ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА (ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ)
В зависимости от того, какие ценности отрицаются, нигилизм может
быть политическим, религиозным, нравственным и т.п.
Правовой (или юридический) нигилизм представляет собой
непризнание права как социальной ценности и проявляется в
негативно-отрицательном отношении к праву, законам, правопорядку, в неверии в
необходимость права, его возможности, общественную полезность.
Проф. Н.И. Матузов выделяет следующие формы правового нигилизма:
а) умышленное нарушение законов и иных нормативно-правовых актов;
б) массовое несоблюдение и неисполнение юридических предписаний;
в) издание противоречивых правовых актов;
г) подмена законности целесообразностью;
д) конфронтация представительных и исполнительных структур;
е) нарушение прав человека;
ж) теоретическая форма правового нигилизма (в научной сфере, в
работах юристов, философов и др.).
Проф. В.А. Туманов говорит, во-первых, о пассивной и активной
формах правового нигилизма. Для пассивной формы характерно безразличное
отношение к праву, явная недооценка его роли и значения. Активному
юридическому нигилизму свойственно осознанно враждебное отношение к праву.
Представители этого направления видят, какую важную роль играет или может
играть право в жизни общества, и именно поэтому выступают против него.
Во-вторых, проф. В.А. Туманов разделяет правовой нигилизм:
а) на высоком этаже общественного сознания (в виде идеологических
течений и теоретических доктрин);
б) на уровне обыденного, массового сознания (в форме отрицательных
установок, стойких предубеждений и стереотипов);
в) ведомственный. Последний проявляется в том, что нередко подзаконные
акты становятся «надзаконными», юридические нормы не стыкуются, возникают
острейшие коллизии.
Правовой нигилизм - это патология правового сознания, обусловленная
определенным состоянием общества. Поэтому пути борьбы с ним
должны быть разнообразны. Это:
а) реформы социально-экономического характера;
б) изменение содержания правового регулирования, максимальное приближение
юридических норм к интересам различных слоев населения;
в) подъем авторитета правосудия как за счет изменения характера
судебной деятельности, так и путем воспитания уважения к суду;
г) улучшение правоприменительной практики;
д) теоретическая работа в этом направлении, и др.
Все это, в принципе, представляет собой не что иное, как процесс
улучшения состояния правовой культуры общества, ее обогащения.
В литературе справедливо отмечается, что «от правового нигилизма
надо отличать конструктивную критику права, с одной стороны, а с другой - стремиться
избегать юридического фетишизма, то есть возведения в абсолют роли права и
других правовых средств» (Н.Л. Гранат).
42. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА
Право как продукт общественного развития характеризует культуру
общества в целом. Правовая культура - одна из форм человеческой культуры вообще.
В переводе с лат. слово «cultura» означает воспитание, образование. Более полно
культуру можно определить как совокупность материальных и духовных
ценностей, созданных и создаваемых человечеством в процессе общественно-исторической
практики и характеризующих исторически достигнутую ступень в развитии общества.
Культура может быть материальной и духовной.
При этом основополагающее понятие в ее характеристике — категория «ценность».
Правовая культура принадлежит к духовной культуре общества (хотя
есть точка зрения, что правовая культура не совпадает ни с одним из видов общественной
культуры и содержит как духовные, так и материальные компоненты), а право
представляет собой существенную, важнейшую общественную ценность - элемент
цивилизации.
Правовая культура — это состояние правосознания, законности,
совершенства законодательства и юридической практики, выражающее утверждение
и развитие права как социальной ценности, то есть своего рода «юридическое
богатство» общества (проф. С.С. Алексеев).
Проф. В.В. Лазарев отмечает, что можно выделить четыре
разновидности проявлений правовой культуры: правовые идеи, правовые
нормы и институты, правовые поступки, правовые учреждения. Эти
проявления правовой культуры являются, по существу, и сферами ее действия.
В целом возможна оценка правовой культуры, как и культуры вообще,
по ее уровню, который определяется прежде всего уровнем развития компонентов
правовой системы.
При этом оцениваются:
а) уровень общественного и индивидуального правосознания, в том
числе уровень развития юридической науки и юридического образования;
б) уровень законности;
в) уровень совершенства законодательства;
г) уровень совершенства юридической практики, прежде всего практики
судебной, то есть состояние правосудия в обществе.
Данные уровни можно расценивать как элементы правовой культуры.
В правовой культуре можно выделять также общечеловеческий
и национальный компоненты.
По видам правовую культуру можно разделить, на правовую
культуру общества в целом и правовую культуру индивида,
а также правовые культуры социальных общностей (классов, наций, народа) и
цивилизаций.
43. ПРАВОНАРУШЕНИЕ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ
Правонарушение является основным видом неправомерного
поведения (другой вид которого - объективно противоправное деяние) и,
соответственно, оно является разновидностью правового (то есть
юридически значимого) поведения, поскольку относительно
последнего неправомерное поведение (наряду с правомерным) выступает как его
вид.
Правонарушению присущи следующие признаки:
1) правонарушение - это всегда деяние и только
деяние, то есть действие, бездействие или вербальное (словесное) поведение. Не
могут быть правонарушением мысли, убеждения, намерения, если они не нашли
своего выражения вовне. Человек не существует для закона помимо своего
поведения. На это обращал внимание еще Гегель;
2) правонарушение - это деяние, которое опасно для общества,
наносит ему вред. Здесь нужно отметить, что право практически невозможно нарушить,
не посягая на конкретные общественные отношения. Правонарушение (вопреки
буквальному толкованию этого термина) самим нормам закона урона и ущерба не
причиняет. Оно вредно или опасно только для конкретных прав и охраняемых
законом интересов в индивидуальных общественных отношениях. При нарушениях
права страдают определенные люди, их объединения, организации, правовые же
нормы продолжают действовать и считаются обязательными;
3) правонарушение - это деяние противоправное, то
есть такое деяние, совершение которого правом запрещено в той или
иной форме (прямой запрет, возложение юридической обязанности совершить
позитивное действие, установление наказуемости деяния и др.). Противоправность
есть отражение в праве общественной вредности деяния;
4) правонарушение - это всегда деяние виновное: без
вины нет правонарушения. Вина - это особое психическое отношение
правонарушителя к своему деянию и его последствиям. (Подробнее о вине
см. вопрос об основаниях юридической ответственности.)
Итак, правонарушение - это общественно опасное
противоправное виновное деяние.
Правонарушения принято делить по степени общественной опасности на
преступления (уголовные правонарушения) и проступки.
Проступки, в свою очередь, делят на административные, гражданские
(гражданско-правовые нарушения) и дисциплинарные. Можно выделить
также группу процессуальных правонарушений (нарушений норм
процессуального права).
Административные правонарушения можно поделить на два вида:
а) неисполнение позитивных юридических обязанностей,
вытекающих из норм административного права;
б) нарушение административно-правовых запретов,
установленных Кодексом об административных правонарушениях.
Различие их в том, что первые являются «чисто» административными
правонарушениями, а вторые по своей природе аналогичны уголовным правонарушениям
и отличаются от них лишь меньшей степенью общественной опасности.
Дисциплинарные проступки представляют собой нарушения
юридических обязанностей, связывающих правонарушителя трудовой, служебной, воинской,
учебной дисциплиной.
Гражданское правонарушение (деликт) в литературе
определяется как «причинение неправомерными действиями вреда личности или
имуществу гражданина, а также причинение вреда организации, заключение
противозаконной сделки, неисполнение договорных обязательств, нарушение права
собственности, авторских или изобретательских прав и других гражданских прав»
(проф. О.Э. Лейст). Здесь, на наш взгляд, следует подчеркнуть виновность
неправомерного поведения правонарушителя.
Преступления - наиболее опасные для общества правонарушения.
Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 14) дает следующее
определение преступления: «виновно совершенное общественно опасное деяние,
запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания».
44. ПРАВО И ПРИНУЖДЕНИЕ
Санкционированность так или иначе присуща социальному
регулированию в целом, и свои средства обеспечения, в том числе и
принудительные, имеют любые разновидности социальных норм. Однако в праве, как
в мощном и развитом социальном регуляторе, принудительность (как и другие качества
социальных норм, например, нормативность и процедурность) находит глубокое и
своеобразное выражение.
Принудительность, как объективное свойство права, обусловлена властной
природой права, государственно-волевым характером правовых предписаний и
проявляет себя в конкретных актах правового принуждения.
Принуждение в праве выступает как правовое принуждение и в
этом качестве обладает рядом специфических черт.
Во-первых, это государственное принуждение, под
которым понимается внешнее воздействие на поведение, основанное на
организованной силе государства и направленное на безусловное утверждение
государственной воли.
Во-вторых, это разновидность государственного принуждения,
ибо государственное принуждение может быть не только правовым, но и выражаться
в прямых, фактических актах принуждения, то есть своего рода актах государственного
насилия.
В-третьих, правовое принуждение отличает особая цель - оно всегда есть
принуждение к осуществлению юридических норм, предписаний права.
В-четвертых, правовое принуждение — это такое принуждение к осуществлению
норм права, которое производится на законных, то есть на правовых
основаниях. Ведь и к выполнению юридических предписаний можно
принуждать незаконно. Например, возлагать юридическую ответственность без
достаточных на то оснований.
В-пятых, правовому принуждению свойственны определенные процедурные
формы, в которых оно должно осуществляться, то есть сам процесс осуществления
правового принуждения должен быть регламентирован правом. Эти процедурные формы
для разных случаев могут быть различными по степени своей сложности и
развитости, но они должны быть. Так, в системе права существуют целые правовые
отрасли, которые имеют лишь одно назначение - установить порядок, процедуру
реализации правовых санкций. Это отрасли процессуального права - гражданское
процессуальное право, уголовно-процессуальное право и др.
Меры правового принуждения можно разделить на виды. Здесь
выделяют превентивные (предупредительные) меры, меры правовой
защиты и меры юридической ответственности. Они
различаются прежде всего по своим основаниям и целевому назначению.
Юридическим основанием превентивного принуждения
являются такие обстоятельства, которые с высокой степенью вероятности позволяют
предположить возможность нанесения обществу необратимого ущерба. То есть в
данном случае действуют юридические презумпции, которые
базируются на длительных наблюдениях жизненной практики, обобщенных законодательством
и юридической наукой. В основе превентивных мер может лежать и стихийное
бедствие (возможна реквизиция транспорта для борьбы с ним), и правомерное
поведение (досмотр авиапассажиров и их багажа), и отрицательная характеристика
личности (изъятие охотничьего огнестрельного оружия). Назначение превентивных
мер как раз и состоит в том, чтобы предотвратить презюмируемые негативные
события.
Основанием мер защиты являются деяния, которые
объективно противоправны и нанесли ущерб, но при этом не являются виновными.
Отсутствие вины - характерный признак оснований мер защиты. И те
меры, которые в теории гражданского права называют «безвиновной» юридической
ответственностью, как раз и являются гражданско-правовыми мерами защиты. Ибо
без вины юридической ответственности не может и не должно быть. Примером
гражданско-правовой меры защиты является принудительное изъятие вещи на основе
виндикационного иска у добросовестного приобретателя.
Назначение мер защиты - восстановить прежнее
нормальное правовое положение путем принуждения субъекта к исполнению ранее
возложенной, но не выполненной юридической обязанности. Дополнительные
негативные последствия для субъекта, совершившего объективно противоправное деяние,
наступать могут, но они имеют не основной, а сопутствующий характер.
Юридическая ответственность имеет своим основанием
виновное противоправное деяние - правонарушение, и поэтому меры
ответственности наряду с функцией правовосстановления преследуют и более
глубокую цель -нравственно-психологическое преобразование сознания
правонарушителя путем специфических средств, которые отсутствуют у мер защиты.
45. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ПОНЯТИЕ И
ВИДЫ
Юридическая ответственность, с одной стороны, представляет собой
вид общесоциальной ответственности, другие виды которой возникают
уже на основе иных социальных норм - политических, норм морали, корпоративных
норм и др. С другой стороны, юридическая ответственность является разновидностью
мер правового принуждения, причем наиболее острой разновидностью, в
наибольшей степени затрагивающей правовое положение субъекта.
Признаки юридической ответственности:
1. Имеет ретроспективный характер, то есть
представляет собой реакцию на уже состоявшееся поведение, на поведение прошлое
(или во всяком случае - длящееся). Субъект не может нести юридическую
ответственность за свое поведение в будущем.
2. Поведение, лежащее в основе юридической ответственности, должно
быть особым, а именно - содержать признаки правового нарушения. В частности,
быть виновным поведением. Без вины не может быть и юридической
ответственности.
3. Юридическая ответственность всегда связана с государственным
и общественным осуждением (негативной оценкой) поведения правонарушителя. Именно
поэтому, например, приговор по уголовному делу выносится от имени государства.
4. Имеет штрафной характер. Суть этого признака в
том, что у правонарушителя в результате совершенного им деяния возникают новые
юридические обязанности (которых до правонарушения не было). Правонарушение
есть юридический факт, который вызывает появление особого - охранительного
правоотношения (между правонарушителем и государством), в рамках которого эти
обязанности и возникают.
5. Юридическая ответственность имеет характер претерпевания.
Всякая юридическая обязанность есть обременение, но в результате правонарушения
возникают особые обязанности - претерпеть лишения личного, имущественного и
другого плана.
6. Порядок возложения юридической ответственности регламентируется
правом, то есть закон устанавливает определенные процедурные формы
этого процесса.
Если учесть названные признаки, то юридическую ответственность не
следует отождествлять ни с правоотношением (охранительным), ни с особой юридической
обязанностью. Ведь в тех случаях, когда правонарушение государством не
замечено или не установлен (или не разыскан) правонарушитель, последний никаких
лишений не несет и ничего не претерпевает (напротив, он может пользоваться
благами совершенного правонарушения). Поэтому точнее полагать, что юридическая
ответственность - это не сама обязанность, а процесс ее реализации в
охранительном правоотношении. Хотя по поводу момента возникновения
юридической ответственности имеются и другие точки зрения:
а) она возникает вместе с охранительным правоотношением сразу после
совершения правонарушения;
б) возникает после вынесения основного правоприменительного акта
(приговора, решения), в котором фиксируются все необходимые для наступления
юридической ответственности моменты.
Юридическая ответственность выполняет штрафную
(карательную) и правовосстановительную функции. Проф. О.Э. Лейст
в этой связи говорит не о двух функциях, а о двух типах юридической
ответственности: штрафной, которая объединяет уголовную,
административную и дисциплинарную ответственность, и правовосстанови-тельной
(гражданско-правовая и материальная ответственность).
Традиционным является деление юридической ответственности на уголовно-правовую,
административно-правовую, дисциплинарную, гражданско-правовую, материальную
ответственность работников. При этом надо заметить, что:
а) видов ответственности меньше, чем отраслей права;
6) за нарушение норм права различных отраслей может применяться ответственность
одного и того же вида;
в) в пределах одной отрасли могут существовать различные виды
ответственности (например, дисциплинарная и материальная в трудовом праве).
Таким образом, можно заметить, что в основе данной классификации ответственности
лежит не отраслевой признак. Объясняется это тем, что деление отраслей в
системе права происходит по характеру регулятивных норм, а
ответственность непосредственно связана с охранительными нормами, которые
имеют другую природу и действуют по своим закономерностям. В частности,
допускают универсальный характер санкций.
В юридической литературе одно время отстаивался взгляд на то, что
кроме ретроспективной юридической ответственности (за
состоявшееся правонарушение), существует перспективная
юридическая ответственность - ответственность за будущее поведение субъекта.
При этом подчеркивался ее позитивный характер — в том же смысле, когда говорят
о человеке, что он «ответственно», то есть добросовестно относится к своим
обязанностям. Однако большинство правоведов эту позицию не поддержали,
справедливо указывая, что в «позитивной» ответственности, по существу, нет
юридического содержания: это, скорее, ответственность общесоциального либо
этического плана.
46. ОСНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
ВИНА И ЕЕ ФОРМЫ. КАЗУС
В самом общем плане можно сказать, что основанием юридической
ответственности является правонарушение. Здесь действует принцип: без
правонарушения нет юридической ответственности. Однако для полного и
точного определения круга явлений и обстоятельств, наличие или отсутствие
которых требуется установить в каждом конкретном случае возложения юридической
ответственности, в юриспруденции существует специальная конструкция -«состав
правонарушения».
Если исходить только из терминологического, словесного обозначения
этой юридической конструкции, то можно подумать, что она служит раскрытию
внутренней стороны правонарушения, характеристике элементов самого
правонарушения. Однако если проанализировать тот круг явлений, которые в
качестве своих элементов охватывает «состав правонарушения», то можно понять,
что данная конструкция имеет совсем другое назначение, а именно -указать на
круг явлений, необходимых и достаточных для возложения юридической
ответственности. То есть она - это своего рода инструмент в руках
правоприменителя, служащий в каждом конкретном случае установлению оснований
юридической ответственности субъекта.
Традиционно в состав правонарушения в качестве его элементов
включают:
а) субъект правонарушения;
б) объект правонарушения;
в) субъективную сторону правонарушения;
г) объективную сторону правонарушения.
Из этого состава элементами самого правонарушения можно
считать только субъективную и объективную стороны.
А, например, объект правонарушения, будучи элементом состава правонарушения
как особой юридической конструкции, к элементам самого правонарушения не
относится: объект (которым принято считать общественные отношения)
противостоит правонарушению и потому находится за его пределами.
На основе такого элемента состава правонарушения, как «субъект
правонарушения», решается вопрос о деликтоспособности лица, совершившего виновное
общественно опасное противоправное деяние. Деликтоспособность -это специальная
дееспособность: юридическая способность лица к реализации
обязанностей, связанных с юридической ответственностью. Дело в том, что,
например, в гражданском праве указаны разные условия для наступления общей
дееспособности физических лиц и их деликтоспособности. А в уголовном праве
дееспособность субъектов уголовного права и есть их деликтоспособность.
Объективная сторона правонарушения — это то, чем
правонарушение проявляет себя вовне. В объективную сторону включают:
а) противоправное деяние;
б) его общественно вредные последствия;
в) причинную связь между деянием и наступившими последствиями.
Важнейшим элементом субъективной стороны правонарушения
(наряду с мотивом и целью) является вина. Без вины нет
правонарушения и не должно быть юридической ответственности. Возложение
юридической ответственности без вины называется объективным вменением,
которое нельзя допускать. На это прямо указывает ст. 5 Уголовного кодекса Российской
Федерации, которая этот момент формулирует как принцип уголовного права.
На наличие вины как на условие ответственности указывает и ст. 401
Гражданского кодекса РФ. А то, что в теории гражданского права именуется
«безвиновной» гражданско-правовой ответственностью, на самом деле является
гражданско-правовыми мерами защиты, которые от ответственности отличают
как основание возникновения (объективно противоправное деяние), так и
назначение (восстановление прежнего положения).
Вина представляет собой психическое отношение
правонарушителя к своему общественно вредному противоправному деянию, а также
к последствиям этого деяния, и характеризуется особым состоянием интеллекта и
воли правонарушителя, выражающим его негативное отношение к ценностям общества.
Устанавливая вину условием юридической ответственности и негативно
оценивая поведение правонарушителя, государство исходит из свободы воли
субъекта и возможности выбора им того или иного варианта поведения.
Виной признаются особые состояния интеллекта и воли субъекта в виде
(форме) умысла или неосторожности, которые
различаются по характеру интеллектуального и волевого моментов.
Умышленная форма вины имеет место, когда субъект осознает
общественную вредность (опасность) своего деяния, предвидит наступление
общественно вредных (опасных) последствий и желает их
наступления (прямой умысел) или сознательно их допускает
(косвенный умысел).
Неосторожная форма вины отличается от умысла тем, что
правонарушитель не осознает общественной опасности своего
поведения. В теории уголовного права различают две разновидности неосторожной
формы вины - преступную самонадеянность и преступную небрежность. При противоправной
самонадеянности лицо предвидит возможность наступления общественно
опасных последствий, но легкомысленно рассчитывает на их предотвращение. В
случае противоправной небрежности лицо не предвидит возможности
наступления общественно опасных последствий своего поведения, но при необходимой
внимательности и предусмотрительности должно было и могло их предвидеть.
Субъект может совершить общественно вредное (опасное) деяние невиновно,
когда, например, имеет место казус (случай). При казусе обстоятельства
дела таковы, что лицо не могло осознавать общественной вредности
(опасности) своего поведения, не предвидело возможности
наступления общественно вредных (опасных) последствий и по
обстоятельствам дела не должно было и не могло их предвидеть. Казус
следует отличать от непреодолимой силы, которая тоже исключает вину
правонарушителя.
Непреодолимая сила («форс мажор») - чрезвычайное и непредотвратимое
при данных условиях событие (например, стихийное бедствие).
47. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
В отечественной юриспруденции проблема правомерного поведения интенсивно
стала разрабатываться не столь давно (примерно в 70-е - 80-е годы XX в.), когда
в советском обществе стала насущной задача повышения правовой активности его
членов. Традиционным же объектом внимания правоведов всегда было поведение неправомерное,
и это вполне объяснимо, поскольку право имеет дело прежде всего с отклоняющимся
от нормы поведением. (Поэтому, характеризуя правомерное поведение,
следует всегда «держать в уме» детально разработанные характеристики и
конструкции неправомерного поведения и использовать их.)
Приступая к анализу правомерного поведения, следует сразу
определиться с тем, что в юриспруденции понятие поведения ограничено деяниями,
выраженными вовне - действиями, бездействием или вербально, то есть
словесно (например, оскорбление словом). В философии же, психологии
деятельность человека понимается более широко: как любая активность, в том
числе и внутренняя, мыслительная деятельность.
Итак, право реагирует лишь на деятельность человека, выраженную вовне.
Однако и здесь существует определенное ограничение. Дело в том, что поведение
относительно права может быть правомерным, неправомерным (противоправным) и
юридически нейтральным (индифферентным, безразличным). Последнее правом не
регулируется и правовых последствий не вызывает. Ведь, как известно, право не
проникает (и не должно проникать) в некоторые сферы общественной жизни.
Правомерное и неправомерное поведение являются юридически значимыми
разновидностями поведения и могут быть объединены в одно явление - правовое
поведение.
Правомерное поведение, как и неправомерное (и как любое
другое поведение), имеет две стороны - объективную и субъективную.
Объективную сторону правомерного поведения можно
рассматривать на основе тех же элементов (категорий), что и объективную сторону
противоправного поведения. Речь идет о поведении, определенном результате и
причинной связи между ними, только у правомерного поведения все идет со знаком
«плюс», то есть поведение и его результат должны быть социально полезны, во
всяком случае не вредны для общества.
Субъективная сторона правомерного поведения, как и
субъективная сторона противоправного поведения, характеризуется интеллектуально-волевым
отношением субъекта к своему деянию и его последствиям. Однако если
для субъективной стороны правонарушения характерно специфическое интеллектуально-волевое
состояние правонарушителя, которое именуется виной, то для
поведения законопослушного субъекта характерна иная мотивация. И в зависимости
от характера последней можно проводить деление правомерного поведения на
виды. Так, в качестве первого вида можно назвать правомерное
поведение, при котором субъект осознает необходимость, обоснованность,
справедливость требований правовых норм, осознает полезность своего поведения и
желает наступления социально полезного результата. Таким образом, для данного
вида правомерного поведения характерно сознательное отношение субъекта к праву
и своему поведению.
Вторым видом правомерного поведения с точки зрения
его субъективной стороны является конформное (или конформистское)
поведение, когда субъект подчиняет свое поведение правовым предписаниям лишь
по той причине, что «так делают все». Этот вид правомерного поведения
характерен для социальных групп с недостаточно развитыми правовой культурой и
правосознанием (например, для несовершеннолетних).
И третий вид - это когда субъект исполняет и
соблюдает правовые требования под угрозой мер государственного
принуждения или уже в результате их применения. В литературе
справедливо отмечается, что это «ненадежный» вид правомерного поведения. В
случае ослабления контроля со стороны государства здесь вполне вероятно
изменение поведения с правомерного на неправомерное.
По объективной стороне правомерное поведение можно
подразделить на два вида:
а) необходимое (желательное);
б) социально допустимое.
В качестве примера последнего можно назвать такое нежелательное, но
тем не менее социально допустимое явление (и поведение), как супружеские
разводы.
Итак, правомерным можно назвать такой вариант правового
поведения, который будучи общественно необходимым, желательным или социально допустимым,
осуществляется в соответствии с правовыми предписаниями (не выходит за рамки
дозволенного законом) и поддерживается возможностью государственной защиты.
Общий механизм формирования правомерного поведения
складывается из трех взаимосвязанных подсистем - юридического
(«специально-юридического») механизма, психологического
механизма и социального механизма. Обособить их можно только в
теоретическом плане: с той целью, чтобы отдельно проанализировать
специально-юридические, психологические и общесоциальные закономерности
правового регулирования. Реально же эти механизмы очень тесно связаны и, по
существу, являются сторонами единого механизма - механизма формирования
правомерного поведения.
Юридический механизм действует путем установления правовыми
средствами определенного социального статуса субъектов и формирования особой
социальной структуры - правовых связей и зависимостей (правовых отношений), что
и вызывает к жизни фактическое правомерное поведение их участников.
Однако для того, чтобы юридический механизм сработал, субъекты должны
осознать свое особое социально-правовое положение (свои юридические права и
обязанности), воспринять информационно-властное воздействие юридических норм и
в соответствии с этим построить свое волевое поведение. Другими словами,
правовые предписания прежде, чем воплотиться в конкретном, фактическом
правомерном поведении, должны пройти «через головы», то есть через сознание и
волю людей. И здесь уже работает психологический механизм действия
права.
Значение социального механизма действия права состоит в том,
что и юридический, и психологический механизмы всегда действуют в определенной
социальной среде, которая оказывает на них самое разнообразное
влияние. Так, субъект конкретного правоотношения является участником не только
этого правоотношения, но и одновременно - множества других правовых и неправовых
социальных связей и зависимостей. И каждое из отношений в своей мере влияет на
поведение человека. Не случайно в теории марксизма личность определяется как
совокупность общественных отношений.
48. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА
Наличие процедурных механизмов характерно для социально-нормативного
регулирования вообще. Реализация практически всех разновидностей социальных
норм нуждается в процедурах и соответствующих процедурных нормах. Ритуалы,
церемониалы, иные обряды - все это виды процедур, связанные с социальной
регуляцией. Вместе с тем процедурность (как и нормативность) нашла наиболее
полное выражение в правовом регулировании, где существуют целые процедурные
отрасли: гражданское процессуальное право, уголовно-процессуальное право и др.
И в этом плане процедурно-правовой механизм выступает как неотъемлемая часть,
как важнейший внутренний («специально-юридический») механизм системы правового
регулирования. Для последней процедурный механизм имеет сквозное значение: он
обеспечивает действие всех ее трех блоков - регулятивного, охранительного,
правотворческого.
Юридическая (правовая) процедура представляет собой систему,
которая:
а) ориентирована на достижение конкретного правового результата;
б) состоит из последовательно сменяющих друг друга актов поведения
и как деятельность внутренне структурирована правовыми отношениями;
в) обладает моделью (программой) своего развития, предварительно
установленной на нормативном или индивидуальном уровне;
г) иерархически построена;
д) постоянно находится в динамике, развитии;
е) имеет служебный характер: выступает средством реализации основного,
главного для нее правового отношения.
Принципиально важна для понимания юридической процедуры и механизма
ее действия категория основного отношения. Последнее представляет собой
правоотношение, ради которого процедура возникает и реализации которого
служит. Основное правоотношение определяет природу юридической процедуры и
существование ее разновидностей. Так, по признаку основного отношения процедуру
в правовой системе можно поделить на материальную, процессуальную и правотворческую.
Первые две разновидности относятся к правореализующим процедурам.
Для материальной процедуры в качестве основного выступает
материальное регулятивное правоотношение, в котором
осуществляется нормальное, позитивное поведение участников. Для процессуальной
процедуры главным является материальное охранительное
правоотношение (в нем реализуются меры правового принуждения), а для
правотворческой - правоотношение, в рамках которого существует и
реализуется специфическое юридическое право на правотворчество.
Основное отношение правотворческой процедуры имеет также особое целевое
назначение - формирование правовых норм.
Реализуя правовые нормы, процедура работает с основным правоотношением
в разных аспектах. Ее роль нужно оценивать с учетом того, что зарождение,
жизнь и прекращение правоотношения связаны с действием различных элементов
правовой нормы, и процедура может быть формой опосредования любого из них и
соответственно - любого этапа в развитии правоотношения. Так, материальная
процедура применительно к своему основному (регулятивному) отношению может
быть средством:
а) формирования юридико-фактической основы его возникновения;
б) установления существования отношения;
в) его непосредственной реализации;
г) прекращения отношения.
Процессуальная же процедура (процесс) имеет две цели:
а) выявление (установление существования) охранительного правоотношения;
б) его непосредственную реализацию.
Существенным признаком процедуры является наличие предварительно
установленной модели (программы), в соответствии с которой она воплощается
в жизнь, в реальное поведение субъектов. В общем плане эта модель представляет
собой определенный порядок, последовательность в совершении действий,
операций, то есть своего рода алгоритм, реализация которого должна привести к желаемому
результату.
От того, как построена модель процедуры, что она собой
представляет, зависит и достижение намеченного результата. Поэтому, например,
не случайны парламентские дебаты по процедурным вопросам. С тем или иным вариантом
построения процедуры не без оснований связывается результативность
политического решения, соответствие достигнутого результата тем или иным
политическим интересам. По этому поводу интересно высказался журналист Валерий
Выжутович: «В той или иной настойчиво предлагаемой (или столь же решительно
отвергаемой) процедуре, как водяные знаки текущего момента, проступают
соотношение политических сил, перипетии борьбы за власть, тайные или явные
намерения участников этой борьбы. За каждой процедурой -интересы. Депутаты,
призывающие коллег «покончить с саботажем и начать наконец-то работать», не
могут не понимать этого. Страстные воззвания не топтаться на процедурных
вопросах - лукавы. В них отчетливо сквозит заинтересованность, личная или
групповая. Заинтересованность в определенном течении дел. А порядок течения дел
обычно и предрешает их исход».
Модели юридических процедур могут быть как нормативными
(которые содержатся в процедурных нормах), так и индивидуальными
(то есть установленными правореализующим договором или иным индивидуальным
юридическим актом), поэтому знание правил построения юридической процедуры,
теоретических основ создания ее моделей необходимо как в процессе правотворческой
деятельности, так и в процессе правореализации.
Нормативную модель процедуры нельзя сводить ни к отдельной процедурной
норме, ни к какой-либо группе процедурных норм. Невозможно ее отождествить и с
той или иной фактической процедурой. Нормативная модель процедуры есть
нормативный эталон, описание идеальной процедуры, то есть описание того, какой
должна быть фактическая процедура. Нормативная модель имеет информационную
природу и представляет собой содержание целостной совокупности процедурных
норм.
Каковы параметры и условия формирования надлежащих нормативных
моделей процедуры? Здесь нужно обратить внимание на следующие моменты.
Возникновение основных норм (осуществлению которых процедура служит)
и процедурных норм должно быть синхронным. Речь идет о том, что
создание нормативных моделей процедур не должно отставать во времени от тех
норм и отношений, реализацию которых они призваны обеспечивать. Иное приведет к
бездействию регулятивных или охранительных норм, к их омертвлению. На практике
это требование означает, что законодатель должен своевременно позаботиться о
разработке проекта соответствующего процедурного нормативно-правового акта
(или процедурного раздела в нормативно-правовом акте) с тем, чтобы основные и
процедурные нормы могли быть приняты одновременно, в пакете нормативных актов
или в едином нормативном акте.
В идеале процедурные нормы должны быть того же
законодательного уровня, что и основные. Например, если нормы, которые
процедура должна обеспечивать, закреплены законом, то и процедура должна быть
установлена на уровне закона.
Основные и процедурные нормы с точки зрения содержания должны
быть согласованы, взаимоувязаны. Базой для такого согласования должно
быть содержание основных норм: процедурные нормы увязываются с основными, а не
наоборот.
Процедурные нормы следует по возможности помещать в тех же
нормативных актах, в которых содержатся их основные нормы (на
реализацию которых процедурные нормы направлены).
Процедурные нормы не должны касаться содержательной стороны
основных норм, а тем более противоречить им. Удел процедуры - порядок
реализации.
Процедуры, регламентирующие порядок реализации властеотношений, должны
быть демократическими. Характер процедуры определяется, в первую
очередь, характером основного правоотношения, зависит от того, что процедура
реализует. Однако юридическая процедура имеет и свое собственное содержание.
Правовые процедуры должны по возможности полнее обладать
качествами многовариантности и диспозитивности, то есть процедура
должна предлагать различные варианты реализации основной нормы и предоставлять
субъектам право самим выбирать порядок осуществления своих прав и обязанностей,
а в ряде случаев - определять его в договоре. Прежде всего, это касается сферы
гражданского оборота.
Властные процедуры не должны быть бюрократическими.
Бюрократической следует признать ту юридическую процедуру, которая:
а) служит официально провозглашенной в нормативно-правовом акте цели,
бюрократической по своему характеру;
б) процедура, которая имеет социально полезную задачу, но построена
таким образом, что работает не на эту задачу, а на самодовлеющие интересы
бюрократической системы.
Последняя разновидность бюрократических процедур отличается искусственной
сложностью, излишне формализованной структурой.
Юридическая процедура должна отвечать требованию доступности.
Здесь имеются два аспекта. Первый - это доступность информационной модели
процедуры, доступность информации о порядке реализации тех или иных юридических
норм. Второй аспект - это доступность реальных фактических процедур, которая
зависит от простоты порядка обращения в компетентный орган, надежности
механизма «запуска» юридической процедуры. Практически этот вопрос означает то,
какими условиями обставлено обращение к властной структуре, каковы юридические
предпосылки реализации права на возбуждение процедуры и величина денежных
расходов на нее.
Нормативные модели процедуры должны отвечать требованию
законности. Данное требование лежит в русле проблемы законности самого
законодательства. Нормативная модель процедуры должна соответствовать нормативным
актам большей юридической силы (законность «по вертикали») и не вмешиваться в
содержание основных норм, не противоречить им (законность «по горизонтали»).
Юридическая процедура должна обеспечивать необходимую для
достижения правового результата степень детализации поведения и то же время
быть рациональной, отвечать требованию достаточности. Речь идет о том,
что должна быть оптимальной степень регуляционного проникновения процедуры в
поведенческую ткань. Негативные последствия будут иметь место и тогда, когда
этот урегулированный слой будет слишком «тонок», и тогда, когда он будет
слишком «толст».
Особое значение для процедуры имеет качество надежности.
В работе процедуры недопустимы сбои, она обязана с высокой степенью
вероятности обеспечивать наступление результата, гарантировать достижение
поставленной цели. Надежность системы часто связывается с ее простотой: чем
проще система, тем она надежнее. Однако применительно к процедуре дело обстоит,
скорее, наоборот. Надежность нормативной модели процедуры зависит от
обеспеченности ее правовыми и иными гарантиями, оттого, насколько в ней учтены
внешние условия ее функционирования, но самый главный специфический фактор для
этого параметра - отработанность нормативной модели.
В принципе, любое нормативно-правовое предписание нуждается в «обкатке»,
в испытании временем. Но для нормативной модели процедуры этот момент имеет
особое значение в силу того, что:
а) в процессе правотворческой разработки процедуры более велика
вероятность ошибки, поскольку в детальной регламентации поведения трудно
предусмотреть все обстоятельства;
б) эти ошибки воспринимаются более болезненно, ибо рвется
поведенческий алгоритм, приостанавливается процесс реализации основного
отношения.
Поэтому процедура требует, особенно на первых порах своего существования,
пристального внимания со стороны законодателя, его быстрого реагирования на
возможные срывы в работе ее нормативной модели.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|