в регулировании. Социальные нормы
складываются исторически, закономерно, под давлением социальной необходимости.
Они возникают как результат нормативного обобщения, нормативной фиксации
устойчивых повторяющихся общественных связей и актов взаимодействия между
людьми. Потребность в закреплении и воспроизведении этих необходимых обществу
отношений и актов деятельности человека и порождает феномен
социально-нормативного регулирования.
В то же время следует учитывать значение субъективного
фактора в становлении социальных норм. Они не могут возникнуть, не
пройдя, не преломившись через общественное сознание: необходимость тех или
иных социальных норм должна быть осознана обществом.
3. Нормативность. Социальные нормы имеют общий
характер, действуют как типовые регуляторы поведения. Их адресаты определены
не конкретно (поименно), а путем указания на их типовые признаки (возраст,
вменяемость или, например, общие требования к статусу юридического лица).
Нормативность проявляется и в неоднократности действия социальных норм:
социальная норма вступает в действие всякий раз, когда возникает
типовая ситуация, предусмотренная как условие ее вступления в процесс
регулирования. Здесь надо заметить, что социальные нормы всегда по содержанию
определены, но типовым образом, как общая модель поведения.
4. Социальные нормы есть меры свободы индивида,
устанавливающие пределы его социальной экспансии, поведенческой активности,
способов удовлетворения интересов и потребностей.
5. Обязательность. Социальные нормы как нормативное
выражение социальной необходимости всегда в той или иной мере обязательны,
имеют предписывающий характер.
6. Процедурность. Социальному регулированию присуща
процедурность, то есть наличие тех или иных процедурных форм, детально
регламентированных порядков реализации, действия социальных норм.
7. Санкционированность. Каждый нормативный регулятор
имеет механизмы обеспечения реализации своих предписаний.
8. Системность присуща как отдельным нормам, так и их
массиву в масштабе общества. Во всяком случае, общество должно стремиться к
формированию такой системы, совершенствованию ее системных качеств, налаживанию
взаимодействия между видами социальных норм.
В обществе действуют политические, правовые, моральные,
религиозные, корпоративные, нормы обычаев и другие социальные нормы. Все эти
разновидности взаимодействуют в рамках нормативной системы общества, сохраняя
при этом качества особых социальных регуляторов. Сравнительный анализ их регулятивных
особенностей следует проводить с учетом источников формирования; предметов
регулирования; характера (степени) внутренней организации; формы существования
(объективирования вовне); способов регулятивного воздействия; механизмов
(методов, средств) обеспечения реализации своих норм и др. моментов.
Основными социальными регуляторами являются право и мораль (см. об
этом отдельный вопрос настоящего пособия).
Политические нормы. В широком смысле политическими можно
назвать и правовые нормы. Хотя существует точка зрения, что инструментом политики
является закон, а право таковым считать нельзя: оно имеет естественную основу и
выступает мерой свободы индивида в обществе.
Политические нормы выделяются прежде всего по содержанию и сфере
действия, предмету регулирования. Поэтому они могут содержаться не только в
политических документах (политических декларациях, манифестах и т. п.), но и в
нормативно-правовых актах, актах общественных организаций, быть нормами
политической этики (морали). Когда политическая норма закреплена в нормативном
юридическом акте, она будет юридической нормой политического содержания. В этом
смысле конституции государств выступают как нормативные политико-правовые
акты.
Политические нормы формируются в сфере общественного сознания на основе
политических представлений, принципов, оценок, ценностных ориентаций. В этом
смысле политические нормы выступают результатом осознания субъектами политики
особых интересов (прежде всего экономических) своей социальной группы. И здесь
можно усмотреть единый источник формирования политических и правовых норм -
отношения собственности.
Политические нормы регулируют отношения и деятельность субъектов
политики: народов, наций, классов, отдельных политиков, граждан и государства
и др.
Обычаи - это правила поведения, складывающиеся исторически,
в силу данных фактических отношений и в результате многократного повторения
вошедшие в привычку. Для них характерны следующие черты:
а) живут в общественном сознании (а именно - в
общественной психологии);
б) с точки зрения регулятивных особенностей им в наименьшей степени
присуще внешнее, то есть предписывающее регулирование; они проникают в
сферу индивидуального сознания даже глубже, чем нормы морали;
в) складываются спонтанно, в результате многократного повторения
одних и тех же актов поведения;
г) представляют собой точные модели («слепки») тех отношений и
актов поведения, которые обычаи нормативно обобщают. Отсюда их конкретность, детализированность;
д) каждый обычай имеет социальное основание (причину
возникновения), которое в дальнейшем может быть и утрачено. Однако обычай и в
этом случае может продолжать действовать в силу привычки;
е) имеют, как правило, локальную (по кругу субъектов,
по местности) сферу действия;
ж) в качестве средств обеспечения выступают сила привычки и
общественное мнение;
з) в масштабе общества не представляют собой целостного
образования -системы, что обусловлено стихийностью, спонтанностью их
формирования, а также длительностью этих процессов.
Среди других социальных норм обычаи выделяются прежде всего особенностями
формирования и действия. Поэтому чаще всего они выступают формой иных
социальных норм (норм морали, политических норм, правил гигиены и
др.). Могут они быть и формой юридических норм (правовой обычай).
Вместе с тем та или иная социальная норма, переходя в обычай, утрачивает свой
собственный механизм действия, свои регулятивные особенности и действует,
опираясь на силу привычки (например, у моральной нормы в этом случае ее
оценочный характер как бы отходит на второй план). Обычаи морального
содержания называют еще нравами.
Разновидностью обычаев можно считать традиции, возникновению
которых в большей мере присущ субъективный фактор. Общество может сознательно
организовывать те или иные традиции, способствовать их становлению, поэтому их
возникновение не обязательно связано с длительным историческим процессом.
Традиции в большей мере опираются на поддержку общественного мнения и выражают
стремление людей сохранить определенные идеи, ценности, полезные формы
поведения.
Обыкновения (деловые обыкновения) - обычаи, выработанные в
процессе деятельности органов государства, в деловой (хозяйственной, коммерческой)
деятельности и действующие в единстве с юридическими нормами.
К нормам обычая относят и нормы, регламентирующие обряды как
достаточно сложные процедуры в бытовой, семейной, религиозной сферах. Такие
обычаи называют ритуалами (от лат. «ritualis» - обрядовый). Нормы обычая, регулирующие торжественные,
официальные обряды, носят название церемониала (правила церемонии).
Право и обычай взаимодействуют. Правовые нормы вытесняют вредные,
неугодные обществу обычаи (например, обычай кровной мести). Полезные, социально
необходимые обычаи могут даже наделяться правовой санкцией, и в этом случае они
принимают форму правового обычая. В то же время обычаи меньше значат для
правотворчества и правореализации, чем, скажем, нормы морали.
Нормы общественных организаций (корпоративные нормы) похожи
на нормы права тем, что:
а) закрепляются в письменных нормативных актах-документах
(уставах, положениях и др. актах);
б) внутрисистемные;
в) имеют четко выраженный предоставительно-обязывающий
характер;
г) требуют внешнего контроля за реализацией и
поддаются такому контролю;
д) обладают фиксированным набором средств обеспечения
реализации своих норм.
Отличает их от норм права то, что они, во-первых, выражают волю и
интересы членов данной организации и распространяют свое действие на них;
во-вторых, регулируют прежде всего внутриорганизационные отношения;
в-третьих, санкционированы специфическими (для каждой организации)
мерами воздействия.
Правовые нормы создают базу для организации и деятельности общественных
организаций (объединений). Так, в Конституции Российской Федерации этому
вопросу посвящен целый ряд статей (ст. 13, 30, 35 и др.). Право запрещает
создавать вредные для общества и государства объединения, выходить в своей
деятельности за пределы целей и задач, определенных уставом.
Правовые и корпоративные нормы взаимодействуют в установлении
правосубъектности общественных организаций (круга правоотношений, в которые
данная общественная организация может вступать), в оценке правомерности
принятого общественной организацией решения.
Технико-юридические нормы - это нормы, которые в качестве
диспозиции (регулятивного предписания) имеют техническую норму, а в качестве
санкции (охранительной нормы) - юридическую норму. Поэтому их можно расценивать
и как юридические нормы технического содержания, и как разновидность
технических норм.
Относительно природы технических норм существует две позиции: одни
авторы вообще не относят их к социальным нормам, другие - считают их социальными.
Действительно, технические нормы своеобразны. Содержание их определяется
законами природы и техники (то есть они как бы исходят не от человека);
регламентируют не отношения между людьми, а отношения человека к объектам
природы и техники (то есть вроде бы регулируют несоциальную сферу); в качестве
мер их обеспечения выступают негативные последствия нарушения естественных
законов, технических правил. Тем не менее, думается, что технические нормы
следует считать разновидностью (хотя и весьма специфической) социальных норм,
так как:
а) главным объектом регулирования всех социальных норм является поведение
людей (установление общественных отношений во всех случаях социального
регулирования - это лишь средство регламентации поведения). На тот же объект
направлены и технические нормы;
б) технические нормы имеют социальное значение,
которое с развитием технической сферы, искусственной среды обитания человека
все возрастает. На данный момент нет более актуальной «технической» нормы, чем
та, которая определяет взаимоотношения человека и природы. Другое дело, что по
уровню социальной значимости технические нормы могут существенно различаться,
и именно этот признак имеет наибольшее значение в оценке «социальности»
технических норм. Например, социальная значимость поломки бытовой техники в
результате нарушения правил обращения с ней практически равна нулю. Хотя
опять-таки нарушение технических норм обращения с бытовыми электроприборами
может привести к такому бедствию, как пожар.
Наиболее значимые технические нормы снабжаются правовыми санкциями
и становятся технико-юридическими нормами. И здесь можно найти еще один
аргумент в пользу принадлежности технических норм к социальным. Ведь
технико-юридические нормы, как и любые правовые нормы, считают социальными.
Однако из-за того, что техническую норму обеспечили правовой санкцией, она
свою природу не изменила: в ней сохранились все те черты, по которым
технические нормы как раз к социальным не относят.
С целью разрешения данного противоречия проф. А.Б. Венгеров
предлагает различать юридико-технический и нормативно-технический социальные
регуляторы. Однако понятие «регулятор» здесь используется в смысле, не равнозначном
понятию «норма», и исследование проблемы, таким образом, переносится в
несколько иную плоскость, в частности на уровень нормативных актов.
Проф. А.Б. Венгеров также усматривает существование в обществе ненормативных
социальных регуляторов - ценностного, директивного, информационного и
других. Однако речь в данном случае идет не об индивидуальном регулировании.
Названные регуляторы имеют общий характер, но не являются четко
выраженными социальными предписаниями и обладают специфическими механизмами
воздействия на поведение людей.
7. ПРАВО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Право неотделимо от справедливости: она есть сердцевина права. Справедливость,
как основной принцип естественного права, внутренне присуща праву, которое
является не столько внешней принудительной силой, сколько предписанием
действовать по справедливости. Не случайно слова «правильное», «правда»,
«справедливость» и «право» имеют один корень; отсюда же и тождество
древнеримских понятий «jus»
(право) и «justitia»
(справедливость).
Сущность права состоит в том, что оно - способ (инструмент,
форма) установления справедливого баланса интересов всех и каждого: индивидов,
социальных слоев, классов, социальных общностей и образований. Только этот
момент является мерилом (критерием) соответствия писаного (позитивного) права
любой страны общей природе и сущности права как такового. Только учет и
согласование интересов всех социальных субъектов (индивидуальных и
коллективных) выступает подлинной основой и гарантией осуществления правовых предписаний.
В то же время даже самый справедливый социальный компромисс в силу самой
природы компромисса (в любом случае предполагающей отступление от «своего»
интереса в пользу общего) потенциально содержит в себе возможность отхода от
условий и правил компромиссного решения, каковым по своей природе право и
является. Вот именно в таких случаях право и проявляет свои возможности по
принудительной реализации собственных предписаний: «справедливость, не
поддержанная силой, немощна» (Блез Паскаль).
Однако, подчеркнем еще раз, хотя принудительность и является объективным
свойством права, не она, а справедливость определяет его сущность. Право, таким
образом, опирается на справедливость, а не на силу. На силу опирается произвол.
Понятие справедливости разрабатывалось с древнейших времен. Развернутую
теорию справедливости как основы права создал Аристотель. Он различал два
вида справедливости: уравнивающую и распределяющую.
Уравнивающая справедливость - это та, которой люди руководствуются при обмене
ценностями или возмещении ущерба. Это как бы инструмент соблюдения меры между
ущербом и выгодой каждой из сторон.
Распределяющая справедливость признает справедливым как равное, так
и неравное распределение между различными лицами в зависимости от их вклада в общественное
благо.
Дальнейшее развитие идея справедливости получила у юристов Древнего
Рима, в том числе и у Цицерона. Единство права и справедливости зафиксировано
в формулах римского права: «право есть искусство добра и справедливости»; «в
праве нужно в максимальной степени обращать внимание на справедливость»;
«предписания права следующие: честно жить, другого не обижать, каждому
воздавать должное». Как отметил один из современных отечественных философов
А.И. Новиков, «именно в Риме понятие справедливости было переведено с языка
философских рассуждений на точный язык правовых формул».
В средние века связи права и справедливости разрабатывались с
переходом к широкому изучению римского права, в частности школой глоссаторов.
Этим вопросам серьезное внимание уделялось передовыми мыслителями XVII-XVIII вв. (Гроций, Гоббс, Монтескье,
Вольтер, Дидро, Гольбах), в немецкой классической философии (Кант, Гегель), в
теории марксизма.
Среди работ современных отечественных правоведов, посвященных данной
проблематике, можно указать на монографии Г. В. Мальцева (1977 г.) и
А.И.Экимова(1980г.).
В основе справедливости еще с древних времен (Аристотель) лежат
идеи сочетания «справедливого равенства» и «справедливого неравенства». Как отмечает
проф. Г.В. Мальцев, справедливость представляет собой «диалектическое
сочетание элементов равенства и неравенства», то есть справедливость выражается
в равном отношении к равным людям и в неравном отношении к неравным людям.
Проф. А. И. Экимов определяет справедливость как «нравственно обоснованный
критерий для соизмерения действий субъектов, в соответствии с которым
осуществляется воздаяние каждому за его поступки в виде наступления тех или
иных последствий».
Право по своей природе есть регулятор, действующий на основе
применения равных мер к различным субъектам. И в этом состоит
справедливость права, ибо такое регулирование основано на принципах
соразмерности, сбалансированности интересов, равного несения того или иного
бремени.
В то же время право есть и «право неравенства», поскольку в силу
самой своей природы, принципа действия оно не учитывает всей полноты индивидуальных
качеств людей. В определенной мере этот момент компенсируется предоставлением
субъектам права свободы в рамках правовых предписаний, путем правоприменительной
деятельности, направленной на справедливую индивидуализацию общего правового
предписания. Особое значение справедливость приобретает в сфере юрисдикционного
применения права при разрешении социальных конфликтов, назначении наказания,
где воздаяние со стороны государства должно соответствовать мере содеянного
правонарушителем.
Противоречия между правом и справедливостью могут выражаться не
только в несправедливом применении правовых норм, но и в издании государством
изначально несправедливых норм права. Поэтому справедливый подход должен быть
обеспечен прежде всего в процессе издания государством нормативно-правовых
актов.
Таким образом, право, с одной стороны, должно основываться на моральных
началах правды и справедливости, а с другой - быть формой возведения
справедливости в закон жизни общества.
8. ПРАВО И МОРАЛЬ
Термины «мораль» и «нравственность» употребляются в основном в
одном значении - как слова-синонимы. Тем более они равнозначны в прикладном
аспекте (в плане задач юридической науки). Хотя некоторые специалисты в области
этики (науки о морали) различия здесь усматривают. Гегель также разделял мораль
и нравственность, называя право, мораль и нравственность тремя последовательными
ступенями в развитии объективного духа. В то же время латинское «mores» означает не что иное,
как «нравы».
В литературе по этике мораль (нравственность) определяется
как форма общественного сознания, отражающая социальную действительность в виде
специфических, исторически обусловленных представлений о добре и зле, которые
закрепляются в сознании людей в виде принципов, норм, идеалов, призванных
регулировать поведение людей в целях сохранения и развитая общества как целого.
Право и мораль - основные социальные регуляторы поведения человека.
Они имеют общие черты, различия и взаимодействуют друг с другом.
Общие черты:
а) принадлежат к социальным нормам и обладают общим свойством нормативности;
б) являются основными регуляторами поведения;
в) имеют общую цель - регулирование поведения людей со стратегической
задачей сохранения и развития общества как целого;
г) базируются на справедливости как на высшем нравственном
принципе;
д) выступают мерой свободы индивида, определяют ее границы.
Различия:
1. Мораль формируется ранее права, правового сознания
и государственной организации общества. Можно сказать, что мораль
появляется вместе с обществом, а право — с государством. Хотя мораль
тоже имеет свой исторический период развития и возникает из потребности согласовать
интересы индивида и общества.
2. В пределах одной страны, одного общества может существовать
только одна правовая система. Мораль же в этом смысле разнородна: в
обществе может действовать несколько моральных систем (классов, малых
социальных групп, профессиональных слоев, индивидов). При этом в любом обществе
существует система общепринятых моральных взглядов (так называемая господствующая
мораль).
3. Нормы морали формируются как нормативное выражение
сложившихся в данной социальной среде, обществе взглядов, представлений о добре
и зле, справедливости, чести, долге, порядочности, благородстве и других
категориях этики. (Основные категории морального сознания - «добро» и
«зло», без которых невозможна любая моральная оценка.) При этом процесс формирования
моральных систем идет спонтанно, в недрах общественного сознания. Процесс
правообразования тоже весьма сложен, имеет глубокие социальные корни, однако
право в единстве своей формы и содержания предстает как результат официальной
деятельности государства, как выражение его воли.
4. Мораль живет в общественном сознании, которое и является
формой ее существования. И в этом плане даже трудно различить мораль
как форму общественного сознания и мораль как нормативный социальный
регулятор, в отличие от права, где достаточно четко можно провести границу
между правовым сознанием и правом. Право, по сравнению с моралью, имеет четкие
формы объективирования, закрепления вовне (формальные источники права). Конечно,
ту или иную моральную систему можно систематизировать и изложить в письменном
виде как некий моральный кодекс. Однако речь идет о том, что мораль как особый
социальный регулятор объективно в этом не нуждается.
5. Не совпадают предметы регулирования норм права и норм
морали. Если их представить в виде кругов, то они будут пересекаться.
То есть у них есть общий предмет регулирования и есть социальные сферы, которые
регулируются только правом или только моралью. Специфический предмет морального
регулирования - сферы дружбы, любви, взаимопомощи и т. п., куда право как
регулятор, требующий внешнего контроля за осуществлением своих предписаний и
предполагающий возможность государственно-принудительной реализации, не может
и не должно проникать. Однако есть и сферы правового регулирования, к которым мораль
не подключается в силу того, что они принципиально, по своей природе не
поддаются моральной оценке: они этически нейтральны. К таким сферам относится,
в частности, предмет технико-юридических норм.
6. С точки зрения внутренней организации та или иная моральная
система, будучи относительно целостным нормативным образованием, не
обладает такой логически стройной и достаточно жесткой структурой (законом
связи элементов) как система права.
7. Право и мораль различаются по средствам и методам обеспечения
реализации своих норм. Если право, как известно, обеспечивается возможностью
государственно-принудительной реализации, то нормы морали гарантируются
силой общественного мнения, негативной реакцией общества на нарушение
норм морали. В то же время природа морали такова, что подлинно моральное
поведение имеет место в том случае, когда оно осуществляется в силу личной
убежденности человека в справедливости и необходимости этических требований,
когда поведением человека руководит его совесть. Существует «золотое правило»
морали: «Поступай по отношению к другим так, как ты хотел, чтобы они поступали
по отношению к тебе».
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|