ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА (ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ)
Суть правового регулирования как раз и заключается в создании
правовых структур, установлении целесообразных отношений между субъектами в определенной
социальной сфере через предоставление им субъективных юридических прав и
возложение субъективных юридических обязанностей с тем, чтобы вызвать нужное
поведение. В результате правового воздействия социальная среда становится как
бы пронизанной целесообразными правовыми отношениями, наполняется правовой
структурой, что служит основой, своего рода двигателем, правомерной
деятельности.
В исследовании структуры правоотношения не следует, видимо,
отождествлять понятия отношения и связи. Последняя есть
разновидность отношения, другими разновидностями которого можно считать
зависимости и разграничения. Все находится в отношениях, но не все находится в
связях. В общефилософском плане особенность связи достаточно четко показана
А.И. Уемовым, по мнению которого при наличии связи изменение одной вещи
приводит к изменению другой, а просто в отношении такое изменение сказывается
лишь на самом отношении, но не затрагивает другой вещи (стороны).
В сфере общественных отношений признаком существования связи между
субъектами является взаимодействие между ними. Отсюда правильнее считать,
например, что субъект права собственности состоит с остальными субъектами не в
связях, а в ином виде правовых отношений - регулируемой правом зависимости
от их деятельности.
Системная модель правоотношения и ее значение. По
результатам рассмотрения правоотношения как системы можно построить его
системную модель.
Системная модель правоотношения (СМП) представляет собой
систему, элементами которой являются участники правового отношения (субъекты),
объединенные правовой структурой - целесообразной правовой связью, вытекающей
из субъективных юридических прав и обязанностей (целесообразных правовых
свойств субъектов), - и которая функционирует для достижения социально
полезного результата.
Системный подход потребовалось применить к правоотношению в силу
того, что в юриспруденции оно понимается как некое целостное образование,
своеобразный «узел», в котором правовые явления сложным образом сплетаются с
элементами социальной сферы, властные правовые предписания «переплавляются» в
социально значимое, общественно полезное поведение. По существу, речь идет о
достаточно сложном социально-правовом механизме. Такой взгляд, как было
показано выше, не совпадает с философским пониманием категории «отношение»,
однако он, видимо, имеет право на существование, поскольку позволяет понять
ряд важных закономерностей правового регулирования поведения.
Системная модель правоотношения может быть реализована, в
частности, по следующим направлениям:
1. СМП позволяет более полно и точно использовать в характеристике
правоотношения такие философские категории, как «форма», «содержание»,
«элемент», «состав», «структура», «объект», которые постоянно привлекаются к
описанию правоотношения, но не всегда с учетом их первоначально-философского
смысла.
2. СМП создает о правоотношении целостные, системные представления,
в которых достаточно четко определены место и роль каждого из явлений,
традиционно относимых к составу правоотношения (место и роль субъектов, их прав
и обязанностей, поведения, объекта).
3. С позиций СМП механизм действия права (юридический механизм) может
быть рассмотрен в органичном единстве с психологическим и социальным
механизмами, которые в действительности составляют целостность (единый механизм
формирования правомерного поведения), однако в теории представлены раздельно.
Установить взаимосвязь этих механизмов можно лишь через отыскание того пункта,
который является для них общим, в котором они пересекаются. Таким
пунктом для всех трех названных подсистем механизма формирования правомерного
поведения является субъект правоотношения. А ведь в СМП именно
участники и только они признаются элементами правоотношения. В традиционных
подходах правоотношение исследуется аналитическим путем, то есть
на уровне состава, поэтому в составе правоотношения (в качестве одного из
элементов) субъекты упоминаются. Но когда дело доходит до соединения элементов
состава в целое, то в целостных характеристиках правоотношения, в частности в
его определениях, субъектам места уже не находится. Речь идет только о правах и
обязанностях или о правах и обязанностях и поведении.
«Бессубъектные» представления об общественных отношениях - это беда
не только правоведения, но и других общественных наук, а точнее, современного
обществоведения в целом. Правильно заметил Маркс, что общественные отношения,
«как и вообще отношения, можно только мыслить, если их хотят фиксировать в
отличие от тех субъектов, которые находятся между собой в тех или иных
отношениях».
«Одна из самых устойчивых форм проявления отрыва теории от жизни
-это то, что можно назвать бессубъектным анализом... общества и присущих ему
отношений, в том числе производственных. Это анализ общества в отрыве от
реальных субъектов общественного действия... Если нет реальных субъектов
общественного действия, исчезает проблема интересов, вся система мотивационных
механизмов поведенческой деятельности, остаются абстрактные схемы» (Л. И.
Абалкин).
4. СМП, будучи спроецирована на предмет правового регулирования,
позволяет детально представить его строение, выделить в нем связи и элементы,
не ограничиваясь традиционной характеристикой его только как совокупности
общественных отношений.
33. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА: ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ
Издание правовых норм не является самоцелью. Еще Петр I замечал:
«Всуе законы писати, когда их не исполняти».
Реализация как таковая представляет собой процесс перевода
явления в иное качество, процесс употребления его качеств, свойств с целью
достижения определенного результата. Применительно к праву этот процесс означает
его перевод в качество правомерного поведения, использование
свойств права для достижения социально полезного результата. Задача процесса
правореализации — эффективно, без всяких отклонений (в режиме законности)
переводить предписания правовых норм в правомерное поведение, максимально
полно реализовывать возможности, предоставленные правом, и исчерпывающе
выполнять его требования. Таким образом, можно сказать, что правовая норма
реализуется тогда, когда она воплощается в фактическом правомерном поведении
субъектов. Однако следует сразу же заметить, что этот тезис имеет прямое
отношение лишь к предоставительно-обязывающим нормам, то есть к нормам,
непосредственно регулирующим поведение, хотя они и составляют основной массив
юридических норм. Специальные же (или специализированные) нормы (декларативные,
дефинитивные, оперативные и др.) непосредственно поведением не реализуются: они
реализуют свое предназначение через системные связи с
предоставительно-обязывающими нормами, помогая им в регулировании поведения.
Субъектами реализации права являются те лица, на которых
право распространяет свое действие, то есть субъекты права. Объектом
реализации выступает система законодательства, наличный массив
нормативно-правовых актов. Проф. Л.С. Явич справедливо заметил, что
«осуществление права не всегда представляло практическую и теоретическую
проблему, ее не было, когда защищенные силой фактические отношения на заре
цивилизации являлись правом, ее не бывает или почти не оказывается, когда
господствует обычное право и судебный прецедент. Осуществление права приобретает
исключительное значение при развитой юридической форме, в условиях обширного
законодательства».
Если правовая норма указывает на необходимость достижения какого-либо
социального результата (например, изготовление продукции определенного качества),
то в реализацию такой нормы входит не только деятельность субъектов, но и факт
достижения данного результата.
Правовую систему можно поделить на два блока - правотворческий
и правореализующий. При этом, заметим, процессы правореализации идут
и в правотворческом блоке, поскольку правотворческая деятельность тоже регламентируется
правом.
В своей основной массе нормы права реализуются через конкретные правоотношения.
Однако они могут реализоваться и вне конкретных правоотношений: в рамках общей
правовой структуры, установленной нормами о правосубъектности, то есть
постольку, поскольку данные лица являются субъектами права, и находятся в
определенном правовом состоянии. Такая реализация имеет место в тех случаях,
когда субъекты в своем поведении «обходят» те юридические факты, которые могут
вызвать нежелательные правовые последствия (возникновение
конкретных правоотношений с нежелательными для данных субъектов юридическими
обязанностями). Эта форма реализации характерна для запрещающих норм, но в ней
могут реализовываться и обязывающие нормы права.
В качестве форм реализации права в литературе традиционно
выделяют использование, исполнение и соблюдение (обычные
или ординарные формы) и особую форму реализации - применение
правовых норм.
Использование, исполнение и соблюдение разграничиваются по
видам реализуемых норм и характеру правореализующих действий.
В форме использования реализуются управомочивающие
нормы. Слово «использование» говорит само за себя. Оно означает, что
управомоченный извлекает из процесса реализации необходимые ему полезные
свойства, блага, удовлетворяет свой интерес. Использование может
осуществляться как активным поведением, так и пассивным.
В форме исполнения реализуются обязывающие
нормы, требующие активного поведения (действий).
В форме соблюдения реализуются запрещающие
нормы, требующие пассивного поведения (воздержания от действий).
Применение права представляет собой властную деятельность
специально уполномоченных субъектов и рассматривается как особая
форма (см. следующий вопрос).
Проблема методов (способов) реализации права — это проблема
формирования у граждан, должностных лиц, организаций мотивов к исполнению и соблюдению
юридических норм. Что касается использования как формы реализации, то оно
обеспечивается таким мощным стимулом, как интерес, который содержат
управомочивающие нормы и субъективные юридические права. Однако и здесь
государство не должно оставаться безучастным: оно должно создавать условия для
использования права и обеспечивать его защиту.
Отечественная юриспруденция советского периода традиционно отмечала
два метода реализации права - метод убеждения и метод принуждения.
Это идет от известного высказывания Ленина: «Прежде всего мы должны убедить, а
потом принудить».
Вообще-то праву свойственно качество принудительности, и оттого,
что большинство субъектов реализуют правовые предписания добровольно, оно этого
качества не утрачивает. Вместе с тем, чтобы государственно-властные веления исполнялись
и соблюдались, государство должно издавать такие юридические нормы, которые
отвечали бы интересам всех слоев населения. Это создает принципиальное
соответствие между государственной волей и волей субъекта права, что является
надежным фундаментом правомерного поведения. В то же время и в таком случае
сохраняется необходимость в побуждении (в том числе и
принуждении) к правомерному поведению со стороны государства, поскольку
сохраняется противоречие между индивидуальными и общественными интересами
субъектов.
История общества и права знает два классических способа
побуждения субъектов к реализации государственных велений - обещание
награды и угроза применения мер принуждения. Проф. В.В. Лазарев
отмечает, что правовые запреты реализуются преимущественно под угрозой
наступления неблагоприятных последствий, а при осуществлении обязывающих норм,
что требует затрат человеческих сил, государство обещает определенную
компенсацию.
34. ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА: ПОНЯТИЕ, СТАДИИ,
ВИДЫ. АКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВА
Правоприменение - особая форма реализации права. В форме применения
права государство еще раз (после издания нормативно-правового акта) властно
подключается к процессу правового регулирования.
Правоприменение требуется в тех случаях, когда юридическая
норма не может быть реализована без властного содействия органов государства. К
таким случаям можно отнести следующие:
а) когда необходимо официально установить юридически значимые обстоятельства
(признание гражданина в судебном порядке умершим или безвестно отсутствующим);
б) когда диспозиция нормы вообще не реализуется без индивидуального
государственно-властного веления (право на пенсию);
в) когда речь идет о реализации санкции. Признаки
правоприменения:
1) особый субъект - специально уполномоченный
государственный орган (должностное лицо). В порядке исключения это может быть
общественный орган (например, по уполномочию государства профсоюзы применяют
некоторые нормы трудового законодательства). Не могут применять нормы права
граждане, хотя существует и обратная точка зрения (проф. П.Е. Недбайло);
2) имеет государственно-властный характер;
3) является деятельностью по вынесению индивидуально-конкретных
предписаний;
4) выступает формой управленческой деятельности
государства;
5) осуществляется в определенных процедурных формах: порядок
применения права регламентирован специальными (процедурными) юридическими
нормами. В системе права имеются целые процедурные отрасли - гражданское
процессуальное право и уголовно-процессуальное право;
6) представляет собой сложный, стадийный процесс;
7) имеет творческий характер;
8) результаты правоприменения оформляются индивидуальным
юридическим актом - актом применения права.
С учетом отмеченных признаков правоприменение можно
определить, как государственно-властную деятельность, осуществляемую
компетентными субъектами в определенных процедурных формах и направленную на
содействие в реализации юридических норм путем вынесения индивидуально-конкретных
решений.
Применение права, как определенный процесс, распадается на ряд стадий.
Вообще стадия - это отрезок какого-либо процесса, имеющий свою,
промежуточную задачу, и в силу этого приобретающий относительную самостоятельность
и завершенность.
В качестве основных можно выделить три стадии:
1) установление фактических обстоятельств дела;
2) формирование юридической основы дела;
3) решение дела.
В качестве дополнительной стадии может выступить государственно-принудительная
реализация правоприменительного акта.
Первые две стадии имеют подготовительный характер и разделение их
достаточно условное. В реальной жизни они протекают практически параллельно,
и правоприменителю приходится обращаться то к фактической стороне дела, то к
юридической, постепенно формируя и ту и другую. В гражданском процессуальном и
уголовно-процессуальном кодексах как раз такие «реальные» стадии и указаны.
Стадия формирования фактической основы протекает как
процесс доказывания наличия или отсутствия юридически значимых обстоятельств
(составляющих предмет доказывания) с помощью фактов-доказательств. Поэтому
все, с чем имеет дело теория доказательств, прямо относится к этой стадии
правоприменения.
Вторая стадия (формирование юридической основы дела)
включает в себя следующие правоприменительные действия:
а) выбор юридической нормы, подлежащей применению;
6) проверка подлинности нормы и ее действия во времени, в
пространстве и по кругу лиц («высшая» критика);
в) проверка правильности текста нормативно-правового акта («низшая»
критика);
г) уяснение содержания нормы права (путем толкования).
Третья стадия (решение юридического дела)
представляет собой не одномоментный акт, а тоже определенный процесс, который
может быть рассмотрен и как формально-логический, и как творческий, и как
государственно-властный.
По результатам правоприменения выносится акт применения права
-официальный акт-документ компетентного органа, содержащий индивидуальное
государственно-властное веление по применению права.
Все правовые акты можно поделить на две большие группы - нормативные
и индивидуальные. От других индивидуальных актов (например,
сделок в гражданском праве) правоприменительный акт отличает государственно-властный
характер.
Акты применения права имеют общие черты с нормативно-правовыми актами:
а) представляют собой письменные акты-документы;
б) исходят от государства;
в) обладают юридической силой (порождают правовые последствия, защищаются
государством).
В то же время они существенно различаются: если нормативно-правовые
акты содержат государственно-властные предписания общего характера, то
содержанием правопримени-тельных актов являются индивидуальные (конкретизированные
и по субъектам, и по их правам и обязанностям) властные предписания.
Правоприменение бывает двух видов - позитивное и юрисдикционное.
Позитивное правоприменение - это то, которое осуществляется
не по поводу правонарушения, а как обязательное условие нормальной реализации
некоторых регулятивных норм. В порядке позитивного правоприменения происходит,
например, назначение пенсии, обмен жилых помещений, выделение земельного
участка. По-другому можно сказать, что позитивное применение - это применение
диспозиций правовых норм.
Юрисдикционное правоприменение - это применение санкций (то
есть охранительных норм) в случае нарушения диспозиций (регулятивных норм).
Таким, образом, позитивное применение имеет место всегда, но
не для всех норм, а юрисдикционное может коснуться любой юридической
нормы, но лишь в случае ее нарушения.
35. ПРОБЕЛЫ В ПРАВЕ И СПОСОБЫ ИХ
ВОСПОЛНЕНИЯ
В стадии формирования правовой основы в процессе правоприменения
могут возникнуть помехи из-за наличия в законодательстве пробела,
который представляет собой отсутствие конкретного нормативного предписания в отношении
фактических обстоятельств, находящихся в сфере правового регулирования.
Пробелы в праве следует отличать от случаев полной
неурегулированности социальной сферы, которая может быть ликвидирована лишь
путем право-творческой деятельности.
Отличительная черта пробела в праве в том, что те
фактические обстоятельства, в отношении которых отсутствует конкретное
нормативное предписание, в общем и целом правом урегулированы, законодатель
выразил здесь свою волю через урегулирование аналогичных обстоятельств, через
общие нормы права, общие и отраслевые правовые принципы. Таким образом, пробелы
- это своего рода «пропуски» в правовом пространстве, в ткани юридических норм,
которые нежелательны и, в принципе, должны быть исключены из
общего правила адекватного правового регулирования социальной сферы.
С точки зрения причин возникновения пробелов в законодательстве
пробельность может быть первоначальной и последующей.
Первоначальная имеет место в том случае, когда
обстоятельства, требующие правового урегулирования, уже существовали, но
законодатель их упустил, не охватил формулировками нормативно-правового акта.
Последующая пробельность является следствием появления новых
отношений в предмете правового регулирования в результате развития регулируемой
социальной сферы, то есть той сферы, на которую законодатель в целом уже
распространил свою волю. Таким образом, в каком-то смысле образование
последующих пробелов в законодательстве - явление закономерное, хотя в таких
ситуациях в полной мере себя должно проявлять правовое прогнозирование.
В принципе, пробелы в праве, как и случаи полной правовой неурегулированности,
должны устраняться законодателем по мере их обнаружения. Однако в силу
системности права, тесного взаимодействия элементов системы права, пробел в
праве можно восполнить еще в процессе реализации права, а именно — в процессе
правоприменения.
Проф. С.С. Алексеев пишет, что «восполнение пробелов в праве - это
специфическая форма (метод) применения действующего права, при котором
юридическое дело решается, в соответствии с волей законодателя, не нашедшей,
однако, выражения в конкретных юридических предписаниях».
Традиционно в юриспруденции выделяют два способа восполнения пробелов
в праве - аналогию закона и аналогию права.
Некоторые авторы в качестве еще одного способа называют субсидиарное
применение права.
Аналогия закона (думается, что правильнее в этом случае
говорить об аналогии правовой нормы) предполагает соблюдение ряда
условий:
а) наличие общей правовой урегулированности данного случая;
б) отсутствие адекватной юридической нормы;
в) существование аналогичной нормы, то есть нормы, в
гипотезе которой указаны обстоятельства, аналогичные тем, с которыми столкнулся
правопри-менитель.
Сходство юридических фактов как раз и позволяет задействовать
диспозицию аналогичной нормы.
Аналогия права представляет менее точный прием решения
юридического дела по аналогии и предполагает соблюдение следующих
условий:
а) наличие общей правовой урегулированности данного случая;
б) отсутствие адекватной юридической нормы;
в) отсутствие аналогичной нормы.
В литературе отмечается, что в этой ситуации правоприменитель
должен в решении юридического дела исходить из общих начал и смысла законодательства.
На практике это означает использование принципов - общих, межотраслевых,
отраслевых, принципов институтов, которые закреплены в праве и так или иначе
отражают закономерности предмета и механизма правового регулирования.
Применение аналогии права при наличии аналогичной нормы, как и применение
аналогичной нормы при наличии адекватной, будет ошибкой правоприменителя.
Субсидиарное применение права (от слова «subsidium» — помощь) — это та же
аналогия правовой нормы (аналогия закона), но принадлежащей другой -родственной
отрасли права. Такое возможно, например, между нормами гражданского права и
семейного, административного и финансового права. Понятно, что субсидиарное
применение не имеет смысла, если аналогичная норма имеется в той же отрасли
права.
По нормам международного права недопустима аналогия в сфере уголовного
права.
36. ТОЛКОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ:
ПОНЯТИЕ И СПОСОБЫ
Цель толкования состоит в том, чтобы выявить точный смысл
юридических правил, правовых предписаний, содержащихся в нормативно-правовых
актах. Толкование - это деятельность по установлению содержания нормативно-правовых
предписаний для их практической реализации.
Установлению подлежит государственная воля, которая нашла объективное
выражение и закрепление в тексте нормативно-правового акта. Объектами
толкования, таким образом, выступают юридические нормативные акты как
письменные акты-документы, содержащие нормы права, и здесь требуется как бы
проникнуть через форму объекта к его содержанию и сути.
Стратегическая задача толкования - эффективная реализация
правовых предписаний в режиме строгой законности, то есть в конечном счете оно
служит практическому осуществлению правовых норм. Особое значение толкование
нормативно-правовых актов имеет для такой формы реализации права, как
правоприменение. В то же время толкование имеет значение и для деятельности
государственных органов по изданию и систематизации нормативно-правовых актов.
В любом случае процесс толкования не должен никаким образом
изменять действующие юридические нормы или создавать новые.
Толкование как интеллектуально-мыслительный процесс, направленный
на познание юридической нормы, называется уяснением. Уяснение - это
толкование «для себя». В том случае, когда субъект толкования в той или иной
форме выражает результаты уяснения для других лиц, имеет место разъяснение.
Толкование может ограничиваться одним уяснением, однако в тех случаях, когда
осуществляется и разъяснение, процесс уяснения выступает как первая
стадия общего процесса толкования нормативно-правового акта.
Необходимость толкования нормативно-правовых актов обусловлена рядом
моментов. Существует как бы целый ряд препятствий на пути к уяснению точного
смысла юридических норм, которые преодолеваются с помощью специальных приемов
- способов толкования (уяснения).
Основными способами толкования-уяснения являются следующие:
1) грамматический - совокупность специальных приемов,
направленных на уяснение текста на основе данных филологии, правил языка.
Выясняется значение слов, терминов, знаков препинания, исследуются структуры
предложений и т. д.;
2) логический - совокупность специальных приемов,
основанных на непосредственном использовании законов и правил формальной
логики;
3) специально-юридический - совокупность специальных
приемов, основанных на юридическом знании (юридических понятий, терминов,
юридических конструкций, закономерностей правового регулирования, правил юридической
техники и др.);
4) систематический - совокупность специальных
приемов, обусловленных системностью права и законодательства и направленных на
анализ связей толкуемого нормативного положения с другими элементами системы
права и системы законодательства;
5) историко-политический - совокупность специальных
приемов, направленных на уяснение цели издания нормативно-правового акта,
анализ исторической обстановки, социально-экономических и политических факторов,
обусловивших его издание и оказавших влияние на волю законодателя.
Из приведенного описания способов толкования видно, что
установление истинного смысла предписаний, содержащихся в тексте
нормативно-правового акта, требует разнообразных знаний. Как заметил
австралийский юрист М. Дэвис, «правовой текст значит больше для того, кто
больше знает».
37. ВИДЫ ТОЛКОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ
АКТОВ
Говоря о видах толкования, следует учитывать, что речь идет о видах
двух связанных, но разных явлений:
а) о видах результатов уяснения;
б) о видах разъяснения.
Результат толкования-уяснения по своему объему
может быть буквальным, ограничительным и распространительным
(расширительным). Как правило, результат толкования должен быть буквальным
(адекватным), когда действительный смысл нормативного акта (воля
законодателя) и буквальный текст полностью совпадают друг с другом, то есть
использование всей совокупности способов толкования дает практически тот же
результат, что и первоначальное (грамматическое, языковое) толкование текста
закона.
Ограничительное толкование имеет место, когда действительный
смысл, содержание нормы yже ее текстового оформления, то есть
конечный результат уяснения по объему уже грамматического толкования.
Распространительное толкование — когда конечный результат
толкования (подлинная воля законодателя) по объему шире
буквального текста.
Толкование-разъяснение делится на виды в зависимости от
субъекта, дающего это разъяснение. По этому признаку оно может быть
официальным или неофициальным.
Официальное толкование:
а) дается уполномоченным на то органом;
б) формулируется в специальном акте;
в) формально обязательно для определенного круга исполнителей
толкуемой нормы.
Официальное разъяснение может быть нормативным и казуальным.
Нормативное толкование-разъяснение не связывается с
конкретным случаем, а распространяется на все случаи, предусмотренные
толкуемой нормой как типовым регулятором поведения. Нормативное разъяснение не
содержит и не должно содержать новых юридических норм: оно только разъясняет
смысл уже действующих. Нормативные разъяснения не имеют самостоятельного
значения и полностью разделяют судьбу толкуемого акта: его отмена или изменение
должно, как правило, приводить и к отмене или соответствующему изменению
официального нормативного разъяснения.
Если официальное нормативное толкование-разъяснение дается тем органом,
который издал данный акт, то оно носит название аутентического
(основанного на первоисточнике, авторского). В Российской Федерации подобные
разъяснения могут издаваться Государственной Думой, Президентом и другими
правотворческими органами.
Если официальное нормативное разъяснение дается уполномоченным на
то органом, то оно называется легальным (разрешенным,
делегированным). Оно должно производиться в рамках компетенции органа,
производящего разъяснение. В Российской Федерации правом издавать официальные
разъяснения наделены, в частности, все высшие судебные органы.
Казуальное толкование как вид официального толкования
представляет собой официальное разъяснение нормативно-правового акта
применительно к конкретному случаю и имеет основной целью правильное решение
именно данного дела.
Неофициальное толкование не является юридически
обязательным, а по форме выражения может быть как устным
(разъяснение адвокатом, судьей, прокурором в ходе приема граждан), так и письменным
(в периодической печати, в различных комментариях). Оно подразделяется на обыденное
(даваемое гражданами в быту, в повседневной жизни), профессиональное
(дается сведущими в праве людьми, специалистами - адвокатами, юрисконсультами и
т.д.), доктринальное, осуществляемое учеными в статьях,
монографиях, комментариях и т.п.
38. ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРЕЗУМПЦИИ И ФИКЦИИ
Презумпция (от лат. слова «presumptio») - предположение о наличии
или отсутствии определенных фактов, основанное на связи между предполагаемыми
фактами и фактами наличными и подтвержденное предшествующим опытом. В основе
презумпций лежит социальный опыт, многократно проверенное практикой знание о
том, что презюмируемое - типичный, вероятный при данных условиях факт.
Правовая презумпция имеет следующие характерные черты:
а) прямо или косвенно закрепляется в праве;
б) в любом случае имеет значение для правового регулирования;
в) вызывает правовые последствия, если она является неопровержимой
в силу закона или не опровергнута в процессе разрешения дела.
Самой древней юридической презумпцией является презумпция
знания права и закона: предполагается, что все должны знать писаный
закон. Эта презумпция была сформулирована и применялась еще в римском праве («ignorantia legis neminem excusat» - «незнание закона
никого не извиняет»). Без такого юридического предположения было бы вообще
невозможно применить правовую норму, решить то или иное юридическое дело.
А самой важной и, пожалуй, самой знаменитой юридической презумпцией
является презумпция невиновности обвиняемого в уголовном
процессе: каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока
его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и
установлена вступившим в законную силу приговором суда. При этом обвиняемый не
обязан доказывать свою невиновность: его вину должен доказать обвинитель.
Презумпция невиновности обвиняемого в уголовном процессе закреплена в ст. 49
Конституции Российской Федерации.
В гражданском процессе действует обратная презумпция: презумпция
виновности неисправного должника (должник, не исполнивший свое
обязательство, считается виновным в неисполнении, пока не докажет обратное).
Презумпции, таким образом, тесно связаны с процессом доказывания и с
распределением бремени доказывания.
Юридические презумпции можно подразделить на общеправовые
и отраслевые. Общеправовой как раз является презумпция
знания опубликованных законов. Примером отраслевой презумпции может служить
презумпция вины владельца источника повышенной опасности в случае причинения им
вреда.
К таким же феноменам правовой действительности, которые, не будучи
юридическими фактами, тем не менее могут порождать юридические последствия,
относятся и правовые фикции. В точном переводе с латыни «fictio» -выдумка, вымысел.
Видный германский правовед Рудольф фон Иеринг (1818-1892 гг.) образно
характеризовал правовые фикции как «юридическую ложь, освященную
необходимостью», как «технический обман».
Под правовой фикцией понимается положение, которое в
действительности не существует, но которому право придало значение факта. Так,
в римском праве была фикция о признании «по вымыслу» иностранца римским
гражданином, если он выступал истцом или ответчиком в гражданских сделках. Во
французском праве существует фикция, которая гласит: если жена и муж погибли
одновременно, первым погибшим считается муж. Эта фикция необходима для того,
чтобы установить четкий порядок наследования. По российскому гражданскому праву
днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в
законную силу решения суда об объявлении его умершим.
Таким образом, правовые фикции, как и правовые презумпции, устраняют
неопределенность в правовых отношениях, вносят четкость и стабильность в
правовое регулирование.
39. ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК.
КОНСТИТУЦИОННАЯ ЗАКОННОСТЬ
Законность как требование строгого и неуклонного соблюдения
и исполнения юридических норм возникла вместе с правом, является атрибутом правового
регулирования и в этом смысле производна от права. Однако законность - явление
исторически развивающееся: она развивалась вместе с правом и обществом и в
своем развернутом виде, отвечающем современным представлениям о ней, законность
предстала, когда произошло формирование буржуазной демократия, а право стало
мерой свободы формально равных индивидов. Законность в этот период
сформировалась как идея, как конституционный принцип, как режим жизни
демократического общества. В таком качестве уже законность определяет
содержание конкретных правовых систем, ее действие связывается лишь с
правовыми законами и она становится правозаконностью. Связи законности с
демократией и правовым законом настолько тесны и неразрывны, что некоторые
авторы даже считают, что законность возникла именно в этот период, а не вместе
с правом.
Относительно субъектов законности (лиц, на которых
распространяются ее требования) и сферы ее действия существуют разные
подходы. Так, проф. Н.В. Витрук полагает, что законность касается исполнения
только законов и только должностными лицами. По его мнению,
нарушения законов, совершенные гражданами и другими лицами, не выступают в
качестве нарушений законности, они суть нарушения правопорядка. Эта точка
зрения имеет под собой достаточно серьезную основу. Действительно, законность
не следует смешивать с общеобязательностью права, и смысл ее существования
связан, в первую очередь, именно с законами и с публично-правовой сферой
отношений в обществе. Самой законности проф. Н.В. Витрук дает определение как
идее, требованию и системе (режиму) реального выражения права в законах
государства, в самом законотворчестве, в подзаконном нормотворчестве. С позиций
такого подхода очень четко выгладит нарушением законности принятие ведомственных
актов, противоречащих конституционным положениям, нормам закона.
Проф. В.В. Лазарев считает, что ограничение субъектов законности
должностными лицами неоправданно: принцип законности является всеобщим
и не содержит каких-либо изъятий. И распространяется законность, по его мнению,
на все сферы действия права (включая частно-правовую) и на все
нормативно-правовые акты. Таким образом, проф. В.В. Лазарев представляет
другую точку зрения на законность и сферы ее действия, надо заметить, наиболее
распространенную. С позиций такого подхода законность определяется как
«правовой режим общественной жизни, заключающийся в неуклонном соблюдении
юридических норм всеми ее праводееспособными участниками» (проф. Л.И.
Спиридонов).
В качестве принципов законности в литературе выделяют
следующие:
а) всеобщность ее требований;
б) верховенство закона;
в) единство (единообразие) законности;
г) гарантированность основных прав и свобод граждан;
д) неотвратимость наказания за совершенное правонарушением,
е) недопустимость подмены законности целесообразностью,
их противопоставления;
ж) связь законности и культурности; и др.
Правопорядок является реальным итогом, результатом действия
законности как конституционного принципа и режима жизни общества. Он включает
в себя сложившуюся систему правовых отношений общества и правомерное
поведение, в том числе акты правомерного поведения в рамках общей правовой
структуры, установленной нормами о правосубъектности (в рамках общего правового
положения субъектов).
Правопорядок представляет собой часть общественного порядка
как устойчивой системы общественных отношений, сложившейся в результате действия
всех социальных регуляторов, а не только права. Общественный порядок не следует
понимать узко, то есть как порядок отношений в общественных местах. Проф. В.В.
Лазарев понимает общественный порядок как «определенное качество (свойство)
системы общественных отношений, состоящее в такой упорядоченности социальных
связей, которая обеспечивает согласованность и ритмичность общественной жизни,
беспрепятственное осуществление участниками общественных отношений своих прав
и обязанностей и защищенность их обоснованных интересов, общественное и личное
спокойствие».
Конституционная законность есть реально действующая система
конституционализма, обеспечивающая полное действие правовой Конституции (проф.
Н.В. Витрук).
Конституционная законность предполагает:
а) правовой характер самой Конституции как Основного
Закона государства;
б) верховенство Конституции в правовой системе;
в) верховенство Конституции на всей территории государства.
В Российской Федерации создан Конституционный Суд как высший судебный
орган по защите ее конституционного строя. Конституционное правосудие призвано
обеспечить суверенитет России, основные права и свободы человека, верховенство
Конституции России и ее непосредственное действие на всей территории Российской
Федерации, соответствие положений законодательства и практики их применения
Основному Закону страны.
40. ПРАВОСОЗНАНИЕ: ПОНЯТИЕ, СТРОЕНИЕ, ВИДЫ
Правосознание - это совокупность представлений и чувств,
выражающих отношение людей, социальных общностей (классов, наций, народа) к
действующему и желаемому праву.
Будучи субъективной реакцией человека на правовую действительность,
правосознание, с одной стороны, представляет форму (вид) общественного
сознания (наряду с нравственным, политическим, религиозным, эстетическим
и др.), а с другой - важный элемент правовой системы.
Право и правосознание связаны неразрывно. Как замечает проф. С.С.
Алексеев, правосознание - неизбежный спутник права. Действительно, право есть
интеллектуально-волевой регулятор поведения, у которого как формирование, так и
функционирование должны быть опосредованы сознанием и волей людей.
Исторически становление правосознания происходит вместе с формированием
государства и права, и дискуссия о том, что возникло ранее — право или
правосознание, особой почвы под собой не имеет. Хотя применительно к
конкретному типу права, например социалистическому, можно сказать, что
правосознание возникло ранее права (в частности, в виде правовых идей, высказанных
в трудах теоретиков марксизма).
В социально дифференцированном обществе правовое сознание неоднородно.
Примером может служить общество, разделенное на классы. В таком обществе
законодатель в первую очередь учитывает правосознание экономически сильного
класса.
В правосознании традиционно выделяют в качестве элементов правовую
идеологию и правовую психологию.
Правовая идеология - это идеи, теории, убеждения, понятия,
взгляды, выражающие отношение людей к действующему и желаемому праву.
Правовая психология - это чувства, эмоции, переживания,
которые испытывают люди по поводу тех или иных проявлений права: издания юридических
норм, их реализации, законности и др. Можно сказать, что правовая психология -
это своего рода чувство права и законности.
Роль главного и активного элемента в правосознании принадлежит
правовой идеологии как систематизированному, научно обоснованному,
теорети-зированному отражению правовой действительности.
Основу правовой идеологии должна составлять принятая в данном обществе
(общепринятая) система политических и правовых идей - государственно-правовая
идеология. Особенно актуальна эта проблема для России на современном этапе
ее развития.
Правовая идеология тесно связана с юридической наукой, которая
придает идеологии теоретический, систематизированный характер.
Правовая психология складывается стихийно и носит несистематизированный,
неформальный характер. В то же время в правосознании она имеет как бы первичный
характер, поскольку зачастую правовые чувства и эмоции возникают ранее правовых
идей. Правовая психология определяет обыденную ценностную ориентацию субъектов
в правовой сфере.
С точки зрения социального уровня разделяют обыденное
правосознание, профессиональное (правосознание юристов) и научное
(правоведение).
С точки зрения общности - массовое (классов, наций,
народа), групповое (коллективные представления и чувства
формальных и неформальных групп), индивидуальное правосознание
(конкретного индивида).
Правосознание имеет общее значение для правовой
системы и сопровождает действие всех ее элементов.
Основными функциями правосознания являются познавательная,
оценочная и регулятивная. В литературе называют также функции
правового моделирования, прогностическую, воспитательную и др.
Регулирующая роль правосознания проявляется в совершении лицом правомерных
поступков даже при отсутствии знания тех или иных конкретных правовых
предписаний. Категории правосознания дают общую нормативно-правовую ориентацию
индивида.
Правосознание тесно связано как с правотворчеством, так и применением
права.
41. ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ: ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ.
ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Термин «нигилизм» произошел от латинского слова «nihil», которое означает
«ничто», «ничего». Как социальное явление нигилизм характеризуется:
а) резко критическим, крайне негативным отношением к общепринятым,
объективным (абсолютным) ценностям;
б) максималистским подходом, интенсивностью, бескомпромиссностью
отрицания;
в) не сопряжен с позитивной программой;
г) несет в себе деструктивное, разрушительное начало.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|