ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА (ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ)
Право и мораль взаимодействуют. Право является формой
осуществления господствующей морали. В то же время мораль признает
противоправное поведение безнравственным. Нормы морали имеют важное значение
как для правотворческой деятельности, так и для реализации права: прежде всего
для процесса применения правовых норм. Правоприменитель не сможет вынести
справедливое решение без опоры на нравственные требования. Вместе с тем не
исключены противоречия между нормами морали и права. Это связано, в
частности, с процессами их развития: «впереди» могут оказаться как нормы
морали, так и нормы права.
9. ПРАВО И РЕЛИГИЯ
Религия (от лат. «religio» - набожность, святыня, предмет культа) — мировоззрение
и мироощущение, а также соответствующее поведение и специфические действия
(культ), основанные на вере в существование бога или богов,
сверхъестественного. По предположению ученых, религия возникла в эпоху верхнего
палеолита (каменный век) 40-50 тыс. лет назад на относительно высокой ступени
развития первобытного общества.
На первоначальной стадии человеческой истории религия выступает как
форма практического и духовного овладения миром, в которой проявилось осознание
людьми их зависимости от природных сил. Первоначально объектом религиозного
отношения был реально существующий предмет, наделяемый сверхчувственными
свойствами, - фетиш. Фетишизм связан с магией, стремлением оказать
влияние на ход событий в желаемом направлении при помощи колдовских обрядов,
заклинаний и т. п. В процессе разложения родового строя на смену родовым и
племенным религиям пришли политеистические (политеизм - многобожие)
религии раннего классового общества. На более поздней стадии исторического
развития появляются мировые, или наднациональные, религии - буддизм (VI-V вв. до н. э.), христианство (I в.) и
ислам (VII в.). Они объединяют людей общей веры независимо от их этнических,
языковых или политических связей. Одной из важнейших отличительных
особенностей таких мировых религий, как христианство и ислам, является монотеизм
(вера в одного бога). Постепенно складываются новые формы религиозной
организации и религиозных отношений - церковь, духовенство (клир) и миряне.
Получает развитие теология (учение о боге).
Маркс утверждал, что «религия будет исчезать в той мере, в какой
будет развиваться социализм». Однако «история показывает, что государственное
разрушение религии неизбежно влечет за собой нравственную деградацию общества
и никогда не приносит пользы праву и правовому порядку, ибо, в конечном счете,
и право и религия призваны закреплять и утверждать нравственные ценности, в
этом основа их взаимодействия» (проф. Е.А. Лукашева).
На основе религиозных представлений складываются религиозные
нормы как одна из разновидностей социальных норм. Религия и религиозные
нормы возникают позднее первичных мононорм, но быстро проникают во все регулятивные
механизмы первобытного общества. В рамках мононорм были тесно переплетены
моральные, религиозные, мифологические представления и правила, содержание
которых определялось сложными условиями выживания человека того времени. В
период распада первобытнообщинного строя происходит дифференциация
(разделение) мононорм на религию, право, мораль.
На различных этапах развития общества и в разных правовых системах
степень и характер взаимодействия права и религии были различными. Так, в
некоторых правовых системах связь религиозных и правовых норм была настолько
тесной, что их следует считать религиозными правовыми системами. Древнейшая из
таких правовых систем - индусское право, в котором тесно переплетались
нормы морали, обычного права и религии. Другой пример — мусульманское
право, которое, по существу, является одной из сторон религии ислама и
называется «шариатом» (в переводе - «путь следования»). Таким образом,
религиозная правовая система - единый религиозно-нравственный и правовой
регулятор всех сторон жизни общества.
В период феодализма в Европе были широко распространены каноническое
(церковное) право и церковная юрисдикция. Каноническое право, как и
право религиозной правовой системы, - это право церкви, право общины верующих,
однако оно никогда не выступало всеобъемлющей и законченной системой права, а
действовало лишь как дополнение к светскому праву в данном конкретном обществе
и регулировало те вопросы, которые не охватывались светским правом (церковную
организацию, правила причастия и исповеди, некоторые брачно-семейные отношения
и др.).
В процессе буржуазных революций теологическая идеология сменялась
«юридическим мировоззрением», в котором возвышалась роль права как созидательного
начала, обеспечивающего гармоничное развитие общества.
Характер взаимодействия норм права и религиозных норм в системе
социальной регуляции того или иного общества определяется связью правовых и
религиозных норм с моралью и связью права с государством. Так, государство
посредством правовой формы может определять свои отношения с религиозными
организациями и их правовой статус в данном конкретном обществе. Статья 14
Конституции Российской Федерации гласит: «1. Российская Федерация - светское
государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной. 2. Религиозные объединения отделены от
государства и равны перед законом».
Правовые и религиозные нормы могут совпадать с точки зрения своего
морально-нравственного содержания. Например, среди заповедей Нагорной проповеди
Христа - «не убий» и «не укради». При этом нужно также учитывать, что с точки зрения
механизма действия религиозные нормы - мощный внутренний регулятор поведения.
Поэтому они - необходимый и важный инструмент поддержания и сохранения
нравственного и правового порядка в обществе.
10. СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРАВА
Государственные образования появились около пяти тысяч лет назад. А
социальная эволюция человека насчитывает около 40-50 тыс. лет. Таким образом,
уже задолго до возникновения государства существовали определенные формы
человеческого общежития, социальное управление, власть, нормативное
регулирование. Становление этих общественных феноменов происходило как
естественно-исторический процесс и было обусловлено суровыми условиями
выживания человека, необходимостью сохранения форм его социального бытия.
Формой человеческого общежития в то время был род (первобытная родовая
община), который представлял собой объединение людей на основе кровного
родства, совместного коллективного труда, общей собственности на орудия труда и
продукты деятельности. Все это определяло равенство членов рода и
нераздельность их интересов. Управление родом было по своей природе
естественным самоуправлением: органы власти (собрание взрослых членов рода,
вожди, старейшины и др.) были включены в сам объект управления, не были от него
отчуждены.
Для системы нормативного регулирования в первобытном
обществе характерны следующие черты:
1. Естественно-природный (как и у организации власти)
характер, исторически обусловленный процесс формирования.
2. Действие на основе механизма обычая.
3. Синкретичность, нерасчлененность норм первобытной
морали, религиозных, ритуальных и др. норм. (Отсюда их название - «мононормы»,
которое ввел российский этнограф А.И. Першиц.)
4. Предписания мононорм не имели
предоставительно-обязывающего характера: их требования не
расценивались как право или обязанность, ибо были выражением социально
необходимых, естественных условий жизнедеятельности человека. Ф. Энгельс писал
по этому поводу: «Внутри родового строя не существует еще никакого различия
между правами и обязанностями; для индейца не существует вопроса, является ли
участие в общественных делах, кровная месть или уплата выкупа за нее правом
или обязанностью; такой вопрос показался бы ему столь же нелепым, как и вопрос,
являются ли еда, сон, охота правом или обязанностью?» («Происхождение
семьи, частной собственности и государства», 1884). Член
рода просто не отделял себя и свои интересы от родовой организации и ее
интересов.
5. Доминирование запретов. Преимущественно в форме табу,
то есть непререкаемого запрета, нарушение которого карается
сверхъестественными силами. Предполагается, что исторически первым табу был
запрет инцестов - кровнородственных браков.
6. Распространение только на данный родовой коллектив
(нарушение обычая - «родственное дело»).
7. Нормативно-регулятивное значение мифов, саг, былин,
сказаний и иных форм художественного общественного сознания.
8. Специфические санкции - осуждение поведения
нарушителя со стороны родового коллектива («общественное порицание»), остракизм
(изгнание из родовой общины, в результате которого человек оказывался «без роду
и племени», что практически было равносильно смерти). Применялись также телесные
повреждения и смертная казнь.
Право, как и государство, возникает в результате
естественно-исторического развития общества, в результате процессов,
происходящих в общественном организме. При этом существуют различные
теоретические версии происхождения права. Одна из них весьма обстоятельно
изложена в теории марксизма. Примерная схема такова: общественные разделения
труда и рост производительных сил - прибавочный продукт — частная собственность
-антагонистические классы - государство и право как орудия классового господства.
Таким образом, в этой модели на первый план выдвигаются политические причины
появления права.
Современные авторы в объяснении генезиса права используют понятие неолитической
революции (от слова «неолит» — новый каменный век), которая происходит
примерно в VIII-III вв. до н. э. и
заключается в переходе от присваивающей экономики к производящей. Возникает
необходимость регулирования производства, распределения и обмена товаров,
согласования интересов разных социальных слоев, классовых противоречий, то есть
установления общего порядка, соответствующего потребностям производящего
хозяйства.
Формирование права проявляется:
а) в записи обычаев, становлении обычного права;
б) в доведении текстов обычаев до всеобщего сведения;
в) в появлении специальных органов (государственных), отвечающих за
наличие справедливых всеобщих правил, их официальное закрепление в ясных и
доступных формах, обеспечение их реализации.
В санкционировании обычаев и создании судебных прецедентов важную
роль сыграла судебная деятельность жрецов, верховных правителей и назначаемых
ими лиц.
Таким образом, возникает принципиально новая регулятивная система
(право), которую отличают содержание правил, способы воздействия на поведение
людей, формы выражения, механизмы обеспечения.
11. ПРАВО И ЭКОНОМИКА
Слово «экономика» греческого происхождения и буквально означает искусство
ведения домашнего хозяйства. В данном же случае под экономикой следует
понимать определенную социальную сферу, а именно - диалектическое сочетание
социальных отношений и социальной деятельности, связанных с производством,
обменом и распределением материальных благ. Определяющую роль в сфере
экономики играют отношения собственности.
В марксистской теории соотношение права и экономики трактуется исходя
из общих закономерностей связи базиса - экономической структуры общества
(«экономического строя»), которая складывается независимо от воли и сознания
людей, и надстройки - идеологических отношений и институтов, которые не
могут возникнуть без опосредования общественным сознанием. Экономика как
явление базисного порядка имеет определяющее значение по
отношению к праву как к части надстройки. Базис общества, во-первых,
обусловливает необходимость правового регулирования в целом, то есть существование
права как такового, во-вторых, определяет тот или иной тип права, а также,
в-третьих, определяет конкретные черты права той или иной страны в данный
исторический период. Маркс отмечал, что «право никогда не может быть выше, чем
экономический строй и обусловленное им культурное развитие общества».
В то же время Маркс и Энгельс не рассматривали определяющее
значение экономики по отношению к праву прямолинейно, не упрощали его: учитывалось
влияние на право других факторов, других частей надстройки («культурного
развития общества») и подчеркивалось, что базис оказывает влияние на право лишь
в конечном счете.
В теории марксизма указывается на относительную
самостоятельность права по отношению к базису, которая проявляется,
прежде всего, в возможности обратного воздействия права на
экономику. Так, Энгельс в одном из писем к Конраду Шмидту писал о том, что
право может как способствовать экономическому развитию, так и тормозить его.
Разработанные Марксом и Энгельсом теоретические положения о закономерностях
связи экономики и права, в принципе, достоверны. Однако в дальнейшем обратное
влияние права на экономику было сильно преувеличено в теории и практике
«социалистического строительства». Это было обусловлено тем, что главным
собственником в социалистическом обществе было государство, которое планы
своей экономической деятельности объявляло юридическим законом, а
необходимость достижения тех или иных результатов в экономике формулировало как
юридические требования.
Оценку связей права и экономики следует проводить как с учетом необходимости
государственно-правового регулирования экономических процессов, так и с учетом
необходимости соблюдения прав и свобод человека в экономической сфере.
Теоретические модели соотношения права и экономики исторически формировались в
поисках оптимального соотношения между экономической свободой и экономическим
равенством людей. Экономическую и личную свободу индивида считали
главным Адам Смит, Джон Стюарт Милль, Бенжамен Констан, Джон Локк, хотя и
понимали, что она в конечном счете порождает неравенство. Приоритет же
равенства перед индивидуальной свободой отстаивал Жан-Жак Руссо.
В современный период концепцию невмешательства государства и права
в экономику обосновывают сторонники либеральной школы (Ф. Хайек и др.). Вместе
с тем и они отмечают, что государство не должно бездействовать: власть должна
создавать условия для инициативной деятельности граждан и развития их
индивидуальных способностей.
В современном мире через идею социального государства находится баланс
в соотношении между экономикой и правом, государственно-правовым регулированием
экономики (особенно в сфере распределительных отношений). Важное значение
правовое регулирование экономики имеет для такого переходного периода, в
котором оказалась Россия.
В условиях рыночной экономики и перехода к рынку отмечают следующие
направления использования правовой формы (проф. В.В. Лазарев):
а) определение целей экономического развития;
б) закрепление равноправия всех форм собственности;
в) определение круга субъектов рыночных отношений;
г) вытеснение порочных средств ведения хозяйства и коммерции;
д) продуманная налоговая политика;
е) формирование правовых механизмов и процедур разрешения конфликтов
в сфере экономики;
ж) установление юридических санкций за экономические
правонарушения.
Таким образом, соотношение и взаимосвязи права и экономики определяются
необходимостью:
а) создания правовыми средствами условий для нормального развития
рыночной экономики;
б) обеспечения справедливого распределения (перераспределения) доходов
между различными слоями общества через систему налогов, государственный
бюджет, специальные социальные программы.
Согласно Конституции Российской Федерации (ст. 8) в России
гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров,
услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической
деятельности, а также признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные форма собственности.
12. ПРАВО И ПОЛИТИКА
Термин «политика» впервые появился в Древней Греции и происходит от
греческого слова «polis»
- город-государство. «Именно в античных государствах, - пишет проф. А.В.
Мицкевич, - зародилось и понятие политики как общественного (светского)
института, выражавшего общие дела (интересы) полиса, города-государства,
типичного для государственности Древней Греции и Рима».
В современном значении политику в самом общем виде можно
определить как социальную сферу, в которой сталкиваются, борются, реализуются
интересы (прежде всего экономические, материальные) больших социальных групп:
классов; народов; национальных, религиозных, профессиональных сообществ и
других социальных общностей. Политика и возникает как явление вместе с
социальной дифференциацией общества, расслоением его на большие социальные
группы, обладающие своими особыми (а порой и антагонистическими, то есть прямо
противоположными) интересами. Поэтому политики не существовало в первобытном
обществе, где даже индивид не отделял свои интересы от интересов родовой общины.
Нерегулируемая политическая борьба могла бы взорвать общество, уничтожить
его как форму социального бытия человека, и именно поэтому возникает
потребность в особой форме организации общественной власти (государство) и в
особой нормативной системе социальной регуляции (право), которые призваны
сохранить целостность общества в его новом состоянии.
Все это определяет политическую природу государства и права, делает
их явлениями политики, политической жизни общества. Более того,
государство -«главный политик», центральный субъект политической жизни и
политической организации любого общества: если все другие субъекты политики
(политические партии, профсоюзы, отдельные политики и др.) выражают интересы
только своей социальной группы, то государство призвано направлять, координировать
политическую деятельность, политическую борьбу всех других участников
политики.
Государство представляет собой наиболее мощный, наиболее совершенный
инструмент реализации политических интересов, поэтому среди субъектов политики
идет постоянная борьба за обладание рычагами государственной власти, за
приближение к ней. В результате такой борьбы государство может стать
«достоянием» какой-либо одной партии, социальной группы, и тогда обществу
грозит беда: тоталитарные режимы являются следствием именно такого поворота
событий. Государство — «собственность» общества, оно должно принадлежать только
обществу в целом (демократия) и выражать общие интересы всех социальных групп и
слоев.
Политика может быть и антигосударственной (деятельность нелегальных
партий, террористических организаций и т. п.). Однако в любом случае она
касается государства, затрагивает его интересы. Поэтому в принципе правильно
высказывание Ленина, что «политика есть участие в делах государства» (если под
«участием» понимать не только позитивную политику). Принципиально верна и
другая формула этого автора: «политика есть концентрированное выражение
экономики». Действительно, поведение субъектов политики определяют прежде
всего экономические интересы, а потом уже все остальные.
Право имеет политическую природу, ибо по своей сути
является нормативной формой согласования воль и интересов больших социальных
групп. Маркс отмечал, что «все юридическое в основе своей имеет политическую
природу». Однако взаимоотношения права и политики далеко не однозначны.
В отечественной литературе советского периода существовал такой подход:
в праве опосредствуется только государственная политика, причем не вся, а лишь
та ее часть, которая для своего осуществления нуждается в общеобязательной
форме и государственной охране, то есть возведении в закон (проф. С.С.
Алексеев).
Однако право может служить формой выражения и осуществления политики
лишь до тех пор, пока сама эта политика строится на исходных началах права и
справедливости, то есть до тех пор, пока право используется государством в
соответствии с его природой. Как только государство начнет использовать
законодательную власть в интересах какого-то одного социального слоя или
проводить антинародную политику, правовое содержание из официальных источников
улетучится и в руках государства останется бессодержательная юридическая форма
(«неправовой закон»), использование которой в интересах политической
конъюнктуры имеет свои пределы и может привести к разрушению всей политико-правовой
системы.
Поэтому говорить о служебной роли права по отношению к политике, а
тем более о верховенстве политики над правом, достаточных оснований нет. А в
правовом государстве политика вообще должна быть правовой, как и
вся деятельность такого государства.
Можно было бы сказать, что орудием политики является не право, а закон.
Исходя из этих позиций, проф. Мушинский пишет: «Закон есть симбиоз права и
политики. В нем сочетаются право и справедливость, с одной стороны, и
политическая сила и целесообразность — с другой. Если взглянуть на современные
законодательные органы - парламенты, то легко обнаруживается, что в них
постоянно меняется соотношение политических сил. Интересы, которые
представляет парламентское большинство, и будут прежде всего защищены в законе,
хотя нередко за счет попрания права».
Такой подход в принципе верен. Только нужно учитывать, что права не
существует вне форм его выражения. Поэтому точнее говорить не о праве и законе,
а о законах с правовым содержанием (что и есть право) или о законах, не
имеющих правового содержания и представляющих собой бессодержательную
юридическую форму («неправовые законы» или «неправовое законодательство»).
13. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Проблематика предмета и метода правового регулирования сформировалась
в отечественном правоведении прежде всего на основе поиска критериев деления
права на отрасли. В качестве такового предмет правового регулирования был
предложен М.А. Аржановым во время первой общесоюзной дискуссии по системе права,
состоявшейся в 1938-1940 гг. Тогда же С.Н. Братусь (известный российский
цивилист) подчеркнул значение метода как классификационного признака при
построении системы права.
Однако в данном случае проблему следует поставить шире и
рассмотреть вопрос о том, что вообще является предметом (объектом) правового
регулирования? При этом нужно сразу заметить, что анализ метода правового регулирования
на вопрос, как регулирует право, отвечает лишь частично: здесь требуются
дополнительные характеристики динамической стороны права (самого принципа
действия права, механизмов формирования правомерного поведения и др.).
В юридической литературе, в том числе и учебной, в качестве объекта
(предмета) правового регулирования называют общественные отношения, что, на наш
взгляд, представляет собой неоправданное ограничение пределов этого объекта.
Объектом правового регулирования выступает социальная сфера,
которую составляют, по меньшей мере, три компонента:
а) люди (без них не было бы и никаких общественных
отношений);
б) общественные отношения (социальные связи,
зависимости и разграничения);
в) поведение людей.
Право в конечном счете регулирует поведение участников общественных
отношений, поэтому можно сказать, что формирование тех или иных вариантов
правомерного поведения является целью правового регулирования.
Право регулирует поведение через внедрение в социальную структуру
особых общественных отношений - правовых, которые во
взаимодействии с иными общественными отношениями формируют фактическое
поведение субъекта: всякий конкретный акт поведения человека является
результатом воздействия на него всего комплекса социальных связей, в которых он
находится. Однако законодатель рассчитывает, что в определенных (нормами
права) ситуациях преобладающее значение для выбора варианта поведения будет
иметь правовое отношение. В этом и состоит принцип действия права.
Если не сводить предмет правового регулирования к
общественным отношениям, то что же им является? При ближайшем рассмотрении
оказывается, что он имеет достаточно сложное строение. Так, право:
а) регламентирует круг потенциальных участников
правоотношений (субъектов права), определяя их признаки в специальных нормах;
б) указывает на обстоятельства, с которыми
связывается действие юридических норм;
в) определяет варианты возможной или требуемой деятельности;
г) в необходимых случаях содержит требования к объектам
правовой деятельности и называет объекты интереса.
Право регулирует различные социальные сферы, и каждая сфера требует
для себя различные комбинации, различные сочетания юридических приемов
воздействия. Такие целостные сочетания юридических приемов именуются методами
правового регулирования.
В основе всех отраслевых методов лежат два основных приема юридического
воздействия:
а) централизованное, императивное регулирование
(метод субординации);
б) децентрализованное, диспозитивное регулирование
(метод координации).
Первый характерен для блока отраслей публичного права (прежде всего
административного, где превалируют отношения власти и подчинения), а второй - для
отраслей частного права (прежде всего для гражданского, субъектам которого
присуще равенство правового положения).
В то же время объяснить все своеобразие отраслевого воздействия на
свой предмет только комбинацией названных двух приемов нельзя: в «чистом» виде
их нет даже в административном и гражданском праве. В этой связи проф С.С.
Алексеев вводит объемную динамическую характеристику отрасли права - юридический
режим, в который включает специфические отраслевые принципы, общее правовое
положение субъектов отрасли, отраслевые приемы (методы) и механизмы
регулирования.
Своеобразие отраслевого регулирования определяется также сочетанием
в нем дозволений, запретов и позитивного связывания,
которые проф. С.С. Алексеев называет способами правового регулирования. Так, в
уголовном праве преобладает правовой запрет.
В зависимости от сочетании дозволении и запретов выделяют два
типа правового регулирования:
а) общедозволительный - «дозволено все, кроме прямо
запрещенного»;
б) разрешительный - «запрещено все, кроме прямо
дозволенного».
Первый тип регулирования в наибольшей мере присущ сфере гражданского
оборота, частного права. Второй - сфере публичного права, регулированию
государственно-властных отношений.
Иногда в литературе наряду с императивным и диспозитивным методами
выделяют поощрительный (метод вознаграждения за правомерное
поведение) и рекомендательный (метод совета, рекомендации
определенного социально полезного поведения).
14. СИСТЕМА ПРАВА
Вопрос о системе права - это вопрос о строении права, о том,
как право организовано изнутри, как оно вообще устроено. Тема эта достаточно
сложна. Ей были посвящены две общесоюзные научные дискуссии (в конце 40-х и во
второй половине 50-х годов). В 1982 г. проблемы системы права обсуждались
учеными на страницах журнала «Советское государство и право».
Сразу следует обратить внимание на различие понятий «система права»
и «правовая система». Последнее охватывает всю правовую действительность в ее
системном, организованном виде. В правовую систему входят все правовые
явления, необходимые для процесса правового регулирования. Причем право
(объективное право), которое в данном случае мы рассматриваем как систему, в
правовую систему входит как элемент наряду с другими элементами.
правоотношениями, юридическими фактами, законностью, правосознанием, системой
законодательства и др.
Системность - одно из важнейших качеств права и оно присуще
ему объективно. Объективность этого свойства
означает, что система права не может быть сконструирована произвольно, она
обусловлена закономерностями общественной жизни, регулируемой социальной
сферы.
Системность права предполагает его следующие характеристики:
а) единство, целостность;
б) внутреннюю расчлененность, дифференцированность, наличие
элементов;
в) наличие структуры - целесообразного способа связи
элементов;
г) наличие цели (как системообразующего фактора).
Любую систему образуют две стороны: состав (набор необходимых элементов)
и структура (целесообразный способ связи этих элементов). Поэтому понятие
«система права» охватывает как элементы права, так и его структуру. В этой
связи некорректна, с точки зрения теории системного подхода, формулировка -
«система и структура права». Структура права рассматриваться отдельно, как
особый объект исследования, конечно, может, но не в качестве некоего
дополнения к системе права, а как ее внутренняя сторона.
Структура права, как и структуры других социальных явлений,
невидима и неосязаема, но она может быть познана через изучение двух моментов:
а) свойств элементов (они определяют структуру, ее характер);
б) взаимодействия элементов системы права. Социальная структура проявляет
себя именно через взаимодействие элементов.
Система вообще - это объект, функционирование которого,
необходимое для достижения стоящей перед ним цели, обеспечивается (в
определенных условиях среды) совокупностью составляющих его элементов,
находящихся в целесообразных отношениях друг с другом.
Право представляет собой сложную, многоуровневую (в какой-то мере
даже «объемную»), иерархически построенную систему. Последнее означает, что
право построено как бы по принципу «матрешки»: то, что на одном уровне
выступает как элемент, на другом уровне уже может быть рассмотрено как система
(подсистема), то есть такое образование, в котором тоже могут быть выделены
свои элементы и своя структура.
Элементы в системе права могут быть выделены как минимум на четырех
уровнях:
а) на уровне отрасли права:
б) на уровне института права;
в) на уровне нормы права;
г) на уровне элементов нормы права.
Главное подразделение в системе права - отрасль. К признакам
отрасли права в литературе относят следующие:
а) особые предмет и метод;
б) специфические отраслевые принципы;
в) способность взаимодействовать с другими отраслями «на равных правах»,
то есть быть одного с ними уровня;
г) потребность общества в регулировании данной социальной сферы
именно на уровне отрасли;
д) количественная достаточность юридических норм, требующая перехода
в особое, отраслевое качество;
е) наличие обособленного, как правило, кодифицированного законодательства;
ж) другие признаки.
Основаниями деления права на отрасли признаются предмет
и метод правового регулирования. Предмет выступает
непосредственным, материальным критерием и отвечает на вопрос
«что регулирует отрасль права?». Метод относится к вопросу «как?» (каким
образом происходит отраслевое регулирование) и является юридическим
критерием. Метод (совокупность специфических юридических приемов воздействия)
позволяет определить наличие у отрасли своего предмета, так как особый предмет
есть в том случае, если он требует для своего урегулирования особых,
специфических приемов.
Специфика метода отрасли права устанавливается по следующим признакам
(их называют еще элементами метода):
а) общему юридическому положению субъектов отрасли права (отраслевой
правосубъектности);
б) основаниям возникновения, изменения и прекращения правовых отношений;
в) способам формирования содержания прав и обязанностей (например,
непосредственно нормой права или соглашением сторон);
г) юридическим мерам воздействия (санкциям норм права).
Различают, прежде всего, императивный (властный) и диспозитивный методы
(см. предыдущий вопрос).
Проф. С.С. Алексеев определяет отрасль права как «самостоятельное, юридически
своеобразное подразделение права, состоящее из компактной системы
взаимосвязанных, распределенных по институтам норм, регулирующих специфический
вид общественных отношений».
Правовой институт представляет собой первичную общность
юридических норм, которая обеспечивает целостное регулирование определенного
участка в предмете отрасли права. Например, институт гражданства в государственном
праве, институт наследования в гражданском праве, институт необходимой обороны
в уголовном праве и т. п. В системе права можно выделить крупные блоки
отраслей — материального и процессуального права, частного права и публичного.
Существуют базовые отрасли, которые составляют фундамент всей системы
права, тот «набор» отраслей, без которых невозможно функционирование любой
системы права. Это - государственное право, гражданское право, административное
право, уголовное право и отрасли процессуального права. На базе гражданского и
административного права, как отраслей, представляющих частно-правовое и
публично-правовое начало, складываются отрасли трудового, семейного,
земельного, финансового права и др.
Дискуссионным является вопрос о природе комплексных отраслей
права. Их называют «несамостоятельными», полагая, что они не имеют
своих предмета и метода, или считают, что они являются не отраслями права, а
отраслями законодательства.
На наш взгляд, они являются полноценными правовыми отраслями, причем
их наличие в системе права свидетельствует о ее переходе на качественно новый,
более высокий уровень развития. Причина их неприятия со стороны большинства
правоведов состоит в том, что комплексные отрасли строятся на принципиально
иных началах, чем основные или так называемые «самостоятельные» отрасли. Дело
в том, что, достигнув определенного уровня развития, система права переходит к
регулированию целостных социальных сфер, независимо от их
юридической однородности: таких как предпринимательство, здравоохранение,
транспорт, народное образование, экология и т. д. Право как бы переходит от функциональной
организации социальной сферы к ее территориальной
организации. Если формирование основной отрасли идет от юридического
начала — метода, то комплексной - от социального начала, то есть
предмета. Предмет комплексной отрасли юридически разнороден, но он целостен,
представляет собой определенную социальную систему. Предмет же основной
отрасли однороден юридически, но «сплошного», единого образования не
составляет: регулируемые основной отраслью участки как бы «разбросаны» по всему
полю общественной деятельности, а «собираются» они в предмет лишь по признаку
метода. В этом легко убедиться, если рассмотреть предметы гражданского и
административного права как основных отраслей. Таким образом, «свои» предметы
у комплексных отраслей имеются.
Что же касается методов, которыми пользуются комплексные отрасли
права, то они не просто юридически своеобразны, а уникальны, что
каждый раз достигается за счет особого сочетания юридических приемов регулирования.
(Подробнее о природе комплексных отраслей права см.: Протасов В.Н. Что и как
регулирует право. М., 1995. С. 39—45.)
Аргументом в пользу высказанного подхода к комплексным отраслям права
является нарастающая в правоведении тенденция к пониманию нераздельности
системы права и системы законодательства.
15. МАТЕРИАЛЬНОЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
Разделение правовых явлений на материальные и процессуальные
выглядит ясным лишь в силу законодательной данности отраслей гражданского
процессуального и уголовно-процессуального права. В общетеоретическом же плане
эта проблема является весьма сложной. Однако задача науки как раз в том и состоит,
чтобы предложить законодателю четкий общеправовой критерий разграничения
материально-правовых и процессуальных явлений, который он мог бы использовать в
работе над системами права и законодательства.
Деление правовых явлений (отраслей права, норм, правоотношений, юридических
фактов и др.) на материальные и процессуальные - это внутренняя,
специальная проблема юриспруденции. Ее не следует увязывать с философским
пониманием материи (хотя такие попытки имеются) или с делением социальных
явлений на материальные и идеологические. Все правовые явления (и материальные,
и процессуальные) являются идеологическими (то есть такими, которые не
могут возникнуть без сознательно-волевого опосредования со стороны общества).
Сам по себе признак «материальности» правовых явлений (а его понимают
как непосредственное участие норм в регулировании объективно сложившихся
пластов социальной жизни) не дает ясных представлений о границах этих явлений.
Хотя в самом первом приближении этот признак можно использовать. Так, к
материальным регулятивным нормам принято относить те правовые нормы,
которые непосредственно регулируют различные социальные сферы, формируя
позитивное поведение их участников. Материальными будут и те охранительные
нормы, которые обеспечивают действие материальных регулятивных норм. Например,
нормы уголовного права по своей природе являются охранительными, и при этом
общепризнано, что уголовно-правовые нормы - материальные.
К материальным следует отнести и те процедурные нормы,
которые регламентируют порядок реализации материальных регулятивных
норм (или, по-другому, диспозиций материальных норм). С точки зрения близости к
исходной социальной структуре эти процедурные нормы даже «более материальны», чем
материальные охранительные (например, уголовно-правовые).
С большей эффективностью границу между материальным и процессуальным
в правовой системе можно провести, начав с предварительного установления
общих признаков процессуально-правовых явлений. При этом следует исходить
из той методологической предпосылки, что все процессуальные явления -
процедурные.
В самом общем виде процедуру в праве можно определить как
порядок осуществления той или иной юридической деятельности. Все
юридические процедуры можно поделить на две большие группы: правотворческие
и правореализующие. В свою очередь, правореализующие процедуры
бывают материальные и процессуальные.
Процессуальная процедура - это порядок реализации материальных
охранительных норм (по-другому - санкций). Соответственно, нормы, регламентирующие
процедуру реализации санкций, являются процессуальными. Так, гражданское
процессуальное право целиком представляет собой процедурную отрасль,
назначение которой - регламентировать порядок реализации санкций
гражданско-правовых норм, а уголовно-процессуальное право определяет порядок
реализации норм уголовного права, которое в целом имеет охранительную природу и
состоит из охранительных норм.
Процессуальные нормы способны и имеют тенденцию к законодательному
обособлению (что мы и видим на примере с гражданским процессуальным и
уголовно-процессуальным правом). Такое обособление может иметь место и в рамках
единого нормативного акта, как это сделано с административно-процессуальными
нормами в Кодексе РФ об административных правонарушениях.
Материально-процедурные нормы, будучи нормальным и обязательным
условием (формой) реализации некоторых материальных регулятивных норм,
существуют с ними в единых «связках» и законодательно никаким образом от них
не могут быть обособлены. Так, абсурдным выглядело бы законодательное решение
отделить процедурные нормы гражданского права от своих основных норм и
объединить их все в едином нормативно-процедурном акте.
Материально-процедурные нормы по признаку их связи с правоприменением
можно поделить на две разновидности:
а) опосредующие обычные (ординарные) формы реализации диспозиций
материальных норм, которые не связаны с применением права (порядок заключения
сделок, порядок наследования и др.);
б) регламентирующие процедуры позитивного, то есть
нормального, осуществляемого не по поводу правонарушения, правоприменения
(порядок назначения пенсии, обмена жилых помещений, выделения земельного
участка и т. п.).
Итак, граница между материальным и процессуальным в системе
права проходит как внутри процедурной сферы (между нормами материальной
процедуры и процессуальными нормами), так и на стыке процессуальных норм и
материальных охранительных норм (например, между нормами уголовного процесса и
нормами уголовного права).
И еще раз заметим, что процессуальные нормы - это всегда нормы
процедурные, а материальные нормы могут быть процедурными, а могут и не
быть связаны с процедурой (материальные регулятивные и охранительные нормы).
16. ЧАСТНОЕ И ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО
Весьма актуальным для жизни современного российского общества является
деление системы права на отрасли частного права и публичного. Еще в Древнем
Риме различалось право частное («jus privatum») и право публичное («jus publicum»). Такое разграничение связывается с именем древнеримского
юриста Ульпиана (170-228 гг.), который обосновал его впервые. Он высказал
мнение, что публичное право есть то, которое относится к положению Римского
государства, тогда как частное относится к пользе отдельных лиц. То есть
предметом публичного права является сфера публичных интересов
(интересов общества, государства в целом), а предметом частного права -
сфера частных дел и интересов.
Разделению права на частное и публичное уделяли внимание Монтескье
(«О духе законов»), Гоббс, Гегель, российские правоведы Д.Д. Гримм, К.Д. Кавелин,
Н.М. Коркунов, Д.И. Мейер, П.И. Новгородцев, Л.И. Петражицкий, Г.Ф. Шершеневич.
В современной отечественной юридической литературе к отраслям
публичного права относят государственное, административное, финансовое, уголовное,
отрасли процессуального права, к отраслям частного права - гражданское,
трудовое, семейное, а также такие комплексные отрасли, как торговое, кооперативное,
предпринимательское, банковское и др.
Советская правовая доктрина отвергала концепцию частного права как
несовместимую с природой социалистического строя. В связи с подготовкой первого
советского Гражданского кодекса Ленин в 1922 г. выразил свою позицию следующим
образом: «Мы ничего «частного» не признаем, для нас все в области хозяйства есть
публично-правовое, а не частное». Исходно такая позиция обусловлена
тоталитарной природой социалистического государства, огосударствлением
общественной и частной жизни, отсутствием частной собственности и свободы
частного предпринимательства. Таким образом, нужно заметить, что в России
накоплен опыт регулирования социальной сферы публично-правовыми методами, для
которых характерны юридическая централизация (регулирование «по вертикали», из
единого центра - государства) и императивность, не оставляющая места
усмотрению субъектов.
Напротив, сфера частного права предполагает децентрализацию юридического
регулирования (когда юридически значимые решения принимаются участниками
гражданского оборота самостоятельно) и диспозитивность (свободу выбора
юридических решений).
Таким образом, основной смысл различения частного и публичного права
состоит в установлении пределов вторжения государства в сферу имущественных и
иных интересов индивидов и их объединений. Государство в этой сфере должно
выступать лишь в роли арбитра и надежного защитника прав и законных интересов
участников гражданского оборота.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|